Бунятова наследование по завещанию

Наследование по завещанию в российском и французском гражданском праве Бунятова Фарида Джамал кызы

Следует отметить, что ГК РФ по-новому обозначил роль завещания при наследовании имущества. Так, если раньше преимущественное значение имело наследование по закону, то теперь первостепенное значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании. Это следует также из того, что часть третья ГК РФ включает отдельную главу, посвященную наследованию по завещанию (гл.62) и состоящую из 23 статей, в отличие от действовавшего ранее ГК РСФСР 1964 г., включавшего всего 11 статей, регулирующих вопросы завещания.

Апробация результатов диссертационного исследования. Данная диссертационная работа была написана автором на кафедре международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. Результаты настоящего исследования изложены в пяти научных статьях в ведущих печатных изданиях в сфере права, в том числе входящих в перечень ВАК.

Заметим, что требования, предъявляемые к свидетелям при удостоверении закрытого завещания совпадают с требованиями в отношении свидетелей при оформлении завещания в аутентичной форме (ст. 980 ФГК). Единственным исключением является отсутствие ограничения на выполнение роди свидетеля вследствие наличия родственной связи (ст. 975 ФГК). Кроме того, если говорить о различиях между закрытым завещанием и завещанием в аутентичной форме, необходимо отметить и то, что завещание в аутентичной форме может быть составлено в присутствии двух нотариусов, в то время как закрытое завещание предусматривает наличие нотариуса и двух свидетелей. — Составление акта о принятии завещания. Итак, нотариус составляет акт о принятии завещания, который представляет собой протокол, содержащий дату и указание места его совершения, описание конверта и оттиска печати и отметку о выполнении всех требуемых формальностей; акт подписывают завещатель, нотариус и свидетели (ст. 976 ФГК). Все описанные действия должны осуществляться в в указанной последовательности (абз. 3,4 ст. 976 ФГК). Датой завещания признается дата его передачи нотариусу и составления им акта о принятии, поэтому закон не требует, чтобы оно было датировано, но оно должно быть подписано завещателем. Вместе с тем завещание сохраняет юридическую силу, если в акт о его принятии внесена отметка о заявлении завещателя, что он не умеет ставить подпись или не смог этого сделать, когда по его поручению были написаны распоряжения.

Действительно, установление дееспособности завещателя представляет серьезную проблему и является непростой задачей при удостоверении завещаний. Дееспособность определяется нотариусом путем проверки документов, удостоверяющих личность завещателя и путем беседы с завещателем . Несовершенство действующего законодательства состоит в том, что в нем отсутствует механизм установления дееспособности, а также не имеется правовых оснований для выполнения определенных действий для установления дееспособности. В Основах законодательства РФ о нотариате данный вопрос не регулируется. Так, нотариус не может назначить психиатрическую экспертизу, которая могла бы дать заключение о способности гражданина осознавать характер совершаемых им действий, руководить ими и осознавать правовые последствия своих действий. У нотариуса отсутствуют законные основания запросить необходимые сведения из медицинских учреждений, получить справки о состоянии гражданина в силу того, что такая информация является врачебной тайной .

В России отсутствует такая форма завещательного распоряжения как международное завещание. В целях совершенствования законодательного регулирования форм завещания и развития международно-правовых отношений представляется целесообразным вступление России в Гаагскую конвенцию о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 1961 г., Базельскую конвенцию о регистрации завещаний 1972 г. и Вашингтонскую конвенцию, предусматривающую Единообразный закон о форме международного завещания 1973 г. Это позволило бы разрешить многочисленные проблемы, связанные с признанием действительности завещания, составленного в иностранном государстве, получением сведений о существующих завещаниях, в том числе на национальном уровне, в России, и, в конечном счете, способствовало бы формированию более высокого уровня обеспечения интересов завещателя.

Пpинимaя нacлeдcтвo, вы пpинимaeтe и дoлгoвыe oбязaтeльcтвa зaвeщaтeля. Нaпpимep, ипoтeкa и дoлги пo кoммyнaльным плaтeжaм. Ecли нacлeдникoв нecкoлькo, cyммy дoлгoв pacпpeдeляют oтнocитeльнo дoли в нacлeдcтвe. Oткaзaтьcя oт дoлгoв мoжнo тoлькo пoлнocтью oткaзaвшиcь oт нacлeдcтвa.

