Институт завещания в наследственном праве

Институт наследственного права

По общему правилу завещание должно быть совершено в нотариальной форме. При этом завещание может удостоверяться как нотариусом, так и лицами, которым в соответствующих случаях предоставлено право совершения нотариальных действий: должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (абз. 1 п. 1 ст. 1124, п. 7 ст. 1125 Гражданского Кодекса).

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 Гражданского Кодекса), а также потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник (п. 1 ст. 1117 Гражданского Кодекса).

При наследовании к наследникам переходят не только права, но и обязанности наследодателя, а следовательно, и его долги. Однако наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя: он отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 Гражданского Кодекса).

Действующее законодательство предусматривает возможность установления завещателем в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательного отказа, т.е. возложения на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен непосредственно в завещании. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса.

Завещатель вправе подназначить наследника, т.е. в отношении одного и того же имущества указать в завещании помимо основного наследника, другого наследника на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Следует отметить, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Правом совершения завещания также обладают граждане, не достигшие 18-летнего возраста, но состоящие в зарегистрированном браке, и эмансипированные граждане (ст. 21, 27 ГК РФ).

Односторонний характер завещания означает, что для совершения завещания необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Наследник, в свою очередь вправе как принять наследство, так и отказаться от него, однако при совершении завещания его встречного волеизъявления не требуется.

Поскольку в соответствии со ст. 133 ГК РФ раздел неделимой вещи в натуре без изменения ее назначения невозможен, при завещании в натуре частей неделимой вещи эта вещь будет считаться завещанной не в частях, а в долях, соответствующих стоимости указанных завещателем частей. При этом завещание в натуре частей неделимой вещи связывает наследников в установлении порядка пользования ею, так как каждому из наследников должно принадлежать право пользования завещанной ему частью неделимой вещи. В случае возникновения между наследниками спора как по поводу размера долей в праве собственности на неделимую вещь, так и по поводу порядка пользования неделимой вещью, доли наследников и порядок пользования неделимой вещью определяются судом (ст. 1122 ГК РФ). Названные особенности завещания неделимой вещи и порядка пользования ею наследниками разъясняются завещателю нотариусом.

Принцип тайны завещания, основанный на конституционном праве гражданина
на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации), возлагает на нотариуса, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, супруга, участвующего в совершении совместного завещания супругов, супруга, присутствующего при удостоверении завещания другого супруга, нотариусов, имеющих доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лиц, осуществляющих обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, обязанность не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, их совершения, заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем завещания, нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, не вправе разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если разглашение указанных сведений будет противоречить положениям ГК РФ об охране частной жизни гражданина.

Можно также выделить завещание, приравненное к нотариально заверенному, но его юридическая сила устанавливается судом и фактически после этого оно относится к одному из видов, перечисленных выше. Есть вариант составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах в присутствии свидетелей и без нотариального заверения, но это стоит делать действительно только при резком стечении сложных жизненных обстоятельств. Эти виды лучше не учитывать при разрешении вопроса составления завещания.

  1. Нотариальное или открытое завещание. Оно составляется в присутствии нотариуса и гарантирует отсутствие тех ошибок, которые наследодатель допустил бы самостоятельно.
  2. Закрытое завещание. Тут все предельно ясно — это форма волеизъявления человека по распоряжению его имуществом, при которой только после его смерти становится ясно содержание завещания.
  3. Условное завещание. Это особый вид, который установлен ст. 1139 ГК РФ и отличается от вышеуказанных тем, что наследник получит в собственность положенное ему имущество только в случае выполнения условий завещания, которые не противоречат Конституции и действующему законодательству.

Итак, пришло то самое время, когда стоит все-таки задуматься о вопросе составления завещания, ведь такой порядок гораздо удобнее для потомков/родственников нежели наследование по закону. Самое важное здесь — Вы сами распоряжаетесь судьбой всего того, что нажили непосильным трудом, к тому же оно скорее всего не вызовет тех трудностей и ссор, которые бывает возникают при наследовании по закону. Данному институту в ГК РФ посвящена 62 глава. Важно отметить, что при составлении именно завещания, Вы можете также часть имущества передать после смерти, например, своим друзьям — хотя по закону эти лица не являются участниками ни одной наследовательной очереди. Главное при соблюдении основных принципов составления завещания всё же помнить, что обязательные доли никто не отменял и они в любом случае будут переданы указанным в законе лицам. В остальном же, Вы полностью вольны распоряжаться своим имуществом как Вам угодно. Если кто-то попытается раньше срока у Вас самого разузнать содержание завещания, помните — по закону Вы не обязаны ничего рассказывать. Остальное — Ваш выбор.

