Правовая природа и завещания

Понятие завещания и его юридическая природа

Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении. Для включения в состав обязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной из названных в законе очередей наследников, требуется также их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти.

Принцип свободы завещания закреплен в ст. 1119 ГК РФ и означает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

По своей юридической природе завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. То есть при жизни лица, составившего завещание, оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещатель вправе совершить завещание, то есть распорядиться имуществом, которое принадлежит ему на праве собственности или которое он сможет приобрести в будущем. Поскольку завещание связано непосредственно с личностью завещателя, то распоряжение имуществом должно быть совершено лично завещателем. Совершение завещания через представителя, действующего на основании доверенности или на основании закона, не допускается. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается законом как ограничение дееспособности, и завещание в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ признается ничтожным.

Распорядиться по своему усмотрению имуществом на случай своей смерти, согласно ГК РФ, возможно путем составления завещания. Составление завещания — единственный способ распорядиться имуществом на случай смерти. В ГК РФ специально в п. 3 ст. 572 закреплено правило, в соответствии с которым договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (п. 3 ст. 572 ГК РФ).

В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая переходит к наследникам по закону. При недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля выделяется из части завещанного имущества.

Институт наследования по завещанию подвергся серьезным изменениям по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании.
В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия “завещание”, тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия “завещание”: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти, а с другой стороны – об определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно назначив своих наследников.
Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).
В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю. Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны.
Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью). Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, “подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности”.
Предметом завещательного распоряжения может быть прежде всего любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон). Однако завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.
Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно выступает лишь как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом – открытием наследства – приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.
Завещание может быть составлено только от имени одного лица. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается, так как в противном случае оно будет признано недействительным.
Завещать гражданин может только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.
Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет.
Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя или посредника, действующих на основании закона или по доверенности, невозможно. Это зафиксировано непосредственно вп.3 ст. 1118 ГК РФ. В связи с этим лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки посредством действий представителя), как отмечается в юридической литературе, ни при каких обстоятельствах завещателями быть не могут – они могут передавать наследство только наследникам по закону.
С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права и обязанности завещателя – человека, пожелавшего оставить распоряжение относительно судьбы своего имущества после своей смерти. Прежде всего это касается ограничения законодательством свободы волеизъявления завещателя. Его воля, в частности, может быть заключена только в ту форму, которая будет соответствовать требованиям, изложенным в главе 62 ГК РФ, т. е. будет заключена в завещании определенной формы.
По российскому законодательству завещательной правоспособностью в полном объеме обладают лишь лица, которые полностью дееспособны, т. е., в частности, достигшие возраста 18 лет, а равно и эмансипированные несовершеннолетние. Однако необходимо отметить, что в правовой литературе было высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество. Так, Никитюк П.С., аргументируя высказанную точку зрения, ссылается на два обстоятельства.
Во-первых, в ч. 1 ст. 21 ГК РФ говорится о гражданской дееспособности как “способности гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности”, что по сравнению с “завещательной дееспособностью как способностью создавать права и обязанности на случай смерти для других” не является одним и тем же.
В данном случае Барщевский М.Ю. совершенно справедливо отмечает, что приведенный аргумент нельзя признать убедительным, так как он основывается на неверном, казуистическом толковании закона. Исходя из смысла ст. 21 ГК РФ, необходимо сделать вывод: законодатель имел в виду, что с момента вступления в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, у последнего возникает полная гражданская дееспособность, включая, разумеется, и право завещать.
Во-вторых, Никитюк П.С. говорит о том, что вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет его правосубъектности с позиций гражданского процессуального права и т. д. Но очевидно, что нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном случае, хотя бы в силу того, что, во-первых, вопросы гражданской дееспособности и, в частности, прав завещать, регулируются исключительно нормами гражданского законодательства, а во-вторых, право завещать и право избирать и быть избранными сравнивать нельзя, поскольку они являются разными отраслевыми субъективными правами.
Кроме того, анализ п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, показывает, что так как понятие “право завещать” входит в понятие “распоряжаться”, то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. Подчеркивая слова Барщевского М.Ю., вряд ли у кого-либо вызовет возражение перечисление несовершеннолетним своего заработка, например, в Российский фонд мира либо на счет детского дома, где подросток воспитывался.
При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.
Противоположное мнение высказывает Чепига Т.Д., которая выступает против предоставления несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет права завещать. Согласно ее точке зрения, ст. 26 ГК РФ, устанавливая право несовершеннолетнего самостоятельно распорядиться своей стипендией или заработком, предусматривает возможность ограничения или лишения несовершеннолетнего этого права. При таких условиях нельзя допустить расширительное толкование вышеуказанной ст. 26 ГК РФ и признать за несовершеннолетним право завещать свое имущество, приобретенное за счет зарплаты или стипендии.