3aвeщaтeльный oткaз. Oбязывaeт нacлeдникa cдeлaть чтo-тo для дpyгиx людeй зa cчeт нacлeдcтвa. Нaпpимep, кpoмe вac y тeти был eщe oдин плeмянник Bacя, кoтopoмy нe дocтaлocь нacлeдcтвa, пoтoмy чтo oн нe выбиpaл c нeй штopы нa кyxнe. Oднaкo, тeтя вcпoмнилa o Bace и в зaвeщaнии пpocит вac пycтить eгo в гocти нa мecяц, чтoбы oн пoгocтил в Mocквe. Пoкa вы нe выпoлнитe этo ycлoвиe, квapтиpa нe cтaнeт вaшeй.

Ecли oпeчaткa нe в зaвeщaнии, a в пacпopтe. Бывaeт, чтo пpи зaмeнe пacпopтa cлyчaйнo или нaмepeннo мeняют бyквy. Нaпpимep, «ё» нa «e» в фaмилии Кopoлёв. Чтoбы иcпpaвить oшибкy, oбpaтитecь в пacпopтный cтoл для зaмeны фaмилии нa пpaвильнyю и пoпpocитe пpилoжить пиcьмeннoe oбъяcнeниe для нoтapиyca.

Пoэтoмy к нoтapиycy нyжнo пpийти кaк мoжнo cкopee. Oн зaвeдeт нacлeдcтвeннoe дeлo, ecли eгo eщe нeт, и пpoвepит нyжныe фaкты. Нoтapиyc нaxoдитcя пo пocлeднeмy мecтy житeльcтвa yмepшeгo. Ecли тeтя жилa и yмepлa в Mocквe — идитe к мocкoвcкoмy, ecли пocлeдниe гoды жизни oнa пpoвeлa в Tюмeни — нyжнo exaть в Tюмeнь. Ecли жe мecтo пocлeдниx днeй любимoй тeти нeизвecтнo, идитe к мocкoвcкoмy нoтapиycy пo мecтy нaxoждeния квapтиpы.

Нa вcякий cлyчaй пoдcтpaxyйтecь и пpимитe нacлeдcтвo фaктичecки — пepeeзжaйтe в квapтиpy, oплaтитe cчeтa, cмeнитe oбoи и пapкeт. Ecли вы вдpyг нe ycпeли к нoтapиycy зa 6 мecяцeв — этo пoмoжeт дoкaзaть, чтo вы пpeдпpиняли вce, чтoбы пpинять нacлeдcтвo. Кoнeчнo, этoт вapиaнт пoдxoдит, ecли y вac ecть дocтyп к нeдвижимocти и тaм бoльшe никтo нe живeт.

Пример: Наследство по завещанию жены в виде дома составлено на сына, муж пенсионер имеет право на обязательную долю (¼ часть в праве собственности на жилое строение). При наследовании по закону каждый правопреемник получил бы право на ½ часть наследственного имущества.

В случае, когда дачный участок или дом не были поставлены на учет в ЕГРН, нотариусу нужно представить первичные правоустанавливающие документы на эти объекты: решение о предоставлении участка земли в пожизненное наследуемое владение, старое свидетельство о собственности, выданное еще до введения кадастрового учета. В этом случае может потребоваться межевание участка, постановка его на кадастровый учет. После выдачи нотариального свидетельства, наследник сможет оформить собственность на свое имя.

И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.

Перечисленные документы потребуются нотариусу и при вступлении в наследство по завещанию на квартиру, дом, земельный участок, гараж. Право собственности на все объекты недвижимости регистрируется в ЕГРН (Росреестр), что подтверждается выпиской с указанием кадастровой стоимости. От ее размера исчисляется государственная пошлина за оформление наследственных прав.

