Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

8. Поскольку ст.543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет составленное ранее полностью или в части и не содержит исключений в отношении вкладов, следует иметь в виду, что это правило распространяется и на завещательные распоряжения, сделанные отделениям Сберегательного банка Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации (Банка России), при условии, если в нотариально удостоверенном завещании имелось специальное указание о том, что оно распространяется и на вклад, в отношении которого ранее было сделано завещательное распоряжение.

ж) приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» порождает право собственности на квартиру каждого из них и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, приобретена ли квартира в общую собственность или с определением долей (подпункт дополнительно включен постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года N 10).

а) в наследственную массу, в установленных законом случаях, могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст.213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина (подпункт в редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года N 10);

Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.

б) поскольку ст.561 ГК РСФСР предусмотрено изъятие в применении правил наследования только в отношении вкладов граждан, находящихся в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации и в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), по которым наследодателем было сделано распоряжение на случай смерти, вклады граждан, находящиеся в других банках и кредитных учреждениях, наследуются в общем порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения, если иное не будет специально предусмотрено законом;

Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

Законодательство о нотариате содержало правило, в соответствии с которым нотариус или иное лицо, совершающее нотариальные действия обязано проверить дееспособность, личность и подлинность подписи лица, желающего составить завещание. Норма, обязывающая нотариуса проверять

Изменить ситуацию в области регулирования завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным был призван новый закон РСФСР от 1974 года «О государственном нотариате», принятый на основе закона СССР от 19 июля 1973года «О государственном нотариате». В связи с введением в действие данного закона Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 18 декабря 1974 года была изменена и дополнена ст.541 ГК РСФСР. Новая редакция ст.541 ГК содержала правила, согласно которым к нотариально удостоверенным завещаниям стали помимо всего прочего также приравниваться:

В начале 60-х годов ХХ столетия в нашем государстве назрела необходимость проведения новой кодификации советского законодательства. В 1964 году на базе Основ гражданского законодательства были приняты гражданские кодексы союзных республик, в том числе и РСФСР.

Итак, ГК РСФСР 1964 года продолжил традицию, начатую законодателем в 1922 году, закрепив в качестве общего правила необходимость нотариальной формы завещания. Однако это правило знало и определенные исключения. Так, законом была установлена возможность удостоверения завещания иными, кроме нотариуса должностными лицами. Примечательно, что в отличии от ГК 1922 года, в ГК 1964 года появилась специальная статья целиком посвященная регулированию таких случаев. Обращает на себя внимание тот факт, что завещания, совершенные при участии установленных законом лиц получили легальное название «завещаний, приравниваемых к нотариально

Представляет интерес тот факт, что в Гражданских кодексах Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Узбекской ССР, Литовской ССР в числе завещаний, приравниваемых к нотариальным упоминались также так называемые «пенитенциарные» или «тюремные» завещания, [294] [295] которые представляли собой завещания граждан, находящихся в заключении, удостоверенные администрацией (начальником) места заключения. Отмеченное обстоятельство позволило некоторым авторам утверждать, что перечень, данный в ст. 541 ГК РСФСР «нельзя считать исчерпывающим», при этом они указывали, что «правом удостоверять завещания заключенных пользуются также начальники мест лишения свободы». Позицию М.В. Гордона справедливо критиковал П.С. Никитюк: «каких-либо специальных актов. наделяющих администрацию мест заключения правом удостоверять завещания заключенных, по линии МВД СССР или министерств внутренних дел республик союзных республик не принималось». [296] Вместе с тем трудно переоценить значение пенитенциарных завещаний. В этой связи нельзя не согласиться с мнением П.С. Никитюк, который отмечал следующее: «мы не можем признать нормальным разное регулирование этого вопроса в различных союзных республиках. Правильнее было бы администрации мест заключения всех союзных республик удостоверять завещания заключенных». [297]

В определении правовой роли родственного союза ученые-цивилисты были едины. Все они подчеркивали громадное значение родственных связей еще в первобытном обществе, «когда род составлял политическую единицу»55 и «не будь тогда родственной связи, господствовала бы всеобщая война, люди стали бы истреблять друг друга56. Профессор М.Ф. Владимирский -Буданов , изучая происхождение права наследования и основные периоды его развития со времен Русской Правды до периода империи первой половины XIX в. , писал: «Историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, — семьи и рода»57.