Если Вы хотите более конкретно, а не в общих чертах, ознакомиться с содержащимися общими положениями о завещании, тут не обойтись без изучения ст. ст. 1118 — 1139 ГК РФ. Каждая из них раскрывает определенные особенности и порядок работы с завещанием как наследователя с наследниками, так и нотариуса.

Пожалуй, каждый человек в преклонном возрасте (а зачастую и не только) задумывается рано или поздно о составлении завещания. О таком понятии слышали, думаем, все, но всё же необходимо внести конкретику и дать научное определение. Завещание — это форма волеизъявления лица, совершенная в установленном законом порядке, содержащая в себе распоряжение его имуществом после смерти. Гражданским Кодексом установлено, что завещание должно быть составлено лично наследодателем, при этом он обязательно должен быть дееспособным. В данном случае институт представительства не предусмотрен. Также, законом предусмотрено, что лица, состоящие в браке, имеют право составить совместное завещание. Такая возможность тесно связана с понятием «совместно нажитого имущества», закреплённого в ГК РФ. Но все же давайте остановимся на принципах завещания привычного большинству людей.

Процедуру призвания к наследованию по закону проводит нотариус. Место осуществления процедуры должно соответствовать месту открытия наследства. Нотариус имеет право осуществлять розыск, а также использовать иные законные способы для того, чтобы установить круг наследников.

Еще почитать --->  Оформление завещания приравненного к нотариально удостоверенному

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

За вышеуказанными категориями наследников закреплено право на получение по меньшей мере половины доли, причитавшейся по закону. При наследовании жилой недвижимости или средств производства, которыми нетрудоспособные члены семьи или иждивенцы пользовались при жизни своего кормильца, возможно уменьшение доли.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В документе указываются причины, по которым наследодатель не смог расписаться самостоятельно и ФИО, адрес физического лица, который поставил подпись вместо него. Закрытое завещание пишется и подписывается рукоприкладчиком самостоятельно.
Налогообложение. По сути, процедура получения наследственной массы является бесплатной.

Окончательный итог работы нотариуса — выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию обратившимся правопреемникам умершего. Этот документ подтверждает их права на имущество перед третьими лицами и предоставляется нотариусом в регистрирующие органы, если полученные объекты требуют регистрации права собственности. Доли наследников в наследстве по завещанию определяются равными, если завещатель не указал иное в своем распоряжении. Например, два наследника на дом получат одно свидетельство (или два разных при желании) на ½ долю в праве на жилой объект.

На практике нередки случаи, когда родственники в корыстных интересах скрывают наличие завещательного документа. Например, дедушка оставил наследство внучке по завещанию — дачу и земельный участок. Его супругу не устраивает такое решение, так как по закону она является наследником первой очереди. В результате она уничтожает документ после смерти мужа, чтобы наследование производилось по закону. Поэтому заинтересованные лица всегда должны проверить наличие завещательного распоряжения в нотариальной базе.

Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.

Чтобы определить, какую платить пошлину на наследство по завещанию, необходимо знать цену наследственного имущества. Для недвижимости нотариус принимает во внимание кадастровую стоимость квартиры (другого объекта), а для многих других видов имущества требуется проведение независимой оценочной экспертизы.

При первичном посещении нотариуса правопреемники умершего лица, как правило, не имеют всех документов, необходимых для вступления в свои права. Они должны подать нотариусу заявление, для этого достаточно предъявить следующие документы для открытия наследства по завещанию:

Институт завещания в наследственном праве

Например, принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что все имущество умершего в полном объеме переходит к его преемникам в один момент. При этом права сопровождаются обязанностями, если таковые были у покойного. О такой универсальности говорили еще юристы Древнего Рима, однако, в отличие от них, российское законодательство справедливо ограничило обязанности правопреемника объемом полученных прав.

