Законом о наследовании 1995 г сербия

Неродные дети из смешанных семей не являются наследниками. Например, в случае, когда мужчина взял жену с ребенком от первого брака, и она умерла раньше своего мужа, то, после смерти самого мужчины неродной сын не будет являться наследником. Это информация важна для эмигрантов, ведь многие сегодня решают жить в Сербии.

Как гласит закон Республики Сербия, для наследования имущества (в том числе недвижимости) необходимо наличие 4 факторов: смерть обладателя материальных ценностей или недвижимого имущества, официальный наследник умершего, правовое подтверждение законности наследования и, конечно же, само наследство.

Последний момент, на который стоит обратить внимание, это то, что окончательное решение по разделу имущества, будет принимать сербский суд. Здесь будут также рассматриваться жалобы прямых наследников, которые не были по каким-то причинам указаны в завещании.

Супруг как наследник по закону в наследственном праве современной Республики Сербии Текст научной статьи по специальности; Право

Сербский законодатель оставляет за супругом наследодателя возможность не получить наследство вовсе, если супруг не может или не хочет вступить в наследство. Причины, по которым супруг наследодателя не может или не хочет наследовать, сербским законодателем не определены. По нашему мнению, это оставляет большие возможности для разного рода трактования с различной степенью обоснованности, в особенности в отношении формулировки «не может». Не может ввиду отсутствия и неизвестности места его пребывания, или не может в силу сугубо физических, физиологических, в том числе психических, причин, или не может в силу утраты юридической дееспособности?

Статья 28 Закона о наследовании РС устанавливает право супруга наследодателя на выбор и ненаследуемость права выбора. Эта норма сербского законодательства о наследовании по закону означает, что до тех пор, пока требования других наследников второй очереди находятся на рассмотрении в суде, супруг наследодателя вправе вместо получения своей доли на-

Статья 22 Закона о наследовании РС содержит закрытый перечень условий, при наличии которых супруг наследодателя утрачивает права наследника по закону. Во-первых, это происходит в том случае, когда супруг наследодателя подал заявление о расторжении брака и требование о расторжении брака было признано обоснованным и удовлетворено. Во-вторых, если брак наследодателя и супруга-наследника по закону был признан недействительным после смерти наследодателя, при этом признание брака недействительным произошло на основании причин, которые были известны супругу наследодателя на момент заключения брака. В-третьих, супруг наследодателя утрачивает права наследника по закону, если его совместная жизнь с наследодателем была прекращена по инициативе самого супруга наследодателя или вследствие действий супруга наследодателя (например, по причине измены или по другим аналогичным причинам, делающим невозможным дальнейшую совместную жизнь по этическим соображениям).

Статья 26 содержит условия, наличие которых необходимо для того, чтобы доля супруга наследодателя как наследника второй очереди по закону была уменьшена. Таким условием является определенное соотношение личного имущества супруга наследодателя, принадлежащего ему на праве собственности, и получаемого им имущества в виде наследства. В случае, если объем имущества, получаемого супругом наследодателя в виде доли наследства превышает половину личного имущества супруга наследодателя, другие наследники вправе в течение одного года со дня смерти наследодателя потребовать уменьшение доли супруга наследодателя в наследстве, но не более, чем до 25% общего объема наследственной массы. Данная норма ст. 26 находит применение на практике обычно в том случае, если период совместного проживания наследодателя и его супруга был непродолжительным. Решение об уменьшении доли супруга наследодателя принимает суд, который рассматривает довольно обширный круг сведений, в том числе, в первую очередь, стоимость имущества супруга наследодателя, стоимость наследственной массы, продолжительность совместной жизни супругов, наличие улучшения имущества наследодателя за счет усилий и ресурсов супруга наследодателя. В случае, если суд удовлетворяет иск об уменьшении доли супруга наследодателя, то за счет уменьшения доли супруга наследодателя происходит увеличение доли того наследника второй очереди, от имени которого был предъявлен иск об уменьшении доли супруга наследодателя [4].