Рассуждая о возможности составлять завещания лицами в возрасте от 14 до 18 лет, мы фактически поднимаем проблему завещательной правоспособности несовершеннолетних, которая, как видим, в теории гражданского права дискутируется давно. Однако аргументы сторонников предоставления в оговоренных в законе случаях лицам, не достигшим 18-летнего возраста, права завещать не были учтены при создании третьей части ГК РФ. Представляется, что в этом вопросе следует согласиться с мнением Барщевского М.Ю., который считает, что несовершеннолетнему можно было бы предоставить право завещать денежные средства и имущество, “источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения”. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т. п.), подростки в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать свободой волеизъявления, в том числе не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения.
Что же касается полностью недееспособных лиц, то они согласно закону завещать не могут. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который “вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека”. Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания. При этом, исходя из строго личного характера сделки-завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного даже с согласия опекуна.
Остается не до конца разрешенным в юридической литературе и вопрос о возможности предоставления завещательных прав лицам, в судебном порядке признанным ограниченно дееспособными. Так, большинство авторов (Гущин В.В., Власов Ю.Н., Калинин В.В., Корнеева И.Л. и т. д. ), основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные граждане правом завещать не обладают. По мнению же ряда других авторов (Чепига Т.Д., Никитюк П.С. и др. ), в отечественном законодательстве можно усмотреть правовые основания, позволяющие говорить о возможности для таких лиц реализовать свою волю и самостоятельно распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Эти основания состоят, например, в том, что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней. Придерживаясь аналогичной точки зрения, Никитюк П.С. указывает, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства (с 1 сентября 2008 г. опекун будет не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ)).
Следует отметить, что такая позиция согласуется с п. 2 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 4 (в редакции от 21 декабря 1993 г.) “О практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами”, где завещание было прямо указано в ряду действий, совершение которых лицом, не полностью дееспособным, ограничено и без согласия попечителя не допускается. Со своей стороны хотелось бы отметить, что данное положение косвенно допускает, что с согласия попечителя лицо, ограниченно дееспособное, может завещать.
Противоположной точки зрения придерживались некоторые ученые (Гордон М.В., Дронников В.К. ), которые в своих работах указывали, что предварительное согласие попечителя, а также органов опеки и попечительства противоречит личному характеру завещания как сделки.
Никитюк П.С., не соглашаясь с подобной точкой зрения, абсолютно справедливо отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных волеизъявлений двух или более лиц, что при составлении завещания (даже с согласия попечителя) не имеет места. Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказ должен быть мотивированным.
В соответствии со ст. 1119 ГК РФ, равно как и по действовавшей прежде ст. 534 ГК РСФСР, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ.
Осуществить это гражданин может двумя способами. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать, что определенное лицо лишается права на наследство. Во-вторых, можно при составлении текста завещания просто не упоминать того или иного наследника. Однако между этими двумя способами есть существенная разница. Так, если лицо было лишено права на наследство, то оно уже не может претендовать не только на имущество, которое было перечислено в завещании, но и вообще на любое иное наследственное имущество, которое не было упомянуто в завещании и потому распределяемое в соответствии с правилами наследования по закону. Если же лицо не было упомянуто в завещании, то на имущество, определенное завещанием, указанное лицо претендовать не может, но при этом за ним сохраняется право наследования имущества, в завещании не указанного. Однако, если наследодатель составил завещание, используя формулировку “завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим”, то это лицо попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.
Законом также установлено, что завещатель может не только назначить наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ч. 2 ст. 1121 ГК РФ). Это называется “подназначение наследника” (субституция). Анализируя сложившуюся практику, можно определить случаи, в которых имеет место применение правила о подназначении наследника, а именно:
а) если основной наследник умрет ранее открытия наследства;
б) если он не примет наследства;
в) если основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный.
Право наследодателя на распоряжение своей собственностью ограничивается в наследственном праве не только нормами ГК РФ о неполной либо ограниченной дееспособности. Это право ограничивается также на основе норм семейного права, обязывающих родителей содержать несовершеннолетних либо нетрудоспособных совершеннолетних детей (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 СК РФ), а также обязывающих детей содержать своих нетрудоспособных родителей (п. 1 ст. 87 СК РФ), обязывающих супругов на взаимное содержание (ст. 89 СК РФ), а также приравниванием к такой обязанности добровольного содержания наследодателями иных нетрудоспособных граждан (ст. 1149 ГК РФ).
Таким образом, завещание как сделка, позволяющая определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение. При жизни наследодателя завещание не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, квартиры); он может назначить наследниками лиц как из числа наследников по закону, так и любых иных граждан; может, напротив, лишить права наследования своих законных наследников; подназначить наследника на случай смерти или непринятия наследства кем-либо из наследников, указанных в завещании; возложить на кого-либо обязательство неимущественного характера (завещательное возложение) и т. п.
Таким образом, в российском наследственном праве завещанием признается:
• гражданско-правовая сделка;
• односторонняя сделка;
• строго личная сделка;
• бессрочная сделка;
• безвозмездная сделка.