  1. Потенциальный наследник подает заявление о вступлении в наследство — это нужно сделать в течение полугода после смерти наследодателя.
  2. Нотариус разъясняет заявителю, какой пакет документов нужно представить, в зависимости от состава собственности.
  3. У обратившихся лиц выявляется полный список возможных правопреемников, а также сведения об обязательных наследниках: несовершеннолетние дети, недееспособные родители, супруг, иждивенцы умершего.
  4. Нотариус уведомляет всех заинтересованных лиц об открытии наследства, в том числе размещает информацию на официальном сайте ФНП.
  5. В течение 6-и месяцев оформляется наследственное дело, выявляется полный состав и стоимость имущества (при необходимости проводится независимая оценка).
  6. По истечении установленного периода, нотариус выдает лицам, написавшим заявление о принятии имущества (вступлении в наследство) официальный подтверждающий документ — свидетельство о праве.

Бунятова наследование по завещанию

Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

Учитывая, что гл. 64 ГК определен порядок вступления в наследство по завещанию, вступать в наследство придется в любом случае и по завещанию, и по закону. Даже в случае фактического принятия имущества без обращения к нотариусу и получения свидетельства, подтверждающего наследственные права, не обойтись.

Законодательством допускается оформление завещания на один объект, без определения долей нескольких наследников. Такой механизм встречается редко, и в большинстве случаев завещатели указывают в документе, кому и какое имущество перейдёт на правах наследования.

Еще почитать --->  Сколько Возвращается За Лечение Зубов

Действительно, установление дееспособности завещателя представляет серьезную проблему и является непростой задачей при удостоверении завещаний. Дееспособность определяется нотариусом путем проверки документов, удостоверяющих личность завещателя и путем беседы с завещателем . Несовершенство действующего законодательства состоит в том, что в нем отсутствует механизм установления дееспособности, а также не имеется правовых оснований для выполнения определенных действий для установления дееспособности. В Основах законодательства РФ о нотариате данный вопрос не регулируется. Так, нотариус не может назначить психиатрическую экспертизу, которая могла бы дать заключение о способности гражданина осознавать характер совершаемых им действий, руководить ими и осознавать правовые последствия своих действий. У нотариу��а отсутствуют законные основания запросить необходимые сведения из медицинских учреждений, получить справки о состоянии гражданина в силу того, что такая информация является врачебной тайной .

  • завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
  • обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
  • документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
  • воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
  • рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;

Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

В любом из случаев должна соблюдаться тайна завещания — ни нотариус, ни свидетели, присутствовавшие при составлении завещания не должны раскрывать его содержание до смерти завещателя. Свидетели заранее предупреждаются об ответственности за разглашение данных, которые станут им известны в процессе написания завещания.

Таким образом, после открытия наследства необходимо сразу определиться, было ли наследодателем при жизни составлено завещание. Если да, то к наследственной массе должны быть применены нормы и пожелания, указанные в завещании (НО с учетом обязательной доли в наследстве). Если завещания составлено не было – к наследственной массе применяются положения Гражданского кодекса и процедура наследования в силу закона.

  • завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
  • обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
  • документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
  • воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
  • рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;

Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка. То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право. Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.

Наследование по завещанию в российском и французском гражданском праве тема диссертации и автореферата по ВАК РФ, кандидат наук Бунятова, Фарида Джамал кызы

Следует сказать, что основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме. Впоследствии они были рецепированы гражданским правом различных народов и до сегодняшнего дня составляют основу наследственного права большинства государств. Так, римское право предусматривало различные виды завещаний, положения об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства и т.п. Таким образом, римское право явилось основой всего наследственного права. Это, в частности, касается права Франции: одним из источников Кодекса Наполеона 1804 г., который с многочисленными поправками является действующим вплоть до настоящего времени, является классическое римское право.

Все вышеперечисленные факторы приводят к осознанию актуальности и важности изучения вопросов, связанных с правовым регулированием завещаний. Соответствующий анализ позволит выработать ряд предложений по совершенствованию законодательства в области наследования по завещанию. Заметим, при этом, что в силу специфики наследственного права, связанного с менталитетом народа и его историческим развитием, не все нормы, успешно применяемые во французском наследственном праве, могут быть восприняты российским законодательством.