В ст. 29 Закона о наследовании разъясняются отдельные положения, связанные с заявлением о выборе пожизненного пользования наследуемым имуществом и отменой этого заявления. В случае, когда заявление о выборе супругом наследодателя пожизненного пользования наследуемым имуществом сделано при выставлении какого-либо условия или на какой-то срок, то ни условие, ни срок во внимание не принимаются. Заявление о выборе супругом наследодателя пожизненного пользования наследуемым имуществом не может быть отозвано, однако может быть отменено, если такое заявление было сделано по принуждению, под воздействием угрозы или в результате обмана или введения в заблуждение. В законодательстве имеется оговорка. В случае, если после завершения процедуры выбора, каким образом супруг наследодателя желает распорядиться наследуемым имуществом, выявляется новое имущество, то сделанный супругом наследодателя выбор распространяется и на это вновь выявленное наследуемое имущество.

Вопросы наследования в праве иностранных государств (А

Время открытия наследства — начальный элемент в развитии наследственного правоотношения. Практика иностранных государств различным образом определяет наступление этого момента. В России смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается техническими средствами (например, аппаратом искусственного дыхания). Таким же образом определяется статус субъектов, подвергшихся воздействию низких температур («замораживанию») с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых ныне заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство не открывается.

Правила об обязательной доле в наследстве в практике иностранных государств нашли различное отражение в законодательстве. Российский опыт, как было показано выше, хотя и воспринимает приоритет завещания как основания наследования, но также предлагает заменять волю наследодателя в случаях, когда тот не оставил последнего волеизъявления на случай своей смерти.

Свидетельство о праве на наследство в российской юридической практике не является правоуставливающим документом, а лишь подтверждает, наряду с другими документами наследников, права на наследство и в большей степени является доказательством принятия наследства в объеме, указанном в свидетельстве перед третьими лицами.

В начале 1990-х распад СССР значительным образом повлиял на формирование законодательства вновь образованных независимых государств. При этом наследственное законодательство СССР много лет служило правовым «ориентиром» для правотворческой деятельности сопредельных союзных республик. На постсоветском пространстве наблюдается рецепция кодифицирования норм о наследовании. Среди наиболее значительных в этой области явлений, которые могли бы считаться вполне отражающими тенденции континентальной системы права на современном этапе развития, следует назвать Гражданский кодекс Грузии (принят 26 июня 1997 г.), Гражданский кодекс Республики Литва (принят 18 июля 2000 г.), Гражданский кодекс Республики Молдова (принят 6 июня 2002 г.) и Гражданский кодекс Украины (принят 16 января 2003 г.). Только одна бывшая советская республика — Эстония — отказалась от кодификации наследственного права (равно как и гражданского права в целом), приняв 15 мая 1996 г. Закон «О наследовании», который во многом заимствовал правила о наследовании Германского гражданского кодекса (уложения), где категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. В свою очередь, Латвия вообще отказалась от постсоветской кодификации гражданского права, восстановив с 1 сентября 1992 г. Гражданский закон Латвийской Республики 1937 г.

Согласно положениям французского законодательства (ст. 913 ФГК), безвозмездные предоставления имущества, производимые посредством сделок между живыми и посредством завещания, не могут быть больше половины имущества, которое принадлежит лицу, делающему распоряжение, если оно оставляет после своей смерти одного ребенка; трети — если оно оставляет двух детей; четверти — если оно оставляет трех или более детей. В статье 914 ФГК установлено, что безвозмездные предоставления, производимые посредством сделок между живыми или посредством завещаний, не могут быть больше половины имущества, если за отсутствием детей умерший оставил одного или нескольких восходящих в каждой из линий — отцовской и материнской; трех четвертей имущества — если он оставил восходящих лишь в одной линии.

Еще почитать --->  С Какой Суммы Можно Вернуть Подоходный Из Налоговой На Обучение

Сведения о наследственном деле может получить любой человек. Но тут уже есть и своя проблема. Вы будете знать о том, что оно заведено, но при этом нельзя узнать какое именно имущество в нем находится. Тут уже придется подключать Росреестр, ГИБДД, просить нотариуса дать возможную информацию.