Еще почитать --->  Часть наследства по завещанию и часть по закону

Что касается формы завещания, то по общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается удостоверение завещаний (завещательных распоряжений) помимо нотариуса другими лицами (п. 7 ст. 1125, п.1 ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ, ч. 5 ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации удостоверяют завещания на территории других государств.

Завещатель при совершении завещания не ограничен ни кругом наследников по закону, ни очередностью их наследования и вправе завещать все имущество или часть его лицам, не входящим в число наследников по закону. Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве, установив равные либо разные размеры долей каждого из наследников. Завещатель может не определять доли наследников в завещанном имуществе и не указывать, что именно из наследства кому из наследников предназначается. В этом случае наследство считается завещанным в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Завещатель не ограничен в количестве составляемых им завещаний, он может распорядиться имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. В завещаниях могут содержаться распоряжения в отношении разных наследников (жены, сына, сестры и др.), в отношении разного имущества (квартиры, земельного участка, акций и др.).

На основании положений ст. 1118 ГК РФ завещание можно определить, с одной стороны, как личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей, с другой — как одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Свобода завещания, подразумевающая свободу каждого гражданина в волеизъявлении при совершении завещания, выражается в праве завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, отменить или изменить совершенное завещание, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). При этом завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).

Наследование по завещанию

Граждане вправе совершить закрытое завещание, суть которого заключается в том, что его содержание вплоть до открытия наследства известно лишь завещателю (п. 1 ст. 1126). Как и любое другое завещание, оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности (п. 2 ст. 1126 ГК).

Право на получение завещательного отказа действует лишь в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (если завещатель не подназначил одному отказополучателю другого). Стало быть, по правовой природе этот срок является пресекательным.

Свобода завещания ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть необходимыми), которые вправе получать обязательную долю в наследстве. Она составляет теперь не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК).