5) в отношении закрытого завещания можно воспользоваться опытом Франции и позволить лицам, не умеющим писать в силу каких-либо обстоятельств (физических недостатков и пр.), обратиться за помощью в написании к нотариусу или иным лицам. Для этого достаточно того, чтобы завещатель умел читать, а, следовательно, проверить текст завещания, зафиксированного другим лицом. Таким образом, не будут ущемлены права конкретной категории лиц, лишенной возможности составления закрытого завещания. По нашему мнению, можно пойти еще дальше и позволить составление закрытого завещания путем записи последней воли на видеоноситель. После записи видеоноситель должен передаваться нотариусу, который, в свою очередь, выполнит необходимые

и в ГК РСФСР 1964 г, согласно ст. 534 которого каждый гражданин наделялся правом оставить все свое имущество или его часть одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным организациям. В силу этой же статьи наследодатель мог в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Что касается форм завещания, продолжали сохраняться только два вида — нотариальное удостоверенное и приравненное к нотариально удостоверенному.

4. Еще один важный момент касается содержания завещательных распоряжений. Дело в том, что во Франции в завещание могут быть включены условия, предусматривающие неблагоприятные последствия имущественного характера для наследников, нарушающих волю завещателя, в частности не исполняющих завещательные распоряжения. Такие меры могут обеспечивать исполнение как имущественных, так и неимущественных распоряжений, содержащихся в завещании, и действительны при условии, что они не затрагивают права на обязательную долю.

Так, в частности, автор отмечает, что во Франции основные тенденции сводятся к расширению наследственных прав. Что касается России, то последние годы развития российского законодательства характеризуются тенденцией его сближения с европейским законодательством в целом и с французским, в частности. Это проявляется и в расширении перечня допустимых в России форм завещания как общего направления демократизации законодательства.

Российское же законодательство такой возможности не предусматривает и нотариальная практика по данному вопросу отсутствует. В результате складывается ситуация, когда исполнение завещания практически полностью зависит от усмотрения наследника и его бездействие никоим образом не затрагивает его прав, что наиболее явно проявляется в отношении неимущественных распоряжений. Если в отношении распоряжений имущественного характера всегда обнаруживаются непосредственно заинтересованные в их исполнении лица, которые могут «стимулировать» недобросовестного наследника, то распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон, способе погребения, о возложении обязанности привести в порядок библиотеку наследодателя и т.п.), которые не направлены на предоставление кому-либо выгоды экономического, социального или иного характера, не нарушают ничьих прав и законных интересов и могут остаться неисполненными. Таким образом, в настоящее время российское право не предусматривает никакого механизма, призванного гарантировать исполнение неимущественных распоряжений, что может привести к их игнорированию.

Желательным, по мнению автора, является усовершенствовать положения о завещании в чрезвычайных обстоятельствах и предусмотреть возможность составления такого завещания и в устной форме. Также воля завещателя, по нашему мнению, может, в частности, быть зафиксирована с помощью технических средств. Во-первых, нелегко в экстремальных условиях, угрожающих жизни гражданина, достать ручку и бумагу для того, чтобы изложить свои распоряжения на случай смерти. Во-вторых, достаточно сложно в подобной ситуации найти двух свидетелей. Кроме того, возможность совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах с помощью диктофона, камеры мобильного телефона и прочих подобных устройств, была бы полезна отдельным категориям граждан, которые в силу неграмотности или физических недостатков не могут записать текст завещания с помощью ручки и бумаги.

Что касается подразумеваемой отмены завещания, в работе рассмотрены соответствующие способы согласно французскому праву, применительно же к российскому автор указал лишь на возможность подразумеваемой отмены путем составления нового завещания, противоречащего предыдущему. При этом, несмотря на отсутствие прямого указания в российском законе, можно предположить, что отчуждение завещанного имущества или его части также ведет к отмене завещания. Что же касается физического уничтожения завещания, в данном случае, по мнению автора, для отмены завещания необходимо уничтожение всех его экземпляров, в том числе и хранящегося у нотариуса.