Раздел наследства – это сложное мероприятие. Приходится сталкиваться с массой проблем, включая потенциальных недостойных наследников. Самый простой способ чтобы избежать дележки заключается в сокрытии имущества. И скрывается имущество на основании законных нормативно-правовых актов. Наследники в свою очередь после смерти наследодателя должны обратиться к нотариусу который заводит наследственное дело. Также наследникам надо подтвердить наличие имущества, принадлежащего умершему лицу. Но как найти наследство если, например, умер не близкий родственник? Расскажем о том, как можно отыскать движимое либо недвижимое имущество наследодателя.

Можно поискать имущество наследодателя удаленно. И для этого пригодится сервис по поиску наследственных дел. Вы можете проверить факт открытия наследственного дела после смерти человека на сайте Федеральной нотариальной палаты. Кстати на этом же сайте есть данные у какого нотариуса находится наследственное дело вместе с адресами и телефонами.

Проблема кроется в том, что часто не известно в какую банковскую организацию надо направлять запрос, ведь наследодатель не обязан отчитываться где и как он хранит свои деньги. Обычно нотариус посылает официальный запрос во все банки функционирующие на территории проживания наследодателя. Можно самостоятельно обратиться в банк самому наследнику написав официальны запрос о предоставлении информации. Так делать стоит, если вы знаете в какой организации хранится вклад. В остальных случаях, когда место нахождения вклада неизвестно лучше, чтобы запрос сделал представитель нотариальной конторы. Важно! Банк обязан дать свой ответ в течение тридцати календарных дней. При этом банковская организация по закону может дать информацию наследнику если у него есть оформленное завещательное распоряжение.

Часто после смерти наследодателя остается не только движимое либо недвижимое имущество, но и банковские вклады. Законодательство нашего государства предусматривает то, что финансовые учреждения могут предоставлять нотариусам информационные данные касающиеся счетов и денежных вкладов граждан.

Закон о наследовании в сербии

Обязательная часть выделяется при наследовании по закону и по завещанию. Часть выделяется малолетним детям усопшего, нетрудоспособным детям, родителям, супругам, иждивенцам. Претендент на выделение обязательной части может не являться кровным родственникам.

Подача наследниками декларации о принятии наследства в соответствующий муниципалитет по месту расположения недвижимости отделения по налогам и сборам
Для этого необходимо:
заполнить декларацию по форме,
приложить документ о собственности
удостоверение о наследниках,
удостоверение об отказе от наследства, в случае отказа от наследства одного из наследников. 2.Констатирующий нотариальный акт о праве собственности на недвижимость.
Констативный акт составляется нотариусом и регистрируется в Районном суде по месту нахождению наследуемого недвижимого имущества акт о правопреемстве.
Акт не дает больше прав по сравнению с обычной процедурой, нотариус констатирует правоприемников по наследству.

Свобода завещания, как известно, выступает основным принципом наследственного права для законодательства любого государства. Российский законодатель также использовал этот принцип, отдав приоритет над законной очередностью призвания к наследованию последней воле умершего.

На практике наследники не всегда успевают вовремя предъявить права на имущество усопшего. Причиной может послужить затяжная болезнь или длительное пребывание за границей. Нередко члены семейства не спешат сообщать друг другу о смерти родственника, чтобы сузить круг претендентов на собственность.

Значительные изменения коснулись статуса субъектов наследственного правопреемства. Права усыновленных и внебрачных детей в полной мере уравняли с наследственными правами законнорожденных детей (во Франции – закон от 1966 года; в ФРГ – закон от 1977 года; в Швейцарии – закон от 1972 года).

До принятия нового закона, нотариусы делали запросы в основные банковские учреждения, такие как Сбербанк, ВТБ и т.п. Таким образом, наследники платили за нотариальные услуги, но не имели гарантий, что получат необходимую информацию о вкладах и накоплениях умершего родственника.