Нормы, относящиеся к наследованию, содержатся в федеральных зако­нах, посвященных регулированию правового положения различных видов юридических лиц. Например, в федеральных законах от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ (в ред. от 11.03.2003 г.) «О сельскохозяйственной кооперации»;[71] от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 24.02.2004 г.) «Об акционерных обществах»[72]; от 10 апреля 1996 г. № 41-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 г.) «О производственных кооперативах»[73]; от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 г.) «О товариществах собственников жилья»[74]; от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»[75]; от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ (в ред. от 08.12.2003 г.) «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»[76]; от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акцио­нерных обществ работников (народных предприятий)»[77] и др. К числу источников наследственного права относится также Закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[78].

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.

Основаниями наследования по закону являются следующие юридические факты: во-первых, кровное родство с наследодателем, которое дает возможность наследовать детям, родителям, братьям, сестрам, бабушке и дедушке; во-вторых, основанием призвания к наследованию является заключение брака в порядке, предусмотренном семейным законодательством; в-третьих, основанием является усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как исключения из принципа кровного родства при наследовании по закону.

Срок для принятия наследства — шесть месяцев со дня открытия наследства. В течение этого срока должны быть совершены действия по принятию наследства. В течение этого же срока кредиторы наследода­теля должны предъявить свои претензии. Этот срок в случае пропуска при наличии уважительных причин может быть продлен.

Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

Внуки и правнуки наследодателя наследуют по праву представления. Законодатель не стал изменять это привычное уже для нас положение, идущее еще с дореволюционных времен.
По праву представления не наследовало потомство других наследников по закону, например брата или сестры наследодателя.
В особом порядке наследовали нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении наследодателя. Нетрудоспособность лица могла быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным следовало относить женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет; инвалидов I, II, III групп; а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся — 18 лет .
———————————
См.: Советское гражданское право: Учебник в двух томах. Т. 2 / Под ред. проф. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1969. С. 505.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода не включались в состав наследственной массы и наследовались сверх доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону или по завещанию.
В случае если совместно с наследодателем проживали несколько наследников, предметы обычной домашней обстановки и обихода делятся между ними поровну.
Гражданский кодекс 1964 г. не дает такого понятия, как «выморочное имущество». В ст. 552 указано: наследственное имущество по праву наследования переходит к государству.
Положение государства как наследника имеет определенную специфику: государству не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшему по праву наследования к государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство .
———————————
См.: Там же. С. 654.

Еще почитать --->  Средняя пенсия по москве 2023

Порядок наследования детьми, пережившим супругом, усыновленными и усыновителями не изменился. Также наследуют братья и сестры наследодателя.
В литературе нет точного понятия, кто подпадает под категорию дяди и тети наследодателя. Представляется, что это как полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. Главное, чтобы у родителя наследодателя с братом или сестрой был один общий родитель .
———————————
См.: Гражданское право: Учеб.: В трех томах / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2003. Т. 3. С. 714.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные иждивенцы.
В пределах каждой очереди наследственное имущество делится между наследниками поровну, за исключением предметов домашней обстановки и обихода, которые переходили к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти.
Состав имущества, которое можно было отнести к предметам домашней обстановки и обихода, нормативными актами не определен. Сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит к их числу жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности, и др. Споры о составе предметов обычной домашней обстановки и обихода решались в судебном порядке.
Право на наследование предметов обычной домашней обстановки и обихода имели наследники по закону, которые, совместно проживая с наследодателем не менее одного года до его смерти, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд .
———————————
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. М.: Юридическая литература, 1982. С. 639.

