Правового регулирования наследования по закону

Правового регулирования наследования по закону

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147 приравнивает их в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число наследников первой очереди. Усыновленные дети не наследуют по закону после своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей, а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 137 предусматривает возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди
по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

3) отказа пострадавшего гражданина от мер поддержки и (или) содействия в восстановлении нарушенных прав, предложенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в случае, если такие меры и порядок их предоставления предусмотрены нормативными правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации или актами высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

Наследование по закону может осуществляться несовершеннолетними гражданами, а также иждивенцами. Однако здесь имеются и некоторые особенности наследования по закону, в том числе и временные пределы. Например, если ребенок еще не достиг возраста 14 лет, принятие и оформление наследства будет происходить с обязательным участием его родителей либо опекунов, которые будут выступать от имени ребенка в допустимые сроки давности.

Актуальность темы наследования по закону никогда не снизится. Это связано, прежде всего, с тем, что субъекты постоянно вступают в наследственные отношения, в которых огромное значение могут иметь самые различные условия и нюансы. Здесь также имеют значение и правовые проблемы наследования по закону, которые выражаются в самых разных нюансах.

Шаг 1. Обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу, предоставив ему необходимый пакет документов. Необходимо обязательно предоставить договор участия в долевом строительстве. Срок обращения для оформления наследства не может превышать 6 месяцев.

Для подтверждения факта наличия тех или иных родственных отношений в расчет принимаются только документальные доказательства — свидетельство о рождении, паспорт физического лица и другие документы. Никакие иные доводы, например, показания свидетелей, здесь учитываться не будут.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Исследование понятийно-категориального аппарата правового института наследования по закону показало, что в его основу заложены два основных начала: индивидуальное и социальное. Особенность индивидуального начала заключается в том, что наследственная масса переходит к тем лицам, которые были наиболее близки к наследодателю в силу объективных причин: наличие зарегистрированного брака, фактов родства, усыновления, нахождения на иждивении и прочее. Главенствующим фактором среди вышеперечисленных, бесспорно, является кровное родство, получившее свое закрепление в нормах римского права и сохранившееся с некоторыми оговорками в современном законодательстве большинства европейских государств.

Санкционированные законодателем представления общества о близости степеней родства мы можем наблюдать в пределах первых трех очередей наследования, в то время как четвертая, пятая, шестая очереди основываются лишь на формальной родственной связи с наследодателем, и семейная близость, реальные родственные отношения здесь не имеют значения [3]. Из этого можно сделать вывод о том, обосновывать имеющуюся конструкцию очередности наследования исключительно «предполагаемой волей наследодателя» или семейными отношениями неразумно. Думается, что одной из главных побудительных причин, которым руководствовался законодатель при разработке нового свода норм наследственного права, было стремление обеспечить всемерное сохранение имущества в режиме частной собственности.

В-шестых. Представьте ситуацию. Вы наконец-то купили квартиру. Оформили кредит или накопили нужную сумму и подписали договор. А потом приходит повестка в суд, и государство отбирает законно приобретенное жилье, поскольку квартира является выморочной – то есть ее прежний хозяин умер, а его наследники не объявились в течение положенных шести месяцев. В соответствии с гражданским законодательством такая квартира переходит в собственность Российской Федерации. Но ее перехватили мошенники и оформили на себя, а потом продали одному человеку, затем другому и в конце цепочки оказались вы. Чиновников и суд совершенно не волнует, что добросовестный приобретатель оказался пострадавшей стороной. Более того, в некоторых случаях добропорядочных владельцев выморочных квартир могут обвинить в сговоре с мошенниками. Именно в такой ситуации оказался житель Москвы Александр Дубовец. В 2008 году он приобрел квартиру на улице Удальцова, а в 2023 по решению суда она перешла в собственность Департамента городского имущества Москвы. Суд постановил, что раз квартира поменяла собственника незаконно, то все последующие сделки не имеют юридической силы. Пострадавший владелец обратился в Конституционный суд, который вынес решение в его пользу. Конституционный суд запретил властям отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей. Суд согласился с позицией заявителя, который доказывал, что, если государство не «уследило» за причитавшейся ему квартирой, то оно само и виновато в ее утрате, пишет газета «Ведомости». Адвокат заявителя Дмитрий Степанов отметил в интервью изданию, что позиция Конституционного суда может повлиять не только на споры о выморочном имуществе, но и на споры о недвижимости, приватизация которой была затем признана незаконной. К примеру, гражданин приобрел земельный участок, а впоследствии выяснилось, что он принадлежит лесному фонду, и подлежит изъятию. Или приобрел гражданин дачу, а она оказалась в охранной зоне магистрального газопровода. Специалисты отмечают, что это не первое решение Конституционного Суда в пользу добросовестных покупателей недвижимости. В 2023 суд запретил отбирать приватизированные с нарушениями квартиры без надлежащей компенсации. Но в Верховном Суде заметили, что добросовестность при приобретении означает, что покупатель все проверил и выяснил, на каких основаниях продавец стал владельцем жилья. То есть в случае с черными риэлторами виноватой оказывается их жертва. Теперь это не так: Конституционный суд постановил, что государство, регистрируя право на недвижимость, подтверждает законность сделки. В Общественной палате уверяют, что проблема давно в центре внимания. Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект о компенсации добросовестным владельцам, которые лишились жилья. Но против инициативы выступают власти Москвы. Как пишет газета «Ведомости», некоторые юристы полагают, что Конституционный суд принял политическое решение по поручению Президента.