  1. Рассмотрев и проанализировав виды завещаний в российском и французском законодательстве, автор отмечает, что определенные формы завещаний, которые являются уже устаревшими и мало используемыми во Франции, как, например, тайное или закрытое завещание, являются новеллой для российского права. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при заимствовании российским законодателем европейских норм и их адаптации в отечественную систему права проявляется различный уровень правового развития сопоставляемых систем.
  2. Если говорить о нотариально удостоверенном завещании, можно заметить, что требования российского законодательства более мягкие по сравнению с французским, что находит отражение и в кардинально различном отношении к завещанию и нотариальным актам в целом во Франции и в России. Во французской практике и правосознании французских граждан нотариальный акт – практически неоспоримое доказательство. Во Франции установлен особый порядок его судебного оспаривания и признать недействительным нотариально удостоверенное завещание крайне сложно. В России же менее формализованные требования ведут к соответствующему отношению к самому документу: нотариально удостоверенное завещание не вызывает у судов безграничного доверия и не обладает большей доказательственной силой и оспаривается в общем порядке.
  3. Такая форма как привилегированное завещание во французском праве является, по мнению автора, своеобразным синтезом завещания, приравненного к нотариально удостоверенному и завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с российским законодательством. Перечень завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным, в ГК РФ шире, чем в ФГК, но в основу положен тот же принцип – невозможность обращения к нотариусу в момент, когда необходимо составить завещание. В отличие от порядка составления завещания у нотариуса, присутствие свидетеля здесь обязательно. Однако по сравнению с французским законодательством требования российского закона более мягкие, и может быть приглашен только один свидетель. Коренное отличие привилегированных завещаний во Франции и завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным в России кроется в их юридической силе. Такие завещания во Франции носят временный характер, и их действительность поставлена в зависимость от наличия определенных, указанных в законе обстоятельств, с исчезновением которых по истечении шестимесячного срока утрачивают юридическую силу и завещания.
Еще почитать --->  Сертификат на 50 тысяч рублей на второго ребенка ульяновск как обналичить

О наследовании по завещанию

Закон строго устанавливает письменную форму завещания и его обязательное нотариальное удостоверение. Если эти нормы не соблюдаются, завещание признается ничтожной сделкой. Законом установлен круг лиц, уполномоченных удостоверять завещания. Это должностные лица органов исполнительной власти и консульств. Установлен также и круг свидетелей, которые должны присутствовать при составлении и подписании завещания либо при передаче его нотариусу. Если свидетелей нет, завещание считается ничтожным и может быть признано недействительным в судебном порядке.

Завещание составляется строго в порядке и форме установленными Законом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Согласно ГК РФ, распорядиться своим имуществом на случай собственной смерти гражданин может не иначе, как составив завещание. Поэтому составление любых договоров или заявлений, которые связаны с имущественным правом гражданина и выгодой третьих лиц после его смерти, исключено.

Таким образом, само по себе составление завещания не порождает никакого правового результата. Наследственные правоотношения возникают лишь при совокупности определенных юридических фактов, главный среди которых – смерть завещателя. Права и обязанности по завещанию создаются лишь после открытия наследства. О содержании завещания, как и о его составлении либо отмене, гражданин не обязан никому сообщать.

В Законе есть такое понятие, как тайна завещания. Завещатель должен быть уверен, что содержание сделки никому не будет разглашаться, поэтому законодательством закреплены правила о том, что нотариус, свидетели, переводчик, исполнитель завещания, лица, которые вместо завещателя пописывают документ, не вправе разглашать сведения, которые содержатся в документе, до открытия наследства (ст. 1123 ГК РФ «Тайна завещания»).

Закрытым называется завещание, составитель которого изъявил волю, чтобы наследники ознакомились с содержанием завещания после его смерти. Своё завещание гражданин помещает в заклеенный конверт и передаёт его нотариусу в присутствии двоих свидетелей. В их присутствии нотариус запечатывает полученный конверт в ещё один конверт, делает соответствующую запись на этом конверте (Ф.И.О. и место жительства завещателя и свидетелей, дата и место принятия документа). Оглашается закрытое завещание не позднее 15 дней после предоставления нотариусу свидетельства о смерти завещателя в присутствии свидетелей и заинтересованных наследников по закону. Составляется протокол о вскрытии конверта, наследники получают заверенную копию протокола, оригинал завещания остаётся у нотариуса.

Бунятова наследование по завещанию

Наследование – это переход имущества от наследодателя к наследнику. Наследование тесно связано с вопросами собственности – передать наследникам можно только то имущество, на которое наследодатель имел право собственности. Исключение из этого правила должно быть предусмотрено законом (например, применительно к земельным участкам, которые могут находиться в пожизненном наследуемом владении).