Законодатель убрал деление родителей по категории трудоспособности, а указал их как наследников первой очереди. В отличие от ГК РСФСР 1922 г. к наследникам первой очереди стал относиться ребенок наследодателя, родившийся после его смерти . Наследниками второй очереди также стали дед и бабка с обеих сторон.
———————————
См.: Советское гражданское право: Учебник в двух томах. Т. 2 / Под ред. проф. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1969. С. 502.

Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях[44].

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г.; ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г.; ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР)[41].

Законодательство не допускало «использования имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы»[42].

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.

Очерк о развитии законодательства о наследовании

Следует особо отметить (можно сказать, подчеркнуть красной чертой) акт — Декрет, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший важную роль не только в наследственном праве (и соответственно в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования»!

В начале 2001 г. при доработке (очередной) и согласовании проекта части третьей ГК РФ рабочей группой по подготовке проекта было принято решение внести поправки в ст. 532 «Наследники по закону» ГК РСФСР (автором данной поправки выступил автор этих строк). Изменения увеличивали количество очередей по закону до четырех. Цели такого решения были три. Первая (основная) — возможность наследования дядей, тетей (третья очередь), а также прабабушками и прадедушками наследодателя (четвертая очередь).

Проводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права», С.М. Корнеев указывал на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде — например, регулирование наследования по завещанию).

Декрета «Об отмене наследования» под видом или в форме дарения на случай смерти. Требуя, под угрозой недействительности сделки, нотариального или судебного акта для дарения или иного безвозмездного предоставления имущества на сумму от одной до десяти тысяч рублей, Декрет ставил тем самым и эти дарения под контроль государства». Наряду с другими «мерами» эти декреты способствовали тому, что в стране установился правовой, экономический, социальный хаос. Только через пару лет, когда вожди начали понимать, что и они будут сметены, хаос стали упорядочивать.

15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Н.В. Рабинович в 1949 г. писал: «Упрощенный порядок оформления завещательных распоряжений был продиктован самой жизнью. В условиях военной обстановки на фронте, перед боем, в лечебном учреждении, разумеется, не могла быть обеспечена воинам нашей армии возможность участия нотариальных органов в засвидетельствовании их завещаний и распоряжений. Участие командования или начальника госпиталя в засвидетельствовании завещания являлось в этих случаях вполне достаточной гарантией достоверности и правильности последнего».

Также решён вопрос о наследовании вещей, ограниченных в обороте, — оружия, сильнодействующих, ядовитых, наркотических и психотропных веществ. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Но если наследнику будет отказано в выдаче разрешения, то его право собственности на такое имущество подлежит прекращению. При этом суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию. Несколько слов о наследовании земельных участков, принадлежащих наследодателю на праве собственности, и прав на пожизненное наследуемое владение земельным участком. Заметим, что вместе с землёй или правом пользования по наследству переходят и находящиеся в границах этого земельного участка почвы, водоёмы, лес и растения. Если возникает необходимость раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, он осуществляется с учётом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. Если это невозможно, участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли этого земельного участка. Если никто не имеет такого права (или не воспользовался им), наследники осуществляют владение, пользование, распоряжение земельным участком на условиях общей долевой собственности.

Завещатель может как распорядиться своим имуществом, так и не оставлять никаких распоряжений на этот счёт. Но завещание — первое основание для наследования. Некоторые требования к завещанию остались неизменными (например, дееспособность завещателя, письменная форма завещания, обязательное нотариальное удостоверение), но появились и новые возможности.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Первое, что приходит на ум после прочтения новой части ГК РФ, — не написать ли завещание? Завещанию теперь будет придаваться куда большее значение, чем раньше; можно сказать, что наше законодательство наконец то восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение, нежели правило. ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи.