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов (в частности, по охране и управлению наследственным имуществом), которые он понес при исполнении завещания. Причем суммы эти подлежат возмещению в числе других первоочередных расходов. Это значит, что они возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя (п. 2 ст. 1174 ГК). Кроме того, действующее законодательство предоставляет душеприказчику право на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, но только в том случае, если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК).

Исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения своих обязанностей судом. Соответствующее решение суд принимает как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников, если имеются обстоятельства, которые препятствуют душеприказчику исполнять свои обязанности.

Общие положения о завещании

Самое распространённое завещание общей формы представляет собой письменный документ, порядок оформления которого также установлен нормами закона. Способ его заверения — нотариальная подпись. Помимо этого, общие положения о завещании также подразумевают присутствие свидетелей — должностных лиц, сотрудников органов исполнения власти и т.д.

Еще почитать --->  Приказ 953 С Изменениями 2023 Год

Главным таким признаком в гражданском праве является свобода завещания. Наследодатель вправе передавать своё имущество абсолютно любым лицам. В его права также входит самостоятельное определение долей наследства и лишение права наследования одного либо нескольких наследников по своему усмотрению. Помимо этого, в завещание может быть указан порядок распределения других прав и обязанностей, если таковые имеются.

Сама процедура по исполнению завещания может включать в себя комплекс обязательных мер, например, охрана данного имущества, его истребование с третьих лиц, включение в наследственную массу и т.д. Конечным результатом здесь будет заключительный этап, когда наследство будет передано законным наследникам в соответствии с завещанием.

— закрытое завещание. В этой форме информацией о содержании текста завещания располагает только волеизъявитель. В наследственном праве РФ такой документ представляет собой бумагу с текстом, написанным от руки волезъявителем и им же подписанным. Затем данный документ наследодатель самостоятельно запаковывает в конверт, который может быть вскрыт только после того, как наследство будет открыто;

— значение и содержание завещания, указанные в документе, должны быть направлены на создание определённых прав и обязанностей только после факта открытия наследства — то есть смерти наследодателя. До этого момента завещатель сохраняет за собой право на то, чтобы в любой момент изменить положения завещания, исключить определённых наследников либо наоборот — вписать в документ сведения о новых лицах.

  1. Административная ответственность согласно КоАП (ст.13.14) может выражаться в штрафных санкциях в размере до 1000 руб. для граждан и до 5000 – для должностных лиц.
  2. Уголовная ответственность за подобное преступление предусматривает до 4 лет лишения свободы. А нотариус будет исключен из нотариальной палаты своего региона, и об осуществлении им дальнейшей профессиональной деятельности не может быть речи.

Дележка имущества после кончины его владельца способна не просто принести массу проблем. На этой почве могут перессориться даже самые сплоченные семьи. При правильном написании завещание может избавить наследников от многочисленных споров, а иногда и породить их.

Предположим, что второе лицо, заключившее наследственный договор в качестве наследника, регулярно выполняло для наследодателя какую-то работу и тратило на него свои средства. В случае наличия обязательных наследников, о которых наследник по договору не знал, всё это может оказаться полностью напрасным и не подлежащим компенсации.

Эта разновидность документа составляется, если выразитель последней воли не желает, чтобы о существовании и тем более его содержании стало кому-то известно. И у него есть право сохранить сущность документа в тайне. Решение о том принимается исключительно автором завещания.

Физическим лицом, в обязанности которого будет входить исполнение завещания, может являться только дееспособный гражданин. Если исполнителей несколько, функции между ними будут распределены в соответствии с положениями завещания либо самостоятельно. Исполнитель завещания может быть изменён наследодателем при жизни неограниченное число раз. При этом своё согласие на возложение данных обязанностей исполнитель должен выразить подписью в завещании.