К объектам движимого имущества обычно относится автомобильный транспорт. С поисками движимого имущества сложнее, так как официально данные о нем фактически нигде не отображаются. Например, сведения об автомобиле можно получить по запросу в ГИБДД. В остальных случаях можно установить наличие объектов имущественных отношений косвенным образом если есть долговые расписки, чеки и прочее.

Согласно правилам Гражданского кодекса Франции, находящаяся в стране недвижимость подчинена французскому закону, т.е. закону страны места ее нахождения. Что же касается движимого имущества, то в отношении него в судебной практике применяется обычно личный закон наследодателя, под которым понимается закон домицилия.

Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным элементом — это неизбежное следствие перемещения населения.

1. Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине XX в. все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце XIX и начале XX в. Так, из Европы в период 1901 — 1910 гг. выехало 12 377 тыс., а в период 1911 — 1920 гг. — 8852 тыс. человек. Во второй половине XX в. эти процессы еще более усилились, в том числе и в связи с распадом Советского Союза.

Наследственные правоотношения

В соответствиями с правилами наследования в Республике Сербии («Закон о наследовании», Служебный вестник Республики Сербии №46/95, 101/2003, далее – Закон) предметом наследования является имущество умершего лица, которое принадлежало ему на праве собственности на момент смерти. При формировании наследственной массы из состава имущества, принадлежащего умершему на момент смерти, исключаются предметы домашнего обихода, которые служат для повседневных нужд супруга скончавшегося лица, его родителей в случае, если они до момента смерти наследодателя проживали с ним в одном доме и вели совместное хозяйство. Упомянутые предметы домашнего обихода в дальнейшем становятся общей собственностью членов семьи наследодателя, проживавших с ним на момент его смерти.

Перепись и оценка имущества умершего, как правило, производится нотариусом по поручению суда, однако инициировать данный процесс может и один из наследников. Инвентаризации подлежит все движимое и недвижимое имущество умершего. При этом мелкие предметы могут быть сгруппированы по категориям или же перечислены индивидуально, тогда как недвижимость регистрируется только индивидуально. В список включается информация о месте нахождения недвижимого имущества, его регистрационные данные и сведения о правоустанавливающих документах, а также примерная оценочная стоимость.

Данным Законом также регулируются правила наследования по завещанию. Лица, указанные в завещании автоматически переходят в категорию первого ряда наследников, несмотря на фактическую степень родства с завещателем. Таким образом, даже ближайшие кровные родственники умершего могут претендовать лишь на ту часть наследства, которая останется после получения своей доли указанным в завещании лицом.

В соответствии с требованиями Закона инвентаризация и оценка имущества проводятся в присутствии двух понятых и, при необходимости, с привлечением экспертов. Нотариусу предписывается передать составленный им список не только в распоряжение суда, но также и предоставить копии понятым и привлекавшимся экспертам. Если нотариус по какой-либо причине не составил инвентаризационный список, то это обязанность возлагается на помощника судьи по имуществу.

Законом определено, что решение всех наследственных вопросов происходит исключительно в судебном порядке. При наступлении смерти или признании человека умершим, должностное лицо, которое ответственно за регистрацию смерти, обязано в течение 30 дней представить соответствующую выписку из государственного реестра актов гражданского состояния в суд по наследственным делам. Регистрация смерти и судебный процесс проходят в муниципальном образовании, где находилось последнее место жительства наследодателя. В случае, если человек не имел места жительства в Республике Сербии, то процедура осуществляется по месту нахождения наследства или большей его части.

Еще почитать --->  Не Указывать Стоимость В Соглашении О Разделе

Лекция 14

Для ряда государств исходным коллизионным принципом в области наследования является принцип домицилия, под которым обычно понимается постоянное место жительства наследодателя (Швейцария, Франция, Великобритания, США, другие страны англо-американской системы права).

Раздел V части третьей ГК РФ, посвященный наследственному праву, устанавливает определенное изъятие из принципа применения к наследственным отношениям права места жительства наследодателя. Согласно ст. 1115, если постоянное место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за пределами России, местом открытия наследства в России признается место нахождения такого имущества.