Могут быть и другие причины. Например, бабушка завещала квартиру своей дочери и внучке, а дочь хочет, чтобы внучке, т.е. ее дочери, досталась вся квартира. Это означает, что мать желает отказаться от своей доли в наследстве. Мать может написать нотариусу заявление об отказе от наследства с указанием того субъекта, в чью пользу отказ осуществляется, либо просто промолчать в течение 6 месяцев. Но если есть в наличии другие наследники первой очереди, то сделать заявление нотариусу необходимо. Сделать это нужно в течение шестимесячного срока для принятия наследства.

Как видим, о содержании такого завещания не знает никто – только сам наследодатель. После его смерти у нотариуса собираются потенциальные наследники и иные заинтересованные лица – осуществляется оглашение завещания. Возможно, в этот момент наследники узнают, что дедушка-миллионер все свои миллионы направил на содержание зоопарка. А может, в конверте окажется просто чистый лист бумаги. Наследодатель на все это имеет право.

Как видим, в настоящее время перечень наследников по закону очень широкий. Но он тем не менее ограничен. Это означает, что более дальние родственники, не перечисленные в законе, к наследованию не призываются. Таким образом, в нашей правовой системе крайне маловероятна ситуация, знакомая многим по зарубежным фильмам, когда наследство по закону совершенно неожиданно для себя получает, например, внучатый племянник сестры бабушки. При этом наследодатель также не имеет понятия, кому достанется его имущество, так как о существовании такого наследника даже не подозревал. В России такая ситуация возможна, только если с наследодателем не были знакомы наследники, относящиеся к какой-либо из очередей.

У наследодателя есть два сына от разных браков, супруга, отец и два брата. Как между ними будет распределяться наследство? Во-первых, мы видим наследников первой очереди – детей, супругу, отца. Это означает, что наследники второй очереди – братья – к наследованию не призываются. Во-вторых, наследников первой очереди четверо. Это означает, что все имущество наследодателя должно быть разделено на 4 равные части. Заметим, что дети от предыдущих браков наследуют по общим правилам, а вот бывшие супруги к наследованию не призываются.

Также при принятии наследства назначенным наследником законодательство предусматривает смерть основного наследника. Ст. 1121 ГК РФ закрепляет, что завещатель может назначить другого наследника на случай, если наследник, указанный в завещании, умрет до открытия наследства. Именно этим назначение отличается от наследственной трансмиссии. Наследственная трансмиссия возникает тогда, когда наследник умирает после открытия наследства и его доля переходит уже к его наследников. Следовательно, ключевое значение для призыва назначенного наследника имеет тот факт, что основной наследник не пережил момент открытия наследства.

Пропущенный срок для принятия наследства может быть возобновлен судом при условии, что причины пропуска срока суд признает уважительными. Однако факт представление соответствующего заявления в суд не влечет перераспределение долей наследства. Только после обновления срока или предоставление дополнительного срока для принятия наследства судом у лица возникает право обратиться к нотариусу с таким заявлением. В случае положительного решения дела в пользу заявителя наследник по завещанию может получить наследство. Но в связи с тем, что основной наследник пропустил срок для принятия наследства, назначенного уже было призвано к наследованию. В таком случае возникает ситуация, когда есть назначенный наследник, который уже получил имущество завещателя в собственность или в пользование, а также основной наследник, который имеет те же права на имущество завещателя. Нормами законодательства не урегулированы такие случаи, поэтому вопрос перераспределения наследственных долей или перехода прав от назначенного наследника к основному остается открытым.

Согласно ГК РФ ст. 1154 установлен сокращенный срок для принятия наследства назначенным лицом. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, они могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Материалом для достижения поставленной цели послужили нормативно-правовые акты и труды отечественных исследователей. В работе используются такие методы, как метод сравнения, метод анализа, системный подход, формально-юридический метод.

Итак, для призыва назначенного наследника к наследованию необходимы два условия: назначенный должен пережить момент открытия наследства, а также он имеет право не принять наследство. Поэтому, когда основной наследник умирает после принятия им наследства, даже не оставив своего наследника, то назначенный не призывается к наследованию.