Начиная с 2023 года, идет активное обсуждение законопроекта о внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, что миновало два года, горячие споры и дискуссии среди практикующих юристов, экспертов, нотариусов продолжаются до сих пор. В феврале 2023 года Федеральная палата адвокатов направила письмо главе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу, в котором изложила свою позицию о законопроекте № 801269-6, содержащим поправки части третьей ГК РФ. Они направлены на формирование новой концепции наследственного права. Законопроект был внесен в Государственную Думу группой депутатов во главе с Павлом Крашенинниковым еще в 2023 году и принят в первом чтении годом позже. Второе чтение документа должно было состояться в феврале 2023 года, но было перенесено. В Федеральной палате адвокатов считают, что документ нуждается в доработке, так как в нынешнем виде он нарушает права наследников.

Во-вторых, социальное начало в правовом регулировании наследования по закону все более приобретает «цивилистические» черты, подвергаясь влиянию начала индивидуального [1]. Это проявляется, в переносе очередности выморочного имущества с третьего на девятое место в ряду законных наследников; в уменьшении размера обязательной доли — за последние шестьдесят дет она снизилась с полной (1945 г.) до половины (2001 г.) законной доли. И, наконец, социальное начало отступает перед индивидуальным в институтах наследования необходимых наследников и нетрудоспособных иждивенцев, условия призвания которых к наследованию зависят уже не только от наступления нетрудоспособности к моменту открытия наследства, но и от дополнительных условий: продолжительности иждивения, степени родства и совместного проживания с наследодателем [6, с.25].

Еще почитать --->  Можно ли получить материальную помощь в период сокращения и какая сумма

Конституцией РФ определено, что Россия – социальное государство, что находит свое отображение и в правовых нормах о наследовании. Точнее говоря, бывают случаи, когда лицо может наследовать имущество и в не очереди – это так называемое право на обязательную долю. Институт обязательного наследования для гражданина РФ не должен показаться чем-то странным, ведь такие положения так или иначе были закреплены уже долгие годы в других гражданских кодексах Романо-Германской правовой семьи и даже в нормативно-правовой базе Советского Союза. Полное и четкое определение этого понятия дано в ст. 1149 ГК РФ. Если вкратце и понятным языком, существует категория несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников и приближенных к наследодателю лиц, которые наследуют половину имушества, положенному наследователям в порядке очереди по закону.

  • Первая — дети, родители и супруги наследодателя. Здесь также стоит упомянуть внуков как возможных наследников по праву представления.
  • Вторая очередь включает братьев/сестёр (как полнородных, так и не полнородных), дедушек и бабушек.
  • 3-я — дяди и тети. Наследование в данной группе также возможно и у неполнородных родственников.
  • 4-я – входят прадедушки и прабабушки.
  • 5-ая — дети родных племянников и племянниц умершего, родные братья и сестры его дедушек и бабушек.
  • 6-ая — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер, а также дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  • 7-я группа — отчим, мачеха, пасынки и падчерецы.