Среди оснований наследования первым названо наследование по завещанию, а вторым — по закону. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Наследственное право в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года

Введение…………………………………………………………………………. 3
Глава 1. Дореволюционное наследственное право России………………. 6
Глава 2. Наследственное право в период создания, принятия и действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 год…………………. ………………. 10
2.1. Наследование по закону………………………….…………………….10
2.2.Наследование по завещанию………………………..…………………..11
Глава 3. Наследственное право в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года………………………..…………………………………. 13
Заключение………………………………………………………………………19
Список использованных источников и литературы………………………. 21

Еще почитать --->  Как получить вклад по завещанию в России

Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может, как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется большое значение правил об отмене или изменении ранее составленного завещания.

Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.

Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

Наследниками первой очереди являются дети (в том числе усы­новленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. При отсутствии наследников первой очереди или отказа их всех от принятия наслед­ства наследниками по закону становятся родные братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери, т.е. наследники второй очереди. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти, включаются в число наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Внуки и правнуки наследодателя призываются к наследованию по закону только в том случае, если на день смерти наследодателя уже нет в живых того из родителей, который являлся бы наследником (право представления). Они наследуют долю умер­шего родителя.

Во-первых, в состав наследства входит право частной собственно­сти, круг объектов которого может включать в соответствии со ст. 35 Конституции РФ и ст. 213 ГК как движимое, так и недвижимое имущест­во, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества.

30.11.1997 года умерла их мать Задорина, после ее смерти открылось наследство, состоящее из вклада в Сбербанке. В нотариальную контору с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство братья обратились через восемь месяцев после смерти матери. Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, мотивируя свой отказ тем, что необходимо установить факт принятия наследства.

В соответствии со статьей 1152 ГК РФ принятием наследства называются действия наследника, свидетельствующие о его согласии вступить в права наследования. Не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой. Для принятия наследства установлен шести месячный срок. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства не зависимо от времени его фактического принятия.

Доброго всем времени суток.
Ситуяция собстно такая:
Муж оформил завещание на нетрудоспособную жену и внучку по доли в квартире. После его смерти 1994 г. долгое время наследство не оформлялось. Приблизительно в 2004г. жена оформляет наследство на себя доли квартиры и дарит её своей дочери. При оформлении наследства внучкой нотариус выдал ей свидетельство на 1/6 доли, ссылаясь на ст. 535 ГК РСФСР, аргументируя тем, что дополнительно к завещанной доли жена имеет право еще и на 2/3 от доли завещанной внучки. Т.е. 5/6 отходит жене а 1/6 внучки.

Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

    Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Порядок совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти в населенных пунктах, где нет нотариусов, устанавливается Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.

Если за совершением юридически значимого действия или за выдачей документа одновременно обратились несколько лиц, не имеющих права на льготы, государственная пошлина уплачивается в полном размере в равных долях или долях, согласованных между ними. В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого действия или за выдачей документа, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с законодательством освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошлины, то размер государственной пошлины, подлежащей уплате в соответствующий бюджет, уменьшается пропорционально количеству лиц, имеющих право на льготы, и в этом случае государственная пошлина уплачивается одним лицом (несколькими лицами), не имеющим (не имеющими) права на льготу (часть в редакции, введенной в действие с 26 июля 1997 года Федеральным законом от 19 июля 1997 года № 105-ФЗ).

16. Правила статей 527-561 Гражданского кодекса РСФСР применяются также к наследствам, открывшимся до введения в действие Гражданского кодекса РСФСР, но не принятым никем из наследников и не перешедшим по праву наследования в собственность государства до 1 октября 1964 года.

  • Учитывая, что гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, при рассмотрении жалобы суд первой инстанции должен, сохраняя беспристрастность, создать участвующим в деле лицам необходимые и равные условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела.
  • Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

    Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г.; ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г.; ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР)[41].

    С началом экономических преобразований в нашей стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» расширили возможности осуществления права собственности. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных законах, в части первой (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

    Законодательство не допускало «использования имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы»[42].

    Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь, ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

    Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях[44].