Еще почитать --->  Нормативы По Расчету Одн В Мкд

Бунятова наследование по завещанию

Гражданином при жизни может быть составлено любое количество завещаний, но каждое последующее будет отменят предыдущее полностью или частично (ст. 1130 ГК РФ). При этом допускается наличие нескольких завещаний, каждое из которых не противоречит ни предыдущему, ни последующему документу. Для этого завещателю не нужно спрашивать чьего-либо совета или совершать дополнительные действия.

Если же у Вас есть основания полагать, что Вы — потенциальный наследник по завещанию, то Вы вправе самостоятельно, независимо от родственников умершего, обратиться к нотариусу, предъявить личные документы и запрос на проверку наличия или отсутствия завещания. Однако, есть один нюанс.

Следует знать, что выдавать сведения о наличии или отсутствии завещания, предоставлять письменные справки (выписки) из ЕИС может только тот нотариус, который открывал наследственное дело. Это означает, что для получения сведений о возможном наличии и точном местонахождении завещания, необходимо, чтобы было открыто наследственное дело. Открывается оно, как известно, по последнему месту жительства умершего, либо по региону нахождения большей или самой ценной части его имущества.

Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.

Завещание приобретает юридическую силу только с момента открытия наследства — здесь исключения не допускаются. Любые попытки совершить завещание до смерти прямого завещателя будут незаконными, и подобное обстоятельство приведёт к признанию документа недействительным.

Если есть завещание, то как делится наследство

Вообще есть два варианта раздела имущественных обязательств после смерти гражданина. В частности, первый вариант заключается в том, что наследодатель составляет завещательное распоряжение на все объекты движимого либо недвижимого имущества, находящегося в его собственности. В этом случае разделяются права между гражданами, которые обозначаются в тексте самого завещательного документа.

Завещание – это достаточно распространенный документ, при помощи которого наследодатель может передать свое имущество в наследство другому человеку. При этом завещание можно оформить как в отношении своего родственника, так и в отношении другого лица при желании.

  • Завещание было составлено с нарушением норм действующего законодательства;
  • При составлении завещательного документа наследодатель не осознавал свои действия и был дееспособным;
  • Завещание составлялось под угрозами морального, психического, физического принуждения наследодателя;
  • При помощи завещания была сделана попытка прикрыть другую мнимую сделку;
  • Имущество наследодателя принадлежит на праве совместно нажитой собственности не только ему, но и супругу, с которым он пребывает в официально зарегистрированном браке.

При регистрации открытого или же закрытого заявления нотариус по закону разъясняет гражданам то, что помимо их волеизъявления имеются категории лиц, которые получают автоматическое право на вступление в наследство. Как было обозначено выше завещательный документ составляться может на абсолютно любого человека.

Если имеется такой документ, как завещание, то тогда наследников часто интересует вопрос о том, каковы будут размеры долей. Обязательная часть по закону должна составлять не меньше пятидесяти процентов от наследственной массы, которую может получить наследодатель если нет завещательного распоряжения. Исчисление объемов наследуемой доли проводится с учетом всех видов имущества, которые были прописаны в тексте завещания плюс еще с учетом доли имущества, с которым умерший наследодатель не успел распорядиться.

Представим, что падчерица жила при жизни отчима в его квартире и работала в его мастерской и он завещал квартиру и мастерскую ей. После смерти отчима на пороге появляется его нетрудоспособный ненавистный отец, который квартиру и мастерскую в глаза не видел, зато отлично знает про свою обязательную долю.

  1. Наследник, который умышленно, противоправно и против воли наследодателя пытался получить или увеличить свою долю в наследстве. Если суд установит, что любимая падчерица пробовала отравить отчима и других наследников, то она не получит ничего, что бы ей отчим ни завещал. И по закону тоже не получит, даже если до нее дойдет очередь.
  2. Родители, которых лишили родительских прав и не восстановили в них. Такие родители не наследуют только по закону, но если подросший ребенок простил их и прописал в завещании, то даже лишенные родительских прав родители получат наследство.
  3. Наследник, который злостно уклонялся от обязанности содержать наследодателя. Такой наследник тоже не наследует по закону. Если отец ребенка злостно уклонялся от уплаты алиментов на него, то никакого наследства по закону он не получит.
  1. Если наследник по завещанию жил в завещанном ему жилье, а наследник обязательной доли не жил и не пользовался им.
  2. Если наследник по завещанию пользовался завещанным ему имуществом как источником средств к существованию, а наследник обязательной доли этим имуществом не пользовался.