Абзац первый пункта 4 указанной статьи совершенно правильно гласит, что правила определения долей каждого из супругов в общем имуществе устанавливаются семейным законодательством. А вот в случае смерти одного из супругов второму супругу принадлежит ½ доли всего имущества.

Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка. То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право. Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.

Институт завещания в наследственном праве

Наследование по завещанию регулируется главой 62 Гражданского кодекса РФ (далее — -ГК РФ). Эта форма является второй наряду с наследованием по закону. Составление завещания является правом человека, но не его обязанностью. Завещание – единственная возможность гражданина распорядиться своим имуществом полностью по своему усмотрению (за исключением обязательной доли в наследстве, о которой пойдет речь ниже) в случае своей смерти (ст. 1118 ГК РФ).

После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.

Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

В любом из случаев должна соблюдаться тайна завещания — ни нотариус, ни свидетели, присутствовавшие при составлении завещания не должны раскрывать его содержание до смерти завещателя. Свидетели заранее предупреждаются об ответственности за разглашение данных, которые станут им известны в процессе написания завещания.

На нотариусов возлагается обязанность сообщать лицам, указанным в завещании, о том, что они являются наследниками определённой имущественной массы. Данное правило действует и тогда, когда наследником является иностранный гражданин или организация, которые могут и не знать, что им кто-то что-то завещал — новость об этом они должны получить от нотариуса.

Институт завещания в наследственном праве

Страхование по российскому законодательству представляет собой отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации и её субъектов, муниципальных образований при наступлении определённых страховых случаев, оговоренных в договоре, за счет денежных средств страховщика.

1. Объясните, каково назначение института наследования. 2. Классифицируйте виды наследования. 3. Сформулируйте определение понятия «завещание». 4. Как осуществляется наследование по завещанию? 5. Охарактеризуйте наследование по закону. 6. Определите, что такое время и место открытия наследства. 7. Каково назначение института страхования? 8. Приведите определение понятия «страхование». 9*. Составьте словарь терминов, используемых в страховании. 10. Как заключается договор страхования? 11. Классифицируйте виды страхования. 12*. Приведите примеры договоров обязательного и добровольного страхования (можно на примере своей семьи).

Возможность перехода имущества наследодателя по завещанию ограничена правом на обязательную долю в наследстве. В соответствии с этим правом несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновлённые), а также нетрудоспособные супруг, родители (в том числе усыновители) и иждивенцы умершего независимо от содержания завещания наследуют не менее 2/3 Доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю не может быть отменено, однако круг граждан, имеющих право на неё, чётко определён в законе.

Еще почитать --->  Срок при котором начинает освобождение от уплаты ндфл при продажи квартиры

По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной страхователем страховой премии обязуется выплатить страховую сумму (или выплачивать её частями, периодически) в случае причинения вреда жизни или здоровью страхователя или наступления в его жизни иного, предусмотренного договором события.

Договор страхования заключается по взаимному согласию сторон, обязательно в письменной форме. В нём предусматриваются права и обязанности страхователя и страховщика на случай наступления страхового случая. В отдельных случаях факт заключения договора страхования подтверждается специальным документом, который называется страховым полисом (свидетельством, сертификатом, квитанцией). Страховой полис вручается страхователю. В настоящее время самым распространённым полисом является Страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина Российской Федерации. Владелец этого полиса «имеет право получать медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования в медицинском учреждении, работающем в системе ОМС (обязательного медицинского страхования)».

Общие положения о наследовании по завещанию

Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти.

Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещание совершается действием от одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. Завещания малолетних не допускаются.

В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Случаи, когда несовершеннолетние имели намерение составить завещания, могут встречаться только как исключение. Также, на мой взгляд, должны быть поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния.

Завещание, как односторонняя сделка, также характеризуется элементом условности. До тех пор, пока не наступила смерть завещателя, акт составления завещания, не является необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.

Также по завещанию, он может оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.

Кроме того, нельзя не отметить, что ФЗ №217 не содержит порядка уведомления нотариусом, удостоверившим завещание одного из супругов или принявшим его закрытое завещание, другого супруга об указанном факте. Полагаем, что данный пробел с большой долей вероятности может привести к значительному увеличению количества споров о ненадлежащем уведомлении и дальнейшем признании совместных завещаний супругов недействительными.