Мы привыкли воспринимать наследство, вернее сам юридический процесс, когда нотариус, который заверял завещание, зачитывает родственникам последнюю волю умершего и разъясняет им их права. В реальной жизни действительно сам процесс очень часто так и протекает, при этом необходимо помнить, что очень часто не удается установить, у какого нотариуса заверял своё завещание умерший и заверял ли он его вообще. Так, обратив пристальное внимание на основания наследования по закону, одним из центральных понятий, в отсутствие завещания, становится очередность наследования, разъяснения которым дается в статьях 1141-1148 ГК РФ,

Сам процесс наследования представляет собой один из видов приобретения права собственности на принадлежавшие умершему объекты имущества в порядке правопреемства. Это означает, что все вещи, имущественные права, переходят к наследнику единовременно и в неизменном виде. В целом же, основные принципы наследования отображены в ч. 3 Гражданского кодекса РФ, Определении Конституционного суда РФ от 02.06.2009 года №756-O-O, Постановлении Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании» и некоторых других правовых актах.

Если мы обратимся к источникам, отражающим статистику рассматриваемых дел судами общей юрисдикции по категориям, которая формируется на базе предоставленных судами субъектов данных Верховным судом, то можно заметить, что споры, связанные с наследством, хоть и не являются лидерами по количеству процессов, но все же занимают важное место среди всех остальных категорий. Это говорит о том, что население ещё недостаточно хорошо понимает принципы гражданского права и в должной мере не осознает ту ответственность, которая ложится на людей при совершении юридических действий. Для тех людей, кто хочет вовремя обезопасить себя от возможных проблем с этим важнейшим жизненным этапом, мы постараемся разъяснить, что важно знать об общих положениях о наследовании по закону.

Правовое регулирование наследования по закону

К примеру, если наследодатель имел при жизни двоих официально признанных детей и один из них умер, оставив в свою очередь своих детей (внуков наследодателя), то эти внуки имеют право на наследство точно так же, как и оставшийся ребёнок наследодателя. Внуки при живых родителях наследниками не являются. Если на момент смерти наследодателя его родители ещё живы — им тоже полагается доля в наследстве. Причём матери доля полагается безусловно, а отцу — только если он был им официально признан либо состоял с матерью в официальном браке. Дети, усыновлённые наследодателем, имеют права на наследство точно так же как и родные. Родные дети наследодателя, которых усыновило третье лицо, наследниками не являются, кроме случаев, установленных по решению суда. Если все наследники первой категории отсутствуют, либо отказались от принятия наследства, причём не было указано какое-то конкретное лицо, в чью пользу они отказываются, либо не имеют права наследовать, право получения имущества после умершего получают наследники второй очереди.

Как уже было выяснено, если нет воли умершего, то все имущество распределяет закон. Вступление в наследство без завещания — это очень трудоемкий процесс, подчас вызывающий массу споров. Как установлено Гражданским кодексом, существует несколько очередей лиц, которые претендуют на наследство. Первые из них — это дети и родители умершего, супруг или супруга. Далее идут братья и сестры, дедушки и бабушки. Если и таковых нет или указанные лица отказались, то наследство без завещания вправе получить еще более дальние родственники. Очередность наследников можно уточнить у нотариуса или у юристов по наследственному праву.

А вот в отношении метода, используемого в наследственном праве, не все так однозначно. Дело в том, что данная подотрасль оперирует как способом дозволения, так и способами запрета и обязывания. Наглядно это можно продемонстрировать следующим образом: примером использования способа дозволения является предоставление права наследодателю решать, как распорядиться своей собственностью — по закону или же по завещанию.

На сегодняшний день и законодательство, и правоведы выделяют шесть основных принципов, определяющих нормы и развитие наследственного праваГражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М. : Статут, 2014. С. — 167 .

Стоит также отметить, что местом открытия наследства является непосредственно последнее место жительства умершего, если оно неизвестно или находится за пределами территории РФ, то место открытия наследства считается место нахождения наследственного имущества Гражданское право. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах [и др.]; отв. ред. В.П. Мозолин — М. : Проспект, 2023. С. — 213 .