Правовая природа и завещания

Физическим лицом, в обязанности которого будет входить исполнение завещания, может являться только дееспособный гражданин. Если исполнителей несколько, функции между ними будут распределены в соответствии с положениями завещания либо самостоятельно. Исполнитель завещания может быть изменён наследодателем при жизни неограниченное число раз. При этом своё согласие на возложение данных обязанностей исполнитель должен выразить подписью в завещании.

  • имущество, в силу закона не входящее в состав наследства (например, государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ).
  • имущественные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов).

Одно или несколько завещаний. Завещатель может распорядиться своим имуществом или его частью, составив одно или несколько завещаний. Следует учитывать, что несколько завещаний могут быть составлены как одновременно, так и в разное время. При этом последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

  • нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
  • граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
  • неграмотные граждане;
  • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
  • лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

Статья 1133 ГК РФ

Действующее законодательство предусматривает определенный порядок исполнения завещания, под которым понимается осуществление последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Другими словами, исполнить завещание — значит совершить определенные действия, предусмотренные завещателем в завещании. По общему правилу исполнение завещания осуществляется самими наследниками. Однако эти действия могут осуществляться и другими определенными в законе лицами, которые получили название «исполнители» (душеприказчики). Понятие исполнителя завещания дано в ст. 1134 ГК (см. комментарий к ней).

Таким образом, исполнение завещания осуществляется или самими наследниками по завещанию, или исполнителем завещания, если завещатель возложил на него такие обязанности. Причем последние могут как входить в число наследников, так и нет. Если в завещании не указано иное, именно наследники обязаны за счет наследственного имущества исполнить распоряжения наследодателя в завещании. Если завещатель поручил исполнение завещания исполнителю завещания только в какой-либо части, то именно в этой части и должно быть исполнено завещание исполнителем.

Правовая природа отношений по исполнению душеприказчиком завещания вызывает споры. Следует согласиться с теми авторами, которые рассматривают деятельность исполнителя завещания как носящую характер обязательственных правоотношений, в рамках которых исполнитель несет перед наследниками, иными заинтересованными лицами обязанность совершать действия, необходимые для реализации воли завещателя .

Общие положения о наследовании по завещанию

Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти.

Также по завещанию, он может оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.

В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Случаи, когда несовершеннолетние имели намерение составить завещания, могут встречаться только как исключение. Также, на мой взгляд, должны быть поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния.

Завещание, как односторонняя сделка, также характеризуется элементом условности. До тех пор, пока не наступила смерть завещателя, акт составления завещания, не является необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.

Однако, при составлении завещания на доли завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома, к примеру, предназначена им в пользование каждому из названных им наследников (например, сыну — южная половина, дочери северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.

Таким образом, право наследования является предправом, поскольку в отсутствие указанного права лицо лишается возможности приобрести на праве собственности имущество, ранее принадлежавшее умершему лицу.
Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается на имущество, права на которое подлежат государственной регистрации.
В связи с этим свидетельство о праве на наследство является промежуточным звеном между документом, подтверждающим право собственности на имущество наследодателя, и документом, удостоверяющим право собственности наследника.
Из указанного следует, что свидетельство о праве на наследство является документом о правопреемстве .
———————————
См.: Гонгало Б.М. и др. Указ. соч.

Н.В. Остапюк выделяет такое качество свидетельства о праве на наследство, как обеспечение правовой определенности принадлежности ему прав на то или иное имущество .
———————————
См.: Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности нотариальной защиты гражданских прав // Юрист. 2006. N 4 // СПС «КонсультантПлюс»; Гонгало Б.М. и др. Нотариат и нотариальная деятельность: Учеб. пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. М., 2009.