Институт совместного завещания супругов существует в праве ряда зарубежных стран в качестве механизма передачи имущества супругов. Так, наследственное право Германии на сегодняшний день предоставляет супругам, а также официально зарегистрированным партнёрам (с 01.08.2001 благодаря вступлению в силу Закона «О внебрачных партнёрствах») право совместного завещания, регламентируемое главным образом гл. 8 разд. III Германского гражданского уложения (ГГУ) «Совокупное завещание». При этом сущность «совокупного» завещания супругов в немецком праве сводится к тому, что волеизъявления супругов по поводу судьбы имущества каждого из них согласованы (т.е. представляют собой акт, отражающий единство автономий воли обоих супругов – §2272 ГГУ) и взаимообусловлены (так, §2270 ГГУ устанавливает, что при включении супругами в совокупное завещание постановлений, относительно которых предполагается, что распоряжение со стороны одного супруга не последовало бы помимо распоряжения другого, ничтожность или отмена одного из них влечёт за собой и недействительность другого). Согласно статистике, в Федеративной Республике Германия из общего количества распоряжений на случай смерти 57% приходится именно на совместные завещания , что свидетельствует о популярности среди граждан Германии таких актов как наиболее удобного и практичного правового способа оформления своей последней воли.

В результате вносимых изменений нарушается и баланс в соотношении действующего федерального законодательства и практики его применения судами как субъектами правоприменительной деятельности. Так, п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» предусматривает недействительность завещания вследствие его ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований, в том числе недопустимости совершения завещания двумя или более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В данной связи представляется необходимым пересмотреть существующие основания недействительности указанных актов с учётом изменений, вносимых ФЗ №217.

Вместе с тем, по нашему мнению, ФЗ №217 обладает серьёзным недостатком, а именно не предусматривает каких-либо ограничений и обременений для имущества, указанного в совместном завещании, после смерти одного из супругов (в отличие от ГГУ и ГКУ), тем самым лишая наследника законных средств защиты его прав при отмене или изменении завещания вторым супругом. Более того, развёрнутая критика положений ФЗ №217 содержится и в Экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту Федерального закона №801269-6. Так, Совет указывает на игнорирование поправками к ГК РФ возможности содержания в совместном завещании взаимосвязанных распоряжений особого, в том числе встречного, характера, требующих специального регулирования. При этом непрояснённой остаётся и юридическая характеристика совместного завещания (односторонняя ли это сделка или договор; носят ли в данном случае волеизъявления супругов встречный характер или же преследуют одну и ту же цель; соответствуют ли совместные завещания всей системе норм о сделках). Изменениями аналогично не решаются вопросы:
1) формы совместного завещания (единый это документ или же 2 разрозненных документа; так, согласно германскому законодательству, совместное завещание не обязательно должно представлять собой один документ, а распоряжения каждого супруга могут различаться по содержанию);
2) его видов и способов признания недействительным (так, немецкая доктрина наследственного права указывает видами совокупных завещаний взаимо- и невзаимосвязанные акты волеизъявления супругов, от которых соответственно зависят и основания их недействительности).

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) как ядро современного отечественного гражданского законодательства перманентно изменяется и дополняется во исполнение положений, касающихся ряда базовых направлений его развития и усовершенствования, утверждённых Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации, целевым программным ориентиром которой выступает Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2008 №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». Одним из подобных реформаторских решений, вызвавшим бурную дискуссию среди специалистов в области доктрины наследственного права как подотрасли гражданского права РФ, стало внедрение в ГК РФ института совместного завещания супругов путём принятия Федерального закона от 19.07.2023 №217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (ФЗ №217), вступающего в законную силу с 1 июня 2023 года.

Нaпpимep, нacлeдник пoлyчaeт пpaвo тpeбoвaть дoлги. Этo знaчит, чтo ecли вaшeмy poдcтвeнникy ктo-тo дoлжeн дeньги, тo вы, кaк нacлeдник, мoжeтe пoпытaтьcя иx вepнyть. Oбpaтнaя cитyaция: ecли вaш poдcтвeнник caм имeeт дoлги, тo вы oбязaны иx пoгacить. Кaк пpимep: ипoтeкa или кpeдит нa мaшинy.