Лицо может в завещании или в договоре о наследовании определить, что к его наследству применяется право государства его гражданской принадлежности. Такое определение утрачивает силу, если лицо утратило к моменту своей смерти гражданство соответствующего государства.

Статут наследования определяет решение как общих вопросов — об основаниях перехода имущества по наследству (закон, завещание, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.), о составе наследства (видах имущества, которое можно наследовать), условиях (времени и месте) открытия наследства, круге лиц, которые могут быть наследниками (включая решение вопроса о «недостойных» наследниках), так и специальных вопросов, касающихся наследования по определенным основаниям, — непосредственно на основании закона (по закону), по завещанию, в порядке наследственного договора и т.д. Этим статутом определяются как общие правила о наследовании любого имущества, так и специальные правила о наследовании отдельных видов имущества — земли, банковских вкладов, исключительных прав и др. В коллизионном праве большинства стран единственным, или основным, статутом наследования является личный закон наследодателя — закон страны его гражданства, или домицилия.

К договору о наследовании применяется право государства местожительства наследодателя на момент заключения договора, а в случае, указанном в ст. 25 Закона, — право государства гражданской принадлежности лица. Применимое право определяет допустимость, действительность, содержание и обязательность для исполнения договора о наследовании, а также наследственно-правовые последствия.

  1. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно ( п.3 ст 1157 ГК РФ).
  2. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства ( п.4 ст 1157 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
  • от обязательной доли в наследстве;
  • если наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных выше, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием (п.2 ст.1158 ГК РФ). Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается.

  • детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей;
  • другим наследникам — 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более одного миллиона рублей.

Оценку недвижимого имущества должны провести специальные экспертные органы. Оценку земельных участков проводят специалисты кадастровой палаты или независимые оценщики.

  • граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства (п.1 ст. 1117 ГК РФ). Данное основание должно быть доказано в судебном порядке!
  • родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (п.1 ст. 1117 ГК РФ)
  • злостное уклонение гражданина от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя – отстранение только в судебном порядке! (п.2 ст. 1117 ГК РФ)

Недостойным наследником может быть также лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве (разумеется в этом случае на него как и на обычного недостойного наследника распространяются последствия в полном объеме). (п.4 ст. 1117 ГК РФ) .

Согласно п.2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства – 6 месяцев по общему правилу, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Недостойный наследник лишается права наследовать либо отстраняется от наследования, а также оно обязано возвратить всё имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги. (ст. 1117 ГК РФ).

Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Если наследственное дело открыто одним нотариусом, а завещание хранится у другого нотариуса, то первый должен запросить информацию из ЕИС, и огласить ее заявителю. Наследнику остаётся прибыть по указанному адресу (быть может, даже в другой регион), и совершить все обязательные действия для дальнейшего вступления в наследство.

Завещание может быть Открытым — когда нотариус читает его текст, проверят соблюдение требований закона в части формы завещания и далее удостоверяет его своей подписью и печатью. А также Закрытое — завещание передается нотариусу в запечатанном конверте, помимо подписи завещателя оно должно быть подписано еще и двумя свидетелями.

Завещание приобретает юридическую силу только с момента открытия наследства — здесь исключения не допускаются. Любые попытки совершить завещание до смерти прямого завещателя будут незаконными, и подобное обстоятельство приведёт к признанию документа недействительным.

Услуги по оформлению наследства

Близость родства является главным критерием для распределения между наследниками порядка наследования, при отсутствии этого порядка в завещательных документах наследодателя. Ближайшими родственниками и, естественно, первыми претендентами на наследство, в абсолютном большинстве стран Европы, являются дети, родители, супруги, а так же братья-сестры наследодателя. Следующей ступенью наследования признаются внуки-внучки, бабушки-дедушки, племянники-племянницы и дяди-тети. Следовательно, очередность получателей наследства, как в России, так и в Европе – идентична.