Однако мы полагаем, что указанное свидетельство одновременно является и правообразующим, и правоподтверждающим документом по следующим основаниям.
Согласно п. 1 главы 1 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27 — 28 февраля 2007 г. (Протокол N 02/07), свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество.
Полагаем, что право, о котором идет речь в указанном пункте, не является правом собственности, а является правом на наследство. Самостоятельность и обособленность двух указанных прав подтверждены ст. 35 Конституции Российской Федерации. Право на наследство является субъективным гражданским правом, выражающим возможность наследника приобрести на праве собственности имущество, ранее принадлежавшее наследодателю.
Как верно отмечает Л.Ю. Грудцына, «в субъективном смысле наследственным правом следует считать право призванного к наследованию лица на принятие наследства» .
———————————
Грудцына Л.Ю. Справочник наследника. М., 2006.

В гражданском праве к документам о правопреемстве также относятся решение о реорганизации юридического лица, передаточный акт и разделительный баланс, которыми опосредуется универсальное правопреемство между участниками гражданского оборота.
Однако следует понимать, что право на наследство у лица возникает не с момента выдачи свидетельства о праве на наследство, а с момента смерти наследодателя.
Так, согласно ч. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
По справедливому замечанию В.А. Алексеева, решение вопроса о составе наследников, наследственного имущества требует сбора и анализа разного рода документов, ни один из которых самостоятельно не может быть признан правоустанавливающим, в связи с чем правоустанавливающим становится документ, отражающий результат аналитической деятельности нотариуса, — свидетельство о праве на наследство .
———————————
Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. М., 2007.

Еще почитать --->  Рофессиональное обучение инвалидов в 2023

В юридической литературе даются различные характеристики этому правовому документу.
Так, С.Е. Метелев и К.В. Храмцов в качестве основного правового свойства свидетельства о праве на наследство выделяют его публичную достоверность .
———————————
См.: Метелев С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: Учеб. пособие. Омск, 2008. С. 175.

Вступление в наследство по завещанию

Если Вы хотите более конкретно, а не в общих чертах, ознакомиться с содержащимися общими положениями о завещании, тут не обойтись без изучения ст. ст. 1118 — 1139 ГК РФ. Каждая из них раскрывает определенные особенности и порядок работы с завещанием как наследователя с наследниками, так и нотариуса.

Можно также выделить завещание, приравненное к нотариально заверенному, но его юридическая сила устанавливается судом и фактически после этого оно относится к одному из видов, перечисленных выше. Есть вариант составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах в присутствии свидетелей и без нотариального заверения, но это стоит делать действительно только при резком стечении сложных жизненных обстоятельств. Эти виды лучше не учитывать при разрешении вопроса составления завещания.

  1. Заявление о принятии наследства (составляется у нотариуса по образцу).
  2. Завещание.
  3. Свидетельство о смерти.
  4. Паспорт.
  5. Доказательство родственных отношений (при наследовании по завещанию — не обязательно).
  6. Документы с паспортными данными наследодателя.
  7. Выписка из домовой книги.
  8. Доверенность.

Далеко не все сталкивались с таким явлением, как розыск завещания. Да что уж говорить, многие вообще и понятия не имеют, что это за юридическая ситуация. Если изъясняться простым языком, в течение 6 месяцев человек должен принять наследство, но часто бывает ситуация, когда неизвестно, в каком нотариальном округе находится завещание. Или же лицо вовремя не узнало о смерти наследодателя, а теперь приходится быстро включаться в процесс наследования — в таком случае Вы можете исследовать реестр наследственных дел и получить необходимую информацию. Если же наследники так и не появятся, наследство умершего даже при завещании перейдет государству.

Итак, пришло то самое время, когда стоит все-таки задуматься о вопросе составления завещания, ведь такой порядок гораздо удобнее для потомков/родственников нежели наследование по закону. Самое важное здесь — Вы сами распоряжаетесь судьбой всего того, что нажили непосильным трудом, к тому же оно скорее всего не вызовет тех трудностей и ссор, которые бывает возникают при наследовании по закону. Данному институту в ГК РФ посвящена 62 глава. Важно отметить, что при составлении именно завещания, Вы можете также часть имущества передать после смерти, например, своим друзьям — хотя по закону эти лица не являются участниками ни одной наследовательной очереди. Главное при соблюдении основных принципов составления завещания всё же помнить, что обязательные доли никто не отменял и они в любом случае будут переданы указанным в законе лицам. В остальном же, Вы полностью вольны распоряжаться своим имуществом как Вам угодно. Если кто-то попытается раньше срока у Вас самого разузнать содержание завещания, помните — по закону Вы не обязаны ничего рассказывать. Остальное — Ваш выбор.