Квapтиpы, мaшины, дpaгoцeннocти, дaчи, зeмeльныe yчacтки — вce этo мы нaживaeм дoлгиe гoды. К coжaлeнию, cмepть пpиxoдит внeзaпнo, a зa нeй и нeпpиятнocти c дeлeжкoй нacлeдcтвa. Ceгoдня paccкaжeм, чтo тaкoe пpaвo нacлeдoвaния, и кaк пoлyчить тo, чтo пpинaдлeжит пo зaкoнy.

Пo зaвeщaнию — этo нacлeдoвaниe пo жeлaнию нacлeдoдaтeля. Oн caм peшaeт кoмy и в кaкoй дoлe дocтaнeтcя нacлeдcтвo. Нacлeдникoм мoжeт быть и юpидичecкoe лицo, и гocyдapcтвo, и дoмaшнee живoтнoe. Нaпpимep, aмepикaнкa Эллa Уэндeл ocтaвилa в нacлeдcтвo 15 миллиoнoв дoллapoв cвoeмy пyдeлю. Имeeт пpaвo.

Еще почитать --->  Подсудность при открытии наследства

В-четвертых, говоря о седьмой очереди наследования, следует отметить, что отнесение отчима, мачехи, пасынка, падчерицы лиц к столь дальней очереди наследования не всегда разумно и справедливо. Даже если отчим и мачеха не усыновили ребенка в установленном законом порядке, фактически они могут выполнять те же функции, что и кровные родители. В то же время возможность реального участия вышеперечисленных лиц в наследовании имущества наследодателя весьма маловероятна. Удаленность данной очереди наследования вряд ли может быть оправданной, так как не учитывает реальной степени близости этих лиц с наследодателем, поэтому следует согласиться с точкой зрения Е.В. Вавилина, который полагает, что согласно принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди [4, с.11]

Санкционированные законодателем представления общества о близости степеней родства мы можем наблюдать в пределах первых трех очередей наследования, в то время как четвертая, пятая, шестая очереди основываются лишь на формальной родственной связи с наследодателем, и семейная близость, реальные родственные отношения здесь не имеют значения [3]. Из этого можно сделать вывод о том, обосновывать имеющуюся конструкцию очередности наследования исключительно «предполагаемой волей наследодателя» или семейными отношениями неразумно. Думается, что одной из главных побудительных причин, которым руководствовался законодатель при разработке нового свода норм наследственного права, было стремление обеспечить всемерное сохранение имущества в режиме частной собственности.

Исследование понятийно-категориального аппарата правового института наследования по закону показало, что в его основу заложены два основных начала: индивидуальное и социальное. Особенность индивидуального начала заключается в том, что наследственная масса переходит к тем лицам, которые были наиболее близки к наследодателю в силу объективных причин: наличие зарегистрированного брака, фактов родства, усыновления, нахождения на иждивении и прочее. Главенствующим фактором среди вышеперечисленных, бесспорно, является кровное родство, получившее свое закрепление в нормах римского права и сохранившееся с некоторыми оговорками в современном законодательстве большинства европейских государств.

Социальное начало характеризует стремление государства освободиться от бремени содержания априори нуждающихся категорий граждан, что находило свое выражение в наделении наследственными правами нетрудоспособных и нуждающихся родственников наследодателя, а затем — его нетрудоспособных иждивенцев. Социальное начало проявляется также в наделении правами наследования в качестве законного правопреемника государства и иных публичных образований в том случае, когда имущество наследодателя отнесено к категории выморочного.

Одной из характерных черт современного гражданского законодательства, регламентирующего порядок наследования по закону, является беспрецедентное увеличение очередей наследования, на чем акцентируется внимание авторов в научных работах последних лет. Полностью разделяя мнение ученых- цивилистов, ученых-правоведов, нельзя не подчеркнуть, что представление о наследовании по закону как о способе восполнения воли наследодателя не в полной мере отвечает реальному положению дел.