Претендент на наследство обязан составить соответствующее заявление, для подачи его нотариусу по месту жительства наследодателя. В некоторых странах, интересы наследника имеет право представлять юрист, но чаще – при подаче заявления на наследство необходимо личное присутствие претендента. Если есть уважительная причина неявки к нотариусу (например, невозможность явки по состоянию здоровья), в некоторых странах допускается представление интересов доверенным лицом, при документально подтвержденной невозможности личного присутствия.

Одной из доминирующих составляющих процедуры наследования является уплата налогов. В Европе, в основном, размер налога на наследство, исчисляется в зависимости от стоимости наследуемого имущества, но есть государства, где на размер налога, вполне может повлиять размер дохода самого наследника. Налоговые вычеты и скидки могут быть применимы для ближайших родственников наследодателя. Как правило, это освобождение от налогообложения некой суммы, величина которой зависит от степени родства наследника и наследодателя.

Еще почитать --->  Сессионый отпуск магистратура

Требования к уплате налогов для иностранцев, могут быть различными, в зависимости от законодательства государства, на территории которой находится наследуемая недвижимость, поэтому согласно законодательству некоторых стран, налог на наследство должен выплачиваться в пределах того государства, где располагается наследуемая недвижимость.

Процедура оформления наследства в России регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации в соответствии со ст.35 Конституции РФ, которая гарантирует наследникам права наследования на имущество умершего. Подобная процедура наследования недвижимости за рубежом, в основном, зависит от различий между законодательствами разных стран, но не очень сильно отличается от порядка получения наследства в России, поскольку законодательства в большинстве стран Европы, очень схожи между собой.

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

3) путем принуждения или обмана препятствовали наследодателю выразить или изменить свою последнюю волю или таким же способом принуждали его выразить или отменить свою последнюю волю, если наследодатель не имел возможности выразить свою действительную последнюю волю;

Последовательность таких степеней образует линию (ligne). При этом выделяют две линии кровных наследников: прямые (как нисходящие, так и восходящие линии), включающие в себя кровных родственников, происходящих один от другого, а также боковые линии, в которые включены наследники, не валяющиеся прямыми наследниками, т.е. происходящие не один от другого, но имеющие общего предка.

Законодательства иных бывших социалистических стран в целом имеют схожую наследственную систему, за исключением следующих особенностей. В Законе Венгрии «О Гражданском кодексе Венгерской Республики» во вторую очередь наследуют родители наследодателя. Если по каким-либо причинам родители не призываются к наследованию, наследуют дед и бабушка наследодателя, затем по праву представления призываются к наследованию по праву представления их нисходящие потомки, т.е. дяди и тети наследодателя, при их отсутствии наследуют двоюродные братья и сестры и т.д.

Наследственное право Чехии также содержит положения о недостойных наследниках. По Гражданскому кодексу Чехии от 1963 г. недостойными признаются наследники, которые умышленно совершали не просто противоправные, а уголовно наказуемые деяния в отношении наследодателя, его супруга, детей или родителей либо совершали предосудительные деяния в отношении последней воли наследодателя. Однако по законодательству Чехии наследодатель может простить такого недостойного наследника, и в этом случае недостойный наследник может быть признан к наследованию.

При отсутствии у наследодателя детей к наследованию призываются его внуки и правнуки, а также иные нисходящие потомки наследодателя, которые призываются к наследованию по праву представления. Эти лица относятся ко второй очереди. К третьей очереди наследников по закону в Болгарии относятся братья и сестры либо их нисходящие по праву представления потомки. Четвертая очередь — это родственники наследодателя по боковой линии. Причем в рамках четвертой очереди не действуют нормы о праве представления. Это означает, что, например, внучатые племянницы или племянники — дети умерших двоюродных братьев и сестер не наследуют с находящимися в живых своими дядями и тетями — двоюродными братьями или сестрами наследодателя.