Специальным последствием недействительности завещания является то, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ). Эта норма, безусловно, является исключением из общего правила о последствиях недействительности сделок. Ибо законом не предусмотрено признание действующей сделки, действие которой прекращено заключением последующей сделки, в случае признания последней сделки недействительной*(19).

Ограничение свободы завещательных распоряжений выступало в качестве основного принципа, выраженного в строгой формализации как наследников по закону, так и наследников по завещанию. С течением времени круг лиц, в пользу которых могло быть составлено завещание, существенно расширился.

Е. Путилина в своей статье*(45) отмечает: в юридической литературе можно встретить точку зрения, согласно которой при совершении закрытого завещания завещатель может воспользоваться ЭВМ или пишущей машинкой. Согласиться с подобной позицией нельзя, поскольку в этом случае будет нарушен пункт 2 ст. 1126 ГК РФ, содержащий прямое указание на необходимость собственноручного написания и подписания закрытого завещания завещателем под угрозой признания завещания недействительным.

Несложно в данной ситуации и предугадать действия нотариуса, при наличии у него завещания, в котором не указаны наследники. Он должен отказать в удостоверении такого завещания, так как его текст не является точным и четким и, следовательно, данное завещание составлено не в соответствии с требованиями законодательства.

На наш взгляд, в такой сделке, как завещание, где после смерти наследодателя довольно сложно восстановить события, установить обстоятельства, в которых проходило совершения завещания, вопрос должен быть решен однозначно в пользу собственной подписи завещателя, за исключением случаев физических недостатков наследодателя.

Как и всякая условная. потестативная сделка, завещание считается совершенным с выполнением фактического состава, предусмотренного законом для данного типа сделки – выражение воли завещателя в требуемой для этого законом форме. Будущее неизвестное обстоятельство (отмена либо изменение завещания), обусловливающее наступление или прекращение действия условной сделки, не входит в ее фактический состав.

Вместе с тем, юридические последствия человеческого поведения носят ярко выраженную субъективную природу, поскольку характер таких последствий предопределяется свойствами индивидуального поведения, преломленного сквозь призму норм объективного права – моделей элементарных общественных отношений, являющихся основной правомерного поведения. Исходя из этого и учитывая критерий соответствия поведения нормам объективного права, мы можем указать на два вида правомерного поведения: возможное и необходимое, поскольку в одном случае нормативная модель ориентирует участника общественного отношения на возможные варианты поведения, в другом же – устанавливает необходимые требования к поведению. Нарушение предусмотренных объективным правом моделей возможного или необходимого поведения влечет за собой признание отсутствия правовых последствий, а в ряде случаев, признает наличие юридических последствий, но с отрицательным содержанием, что выражается в наложении мер юридической ответственности.

Литературу в области наследственного права в части вопроса о правовой природе завещания нельзя назвать скудной. Проблема завещания рассматривается не только при исследовании собственно наследственных отношений, но также и при изучении более общих положений о понятии сделки в частности и проблематики юридических фактов в гражданском праве вообще.

Подробное освещение указанных вопросов выходит за пределы нашего исследования, но из них следует важный вывод о том, что возможное и действительное поведение участников общественного отношения представляют собой в правовом измерении элементарное содержание правовой формы.