Правового регулирования наследования по закону

Прежде всего в ее ст. 44 установлен принцип равенства, согласно которому граждане каждой из Договаривающихся сторон могут наследовать на территориях других Договаривающихся сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной Договаривающейся стороны. Компетенция по наследственным делам, в том числе по спорам, возникающим в связи с рассмотрением таких дел, распределяется между компетентными органами государства, на территории которого умерший имел место жительства в момент смерти, — в отношении наследования движимого имущества, и того государства, в котором находится недвижимое имущество, — в отношении перехода данного имущества по наследству (ст. 48 Конвенции). Консульские учреждения каждой из Договаривающихся сторон компетентны представлять (за исключением права на отказ от наследства) без специальной доверенности в учреждениях других Договаривающихся сторон граждан своего государства, если они отсутствуют или не назначили представителя (ст. 49 Конвенции).

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

При наследовании по закону в самом законе конкретно предусматривается, кто является наследником и в какой очередности наследники призываются к получениюнаследственного имущества. В одних странах (например, Республика Казахстан) круг наследников определяется широко, поскольку установлено семь категорий степеней наследников. В других странах круг наследников может быть более узким, может не быть деления наследников на очереди и т.д.

Актуальность темы наследования по закону никогда не снизится. Это связано, прежде всего, с тем, что субъекты постоянно вступают в наследственные отношения, в которых огромное значение могут иметь самые различные условия и нюансы. Здесь также имеют значение и правовые проблемы наследования по закону, которые выражаются в самых разных нюансах.

Во-первых, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это очень важный момент. Наследник должен знать, что можно либо принять наследство целиком, либо отказаться от него — но тоже целиком. Единственное исключение состоит в том, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.

Лекция 14

Под статутом наследования обычно понимается определяемое на основании коллизионной нормы право (закон страны), которое подлежит применению ко всей совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части.

Еще почитать --->  Производственная Характеристика Для Инвалидности Для Сторожа

К договору о наследовании применяется право государства местожительства наследодателя на момент заключения договора, а в случае, указанном в ст. 25 Закона, — право государства гражданской принадлежности лица. Применимое право определяет допустимость, действительность, содержание и обязательность для исполнения договора о наследовании, а также наследственно-правовые последствия.

Согласно Минской конвенции 1993 г. (ст. 45) и Кишиневской конвенции 2002 г. (ст. 48) право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству государства, на территории которого находится это имущество, а право наследования иного имущества — по закону государства, на территории которого наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Как отмечалось выше, такой же подход был применен при принятии части третьей ГК РФ.

Раздел V части третьей ГК РФ, посвященный наследственному праву, устанавливает определенное изъятие из принципа применения к наследственным отношениям права места жительства наследодателя. Согласно ст. 1115, если постоянное место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за пределами России, местом открытия наследства в России признается место нахождения такого имущества.

Лицо может в завещании или в договоре о наследовании определить, что к его наследству применяется право государства его гражданской принадлежности. Такое определение утрачивает силу, если лицо утратило к моменту своей смерти гражданство соответствующего государства.

Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. Признание лица, составившего завещание, недееспособным,
впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Эти правила применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостаточными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

  • права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами;
  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

    Срок пропущен. Случаются ситуации, когда по намеренной или случайной вине третьих лиц законный наследник не узнаёт вовремя о своей возможности получить долю имущества. Часто от него это намеренно скрывают другие родственники в своих интересах.

Они немного отличаются от тех, которые могут возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, собирающимися вступить в наследство. Подробнее о различиях принятия наследства по закону и по завещанию мы рассказывали тут.

Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию.

  • Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу.
  • Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом.
  1. Известно, что этот документ был написан наследодателем с применением морального или физического насилия.
  2. Он составил его после совершения угроз.
  3. Его заставили это сделать обманным путём.
  4. Наследодатель сделал это во время болезни и не мог отдавать отчёт о своих действиях (или в любой другой подобной ситуации).
  5. Другие возможные случаи, когда появляются сомнения, что документ был написан не по собственной воле человека.

Прежде всего, стоит отметить, что закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить наследство представляется возможным только в исключительных случаях и через суд.