Не наследуются только те права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью, личные неимущественные права и нематериальные блага. Неразрывно связанные с личностью — это такие права и обязанности, которые при замене этой личности теряют смысл. Так что передать право на алименты или право на возмещение вреда, причиненного здоровью конкретного человека, не получится.

Имущественным правом может быть право на вознаграждение, которое наследодатель не успел получить при жизни: например, он написал книгу, которую только начали издавать, а оплата установлена в форме процента с продаж. Если автор книги умер до того, как издательство получило доходы от продажи книги, то вознаграждение могут получить его наследники.

Подназначение наследника: общие правила и нюансы законодательства

На практике возникают ситуации, когда назначенный составителем в своем волеизъявлении наследник по различным причинам не хочет или не может принять имущество, оставленное ему в наследство. Российское законодательство предусматривает ряд оснований, по которым завещатель может заранее определить, что произойдет с его имуществом в этом случае.

Отсутствие указания доли необходимых наследников в завещании является распространенной ошибкой при составлении документа. Но стоит отметить, что в сравнении с ранее действующим законодательством, на сегодняшний день доля необходимых наследников существенно сократилась.

Назначение и подназначение наследника Гражданский кодекс также никак не ограничивает, перечень таких лиц определяется исключительно составителем распорядительного документа. На случай наступления каждого из пунктов статьи 1121 ГК РФ, в роли поднаследников могут выступать разные граждане или организации.

Такие обстоятельства, как: возраст, наличие судимости, место проживания, общее состояние здоровья и дееспособность, так же не имеют значения. Вместе с тем, другие претенденты на наследство могут выразить протест против передачи наследства сомнительному, по их мнению, лицу.

Подназначение наследника представляет собой обозначение в завещании одного или нескольких физических или юридических лиц, которые будут иметь право на имущество составителя завещания, в случае неспособности, отказа по личным причинам или лишения права на наследование основного правопреемника. А подназначенный наследник — это фактически запасной правопреемник.

Очень важно запомнить следующее правило: без принятия наследства право на него получить невозможно. А срок для принятия наследства установлен в 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Нужно это для того, чтобы выявить всех наследников, заинтересованных в получении наследства. По окончании шестимесячного срока нотариус будет знать, сколько появилось наследников, и соответственным образом разделит между ними имущество.

Наследодателем может быть только физическое лицо, т.е. только человек, потому что только человек может умереть. Применительно к юридическому лиду говорят не о смерти, а о прекращении (посредством ликвидации либо реорганизации) деятельности юридического лица – наследственные отношения в этих ситуациях не возникают.

Как видим, о содержании такого завещания не знает никто – только сам наследодатель. После его смерти у нотариуса собираются потенциальные наследники и иные заинтересованные лица – осуществляется оглашение завещания. Возможно, в этот момент наследники узнают, что дедушка-миллионер все свои миллионы направил на содержание зоопарка. А может, в конверте окажется просто чистый лист бумаги. Наследодатель на все это имеет право.

Наследование представляет собой сложный комплекс отношений, связанных с переходом имущества от умершего человека к иным субъектам. При этом передаются не только вещи, имущественные права, но и долги наследодателя. Если наследников несколько, то далеко не всегда они могут между собой договориться о том, как наследство делить. Поэтому правовая регламентация наследования, и в частности распределения наследства между наследниками, имеет очень большое значение.

В принципе возможна ситуация, когда никаких наследников, которых можно призвать к наследованию, у наследодателя нет. Либо все они лишены им права наследовать, либо являются недостойными наследниками, либо просто не пожелали принять наследство. Итак, имущество есть, а наследовать некому. В таких ситуациях наследственная масса называется выморочным имуществом. Выморочное имущество передается публично-правовому образованию – Российской Федерации, субъекту Федерации, муниципальному образованию.

Adblock
detector