Значение завещания по смыслу ст. 1118-1120 ГК РФ предполагает основание возникновения прав по имуществам у наследников в связи с прекращением таких прав у наследодателя по случаю смерти последнего. Признание свободы завещания неминуемо означает возможность установления вероятного, желаемого для наследодателя способа прекращения своих имущественных прав – путем преемства в отношении строго определяемого волей самого завещателя круга лиц. При этом непосредственно само завещание не прекращает завещанных имущественных прав. Однако такое завещание влечет за собой – ограничение этих прав, связывая завещателя с выраженной им волей по отношению к потенциальным наследникам. В этом и состоит секундарный характер права завещать свое имущество – в создании юридической связности, зависимости оснований возникновения будущих имущественных прав у наследников от воли лица, составившего завещание. А секундарные правомочия во вне выражаются единственно в правовой форме односторонних сделок.

При составлении завещания можно не расписывать имущество детально, а просто отдать все, что есть и появится в будущем, одному или нескольким людям. Для этого используют такую формулировку: «Все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось».

Люба может написать в завещании, что сын получит в наследство недвижимость, но его тетя будет до конца жизни пользоваться домом. Это завещательный отказ. Слово «отказ» в этом выражении используется в значении «предоставить». Даже если сын Любы когда-нибудь продаст дом, завещательный отказ останется. Ее сестра сможет жить там даже при новых собственниках.

Она может указать в завещании, что квартира достанется внучке только при условии, что всех животных определят в хороший приют, а внучка будет оплачивать их содержание. Это завещательное возложение. Оно обязывает наследников сделать что-то, направленное на общеполезную цель: посадить дерево, помогать волонтерам в приюте для бездомных, вести лекции по астрофизике для детей.

  1. Дата — когда составляете завещание.
  2. Место — в какой стране и каком городе.
  3. Название документа — что это именно завещание.
  4. ФИО и дата рождения завещателя — то есть ваши.
  5. Паспортные данные — нотариус сверит их с реальным документом, если только это не закрытое завещание.
  6. Подтверждение, что вы в здравом уме, ясной памяти и действуете добровольно — прямо так и написать.
  7. Сущность завещания — что вы хотите сделать со своим имуществом, на кого наложить обязанности, как разделить.
  8. Информация о наследниках — кому достанется имущество. Если это родственники, надо указать родство. Вместо инициалов — имя и отчество, лучше с адресами и датами рождения.

В завещании лучше сразу указать степень родства наследников, если они родственники. Например, если это дочь, то так и указать: «Моей дочери Ивановой Валентине Ивановне». Это пригодится на случай, если написание фамилии наследника в документах будет отличаться от написания в завещании.

Как составлено распоряжение имуществом, напечатано на принтере или написано от руки, не имеет принципиального значения. Главное условие — завещание должен быть составлено правильно – в присутствии уполномоченного лица и заверено личной подписью наследодателя. Бывает что из-за ограниченных возможностей, человек не в состоянии подписать завещание самостоятельно.

На практике, признание завещания недействительным происходит довольно-таки часто. В то время как дарственную оспорить практически нереально.

  • Есть определённая категория людей, которым обязательная часть наследства распределяется по закону независимо от желания завещателя:
    • малолетние дети;
    • престарелые родители;
    • недееспособные люди, находящиеся на иждивении наследодателя.
  • В подобной ситуации наследодатель может попросить поставить подпись вместо него любого другого человека, не заинтересованного в получении наследства. Такая подпись будет приравнена к подписи наследодателя, но сведения о подписавшем документ лице (рукоприкладчике), а также причины по которым завещатель не смог поставить подпись своей рукой, должны быть зафиксированы в завещании. Также в документе обязательно указываются место и дата оформления завещания.

    Сохранять в тайне последнюю волю завещателя обязаны все лица, присутствующие при составлении завещательного документа Внимание! Статья 1123 гражданского законодательства, посвященная тайне завещания, регламентирует, что никто не имеет права разглашать любую информацию о документе до его открытия либо отмены.

    Если завещатель не оповестил наследников о завещании, посмотреть на содержание документа или узнать об оставленном наследстве довольно проблематично. Именно для оглашения предсмертной воли покойного потомкам назначается душеприказчик.

    Adblock
    detector