    Наследование по завещанию по кодексу рсфср 1964

    Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.
    Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г.; ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г.; ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР) .
    ———————————
    По своему вещественному составу земля оценивалась только в натуральных измерениях и не имела стоимости и цены. См.: Советское земельное право / Под ред. В.П. Белезина и Н.И. Краснова. М., 1986. С. 38 — 45.

    Еще почитать --->  Размер Единовременного Пособия При Взятии Ребенка В Приемную Семью В Воронеже

    Кроме того, ГК РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.
    Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, которые могли находиться в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 кв. м (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов). В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом» (ст. 107 ГК РСФСР). Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества» .
    ———————————
    Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М.: Юрид. лит., 1991. С. 145.

    Законодательство не допускало «использования имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы» .
    ———————————
    Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. N 30. Ст. 464.

    Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях .
    ———————————
    Собрание постановлений Правительства РСФСР (далее — СП РСФСР). 1986. N 20. Ст. 154.

    С началом экономических преобразований в нашей стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» расширили возможности осуществления права собственности. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных Законах, в части первой (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
    Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.
    Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
    Как уже указывалось, в отличие от других институтов гражданского законодательства разд. VII «Наследственное право» ГК 1964 г. действовал без малого четыре десятилетия, не претерпевая изменений, несмотря на то что с начала 90-х гг. XX в. коренным образом (и неоднократно) изменялись понятия права собственности , юридических лиц и т.п.
    ———————————
    См.: Закон СССР «О собственности в СССР», Закон РСФСР «О собственности в РСФСР», разд. II «Право собственности и другие вещные права» ГК РФ.
    См.: Закон СССР «О предприятиях в СССР», Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР», гл. 4 «Юридические лица» ГК РФ.

    Наследование по завещанию

    Отмена завещания, совершается в любой установленной форме, безвозвратно. Это означает, что если завещание отменено последующим завещанием, а затем последующее завещание отменено поданным по этому поводу уведомлением, первое завещание не восстанавливается и складывается ситуация, при которой наступает наследование по закону, поскольку не одного завещания нет.

    В соответствии с ГК РФ «распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания». 1 В юридической литературе нет единого определения завещания, но все они сводятся к одному понятию завещания как односторонней сделки. По мнению М.Ю. Барщевского, завещание является односторонней сделкой, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками. 2

    В завещании можно установить так называемый завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

    Помимо завещательного отказа завещатель может установить распоряжение, которое называется возложением. «Завещательное возложение – это такое распоряжение завещателя, в соответствии с которым наследник обязуется совершить какое- либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.». 7

    В законе заложены принципы универсальности наследственного правопреемства и свободы завещания, среди оснований наследования первым названо наследование по завещанию, а вторым – по закону. Это сделано с целью преодолеть тенденцию, когда составление завещания является скорее исключением, чем правило.

    Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

    • несовершеннолетние дети наследодателя;
    • нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
    • нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
    • нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
    • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):

    Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

    От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

    Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

    Раздел IV «Авторское право», раздел V «Право на открытие» и раздел VI «Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец» полностью утратили силу с 1 января 2008 года в связи со вступлением в силу части четвёртой Гражданского кодекса РФ.

    Несмотря на существование договора хранения в хозяйственной практике — в ГК РСФСР 1922 г. о нём не было упоминания. В ГК РСФСР 1964 г. — появились нормы о договоре хранения (ст. 422—433), которыми среди прочего регулировались положения о договоре хранения с обезличением.

    Срок для принятия наследства — шесть месяцев со дня открытия наследства. В течение этого срока должны быть совершены действия по принятию наследства. В течение этого же срока кредиторы наследода­теля должны предъявить свои претензии. Этот срок в случае пропуска при наличии уважительных причин может быть продлен.

    Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет на территории СССР либо не выпущенное в свет, но находящееся на территории СССР в какой-либо объективной форме, признается за автором и его наследниками независимо от их гражданства, а также за иными правопреемниками автора (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 года — Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст.286).

    Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, сумм из государственных трудовых сберегательных касс и на получение корреспонденций, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, управлением дома, в котором он проживает, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

    Adblock
    detector