Эти правила не относятся к предметам домашнего обихода и обстановки, которые переходят в порядке наследования к тем наследникам по закону, которые проживали с наследодателем не менее одного года до его смерти, при этом не имеет значения очередность и доля в наследстве таких наследников. Данное правило зафиксировано в ст. 5.14 Гражданского кодекса Республики Литвы.

Наследственная доктрина некоторых государств возводит завещание как способ распоряжения наследством в единый абсолют. В этом случае имущество, не включенное в завещание, распределяется между оставшимися наследниками. Нормативное конструирование соответствующих правовых предписаний определяется несколькими подходами, которые присутствуют в ряде стран.

Правила об обязательной доле в наследстве в практике иностранных государств нашли различное отражение в законодательстве. Российский опыт, как было показано выше, хотя и воспринимает приоритет завещания как основания наследования, но также предлагает заменять волю наследодателя в случаях, когда тот не оставил последнего волеизъявления на случай своей смерти.

В свою очередь, швейцарское законодательство вообще исключает нотариуса из круга участников наследственных правоотношений. Его функции исполняет должностное лицо — служащий судебного или административного органа. Присутствие свидетелей по-прежнему обязательно (ст. 86 швейцарского Закона 1987 г. «О международном частном праве»). Законодательство Германии, напротив, практически не обращается к статусу свидетеля как одного из непосредственных участников правоотношений по наследованию (§ 2064 ГГУ).

Германское право допускает как обычную субституцию (§ 2096 ГГУ), так и назначение «последующего наследника», к которому имущество перейдет после смерти основного наследника или в течение определенного в завещании срока, который не может быть более 30 лет (§ 2100 — 2146 ГГУ). Сходные правила содержатся и в ШГК, который предусматривает не только обычную субституцию на случай смерти основного наследника или его отказа от наследства (ст. 487), но и обязанность наследника передать имущество третьему лицу (ст. 488). Болгарское право разрешает только ординарную субституцию (ст. 21 Закона о наследовании).

Российская правовая доктрина и современная нормативная база без внимания оставили вопрос о праве принадлежности субъектам наследственного имущества. Как известно, имущество может принадлежать гражданам не только на праве собственности, но и на ином вещном праве. В последнем случае можно говорить, например, о праве пожизненного (наследуемого) владения, которое было весьма распространено в советский период при предоставлении гражданам земельных участков для ведения подсобного хозяйства.

Закон о наследовании в сербии

Болгарское наследственное право предусматривает некоторые дополнительные права определенных групп наследников, например, кто жил с и заботиться о умершем, лица которые внесли свой вклад в повышение наследуемого имущества.
Завещание может быть использовано, чтобы включить не наследников или увеличить пропорции конкретных наследников.

Интересный пример соотношения наследственных прав содержит законодательство Франции. При переходе наследственного имущества к восходящим или к боковым родственникам оно делится на две равные части, этот институт носит название правило «о трещине» (fente). Половина поступает к родственникам по отцовской линии, а половина — по материнской. В этом случае имеются как бы два наследства: часть, причитающаяся каждой линии, распределяется по общим правилам независимо от того, как распределяется наследство в другой линии. Может, в частности, случиться, что в одной линии будут наследовать лица одной очереди (например, восходящие), а во второй — другой (например, боковые родственники).

В Италии, согласно правилу об обязательной доле в наследственной массе, один ребенок получает половину имущества, двое детей и больше — две трети, родители — треть, супруг или супруга — половину, супруга с ребенком — по трети. Это правило применяется ко всем видам имущества.

Количество экземпляров свидетельства определяют сами призванные к наследованию правопреемники исходя из состава наследников. Так, согласно ст. 1162 ГК, по их воле документ может быть выдан как в единичном экземпляре – для всех наследников вместе, так во множественном – каждому из заявителей по отдельности.

Если умерший жил за пределами Болгарии или, если последний жительства за границей налоговая декларация должна быть представлена в муниципалитет нахождения имущества.
Порядок наследования в Болгарии
По законам Болгарии в течении 6 месяцев после смерти наследодателя необходимо оформить наследство.

Adblock
detector