Наследование по праву представления

Согласно описанному в законодательстве порядку наследования по праву представления, он схож с процедурой принятия наследства в общем порядке. Обязательным условием является объявить о своем желании воспользоваться предоставленными законом правами. Для этого следует посетить нотариуса с необходимым пакетом документов:

Возможно не только наследовать внуку по праву представления, но и правнуку (если речь идет о 1-й степени родства), внучатому племяннику (при 2-й степени), троюродному племяннику (при 3-й степени). При этом доля, которую они получат в имуществе, не изменится и распределиться в соответствии с очередностью.

Лиц, которые имеют права получить обязательную долю, четко устанавливает закон. Наследники, у которых возникло право наследовать по представлению, не относятся к числу обязательных. Другими словами наследовать обязательную долю по праву представления нельзя. Наследник должен определить для себя, каким правом ему выгоднее воспользоваться.

  • унаследовать долю, которая могла бы принадлежать наследникам первой очереди наследования по праву представления, к которым относятся супруги друг после друга, родители и дети, могут внуки наследодателя;
  • доля наследников, относящихся ко второй очереди наследования праву представления, к которым причисляются братья и сестры, отходит племянникам;
  • представители третьей очереди наследования по праву представления, которыми являются дяди и тети, переходит двоюродным родственникам умершего.

Право на обязательную долю закон предоставляет тем наследникам, чьи наследственные права ущемляются по тем или иным причинам. Это право является личным и не может передаваться по наследству. Оно может быть реализовано даже вопреки воле завещателя и не требует согласия других наследников.

Такие основания пропуска срока обращения, как незнание закона, отсутствие сведений о наследственном имуществе, о наличии завещания часто не принимаются во внимание. В связи с этим рекомендуется потенциальным наследникам своевременно обращаться к нотариусу и проводить поиск возможного завещания.

Пример: Наследство по завещанию жены в виде дома составлено на сына, муж пенсионер имеет право на обязательную долю (¼ часть в праве собственности на жилое строение). При наследовании по закону каждый правопреемник получил бы право на ½ часть наследственного имущества.

Предположим, вам досталось наследство по завещанию — что делать, какие действия нужно предпринять, чтобы получить имущество? Прежде всего, после смерти родственника нужно обратиться к нотариусу в районе по адресу регистрации умершего. Последнее место его проживания — это место открытия наследственного дела, где согласно закону проводится оформление наследства после смерти завещателя. Далее процедура вступления в права проводится следующим образом.

Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.

Во втором случае необходимо доказать добросовестность незнания наследника об открытии наследства. Четких критериев добросовестности не определено, поэтому судебная практика складывается по разному. Уважительной причиной пропуска считается тяжелая болезнь, беспомощное состояние (см. п. 40 Постановления Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г.)

Что нужно знать о наследстве

Не наследуются только те права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью, личные неимущественные права и нематериальные блага. Неразрывно связанные с личностью — это такие права и обязанности, которые при замене этой личности теряют смысл. Так что передать право на алименты или право на возмещение вреда, причиненного здоровью конкретного человека, не получится.

Надежнее — по завещанию. Так наследодатель сам определяет, кому и какое имущество он хочет оставить, а кому желает не оставлять ничего. В том числе он может исключить из наследников тех, кто по закону имел бы право на это имущество. Или завещать имущество тому, кто и вовсе не является наследником по закону или чья очередь по закону может и не дойти.

Отказ от наследства можно оформить в любой момент до получения свидетельства — просто так или в чью-то пользу. Это актуально, если имущество завещано сразу нескольким людям. Отказ невозможен в пользу человека, который не может быть наследником по закону или по завещанию. Редакция уважает ваше право поступить с наследством так, как вы считаете нужным.

  1. Принять наследство: сходить к нотариусу, он откроет наследство и заведет дело.
  2. Оплатить пошлину: сумма зависит от степени родства с умершим.
  3. Получить свидетельство о праве на наследство.
  4. Получить свидетельство о регистрации права собственности.

Имущественным правом может быть право на вознаграждение, которое наследодатель не успел получить при жизни: например, он написал книгу, которую только начали издавать, а оплата установлена в форме процента с продаж. Если автор книги умер до того, как издательство получило доходы от продажи книги, то вознаграждение могут получить его наследники.

Adblock
detector