Источники регулирования наследственных отношений

Если в соответствии с правом одного из государств — участников Конвенции имущество, оставшееся после умершего лица, чьим личным законом было право этого государства, будет считаться выморочным, то в случаях, когда вся наследственная масса расположена на территории данного государства или когда на его территории расположено недвижимое имущество, все имущество в целом переходит к данному государству. Если же недвижимое имущество, входившее в состав наследства, находилось на территории обеих стран — участниц Конвенции , то соответствующие части переходят тому государству, в пределах которого недвижимость расположена. И, наконец, в том случае, если умерший по своему личному закону принадлежал к одному государству, а его имущество в целом или в подавляющей части располагалось во втором государстве, то результат может быть двоякого рода: если в составе наследственной массы есть недвижимость, расположенная в данном государстве, то оно будет законным наследником в отношении этой недвижимости; если же в составе наследства недвижимости нет, то все имущество перейдет к первому государству. Таким образом, государства — участники Конвенции , не затрагивая вопросы юридической природы своих прав на выморочное имущество, в то же время в целях стабильности международного оборота в определенной мере «жертвуют» в пользу друг друга тем объемом наследственных прав, который обусловлен квалификацией выморочного имущества как переходящего к государству на титуле наследования.

В частности, в уже упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о наследовании указано, что к числу иждивенцев умершего, наследующих по правилам п. 1 ст. 1148 ГК, относятся внуки наследодателя. Подобное разъяснение, ставшее теперь обязательным для всех судов РФ, является в корне ошибочным и прямо противоречит закону, на что в литературе уже обращалось внимание . О.Е. Блинков в связи с этим совершенно справедливо замечает, что для легализации подобной позиции (которую, кстати, мы разделяем) высшей судебной инстанции страны требуется изменение самого ГК РФ, но никак не одно лишь издание интерпретационного акта Верховным Судом РФ .

1. Конституция Российской Федерации — акт высшей юридической силы на территории РФ, обязательный к соблюдению и исполнению для органов государственной власти, органов местного самоуправления, для граждан и их объединений ( ч. ч. 1 , 2 ст. 15 ), содержащий в себе как нормы, касающиеся регулирования гражданских отношений в целом, в том числе отношений наследственных, так и правила, специально относящиеся к наследованию. К числу первых можно отнести, например, положения ст. 2 , согласно которой права и свободы человека являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита вменяются государству в обязанность. В эту же категорию входят и другие конституционные нормы. Например, в ч. 2 ст. 8 установлено, что государство обеспечивает защиту частной собственности — и к мерам такой защиты следует, безусловно, отнести установление на законодательном уровне правил, четко регламентирующих «судьбу» имущества умершего частного собственника. На достижение той же цели направлены предписания, содержащиеся в ст. ст. 17 , 18 , ч. ч. 1 — 3 ст. 35 Конституции РФ. К числу специальных конституционных норм, касающихся наследования, относится ч. 4 ст. 35 , гарантирующая право наследования. В то же время следует отметить, что данная гарантия не является абсолютной — это право может быть ограничено в случаях, установленных федеральным законом, если это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства ( ст. 56 Конституции РФ).

Как известно, гражданское право — это прежде всего пространство свободы целеполагания и определения вектора приложения активности индивидов и коллективов в удовлетворении собственных потребностей. Участники гражданского оборота в значительной мере сами определяют, что и как им следует или не следует делать, реализуя свою свободную волю. Поступая таким образом, они могут сами для себя создавать правила поведения — эти правила не будут по своей природе нормами гражданского права в объективном смысле, но вовсе не признавать за ними регулятивного характера было бы, безусловно, контрпродуктивно. На наш взгляд, индивидуальные акты, посредством которых лицо изъявляет свою волю — единолично ли, совместно ли с иными субъектами — также должны считаться источниками регулирования гражданских отношений. Сказанное в полной мере относится и к отношениям по наследованию.

Не обойден вниманием в Конвенции и вопрос о выморочном имуществе. Согласно ст. 46 рассматриваемого международного соглашения в случае, если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно находится. Из текста данной нормы видно, что переход безнаследного имущества к государству безоговорочно квалифицируется как наследование. Результат действия указанных положений будет различаться в зависимости от состава наследственной массы.

Что такое наследство, наследование и наследники

А п.3 той же статьи указывает, что завещание должно быть совершено как лично, так и гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). Во втором случае важно отметить, что Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Несмотря на схожее правовое регулирование, необходимо отметить, что в отличие от завещаний, наследственные договоры не могут быть закрытыми (п. 5 ст. 1126 ГК РФ), а также не могут быть заключены в чрезвычайных обстоятельствах (п. 4 ст. 1129 ГК РФ). Несоблюдение этих требований влечет ничтожность таких наследственных договоров. Кроме того, наследственные договоры могут быть удостоверены только нотариусом.

Еще почитать --->  Санаторно-Курортное Лечение Для Чернобыльцев

Наследство оформляется по месту его открытия, которым признается последнее место жительства наследодателя. Как правило, это место его регистрации. Если же умерший не был нигде зарегистрирован, это будет место нахождения наследственного имущества. Место открытия наследства может подтверждаться документом, подтверждающим регистрацию по месту жительства, документом, подтверждающим место нахождения наследственного имущества, а также, если наследственное имущество находится в разных нотариальных округах, – документом о стоимости имущества и судебным актом (ст. 1115 ГК РФ; п. 47 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2023 N 156; п. 2.1 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2023, протокол N 03/19).

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности (ст. 128, ч. 1 ст. 1112, п. 1 ст. 1175 ГК РФ; п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2023), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2023; п. 22 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2023), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2023; Письмо Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 N 1004-12):

Для заключения наследственного договора требуется его подписание каждой из сторон, а также обязательное нотариальное удостоверение. При этом если одна из сторон уклоняется от нотариального удостоверения наследственного договора, положения статьи 165 ГК РФ, в соответствии с которыми суд в установленных случаях может признать сделку действительной, не применяются. При удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого (п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ).

Правового регулирования наследования по закону

Завещание приобретает юридическую силу только с момента открытия наследства — здесь исключения не допускаются. Любые попытки совершить завещание до смерти прямого завещателя будут незаконными, и подобное обстоятельство приведёт к признанию документа недействительным.

Законодательством допускается оформление завещания на один объект, без определения долей нескольких наследников. Такой механизм встречается редко, и в большинстве случаев завещатели указывают в документе, кому и какое имущество перейдёт на правах наследования.

На нотариусов возлагается обязанность сообщать лицам, указанным в завещании, о том, что они являются наследниками определённой имущественной массы. Данное правило действует и тогда, когда наследником является иностранный гражданин или организация, которые могут и не знать, что им кто-то что-то завещал — новость об этом они должны получить от нотариуса.

  • завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
  • обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
  • документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
  • воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
  • рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;

Следует знать, что выдавать сведения о наличии или отсутствии завещания, предоставлять письменные справки (выписки) из ЕИС может только тот нотариус, который открывал наследственное дело. Это означает, что для получения сведений о возможном наличии и точном местонахождении завещания, необходимо, чтобы было открыто наследственное дело. Открывается оно, как известно, по последнему месту жительства умершего, либо по региону нахождения большей или самой ценной части его имущества.

Наследственные права граждан

  1. Универсальность передачи прав: наследство принимается либо целиком, либо не передается вовсе. Если человек принимает какое-либо имущество, то к нему переходят и долги.
  2. Добровольность вступления в права: можно, являясь наследником, не участвовать в процессе передачи имущества и жить как раньше. Предусмотрен отказ от наследства.
  3. Соблюдение прав и интересов других лиц, в том числе последней воли наследодателя, прав «необходимых» наследников.
  4. Приоритет завещания: наследование по закону происходит, если не составлен данный документ. В ГК РФ нормы о наследовании по завещанию расположены на первом месте.
  5. Охрана имущества от незаконных посягательств.
  6. Свобода завещания: можно назначить правопреемниками любых лиц, даже не родственников, соблюдая при этом правило об обязательной доле. В любой момент документ можно изменить или отменить.
  7. Первостепенность интересов семьи: ГК РФ закрепил восемь очередей родственников для наследования по закону, тогда как раньше было всего две. Цель – оставить имущество в частной собственности семьи.
  8. Индивидуальность: каждый принимает наследство лично. Если один вступил в права, не означает, что и другой тоже так должен поступить. Завещатель также выступает единолично при составлении своего «итогового» документа, даже если он выступает как сособственник имущества.
  9. Принцип демократии: нет дискриминации по полу, расе, национальности и пр. критериям.
  • главврачом медучреждения, где находится наследодатель-пациент;
  • начальником экспедиции, если лицо отправлено в разведывательную миссию, Арктику;
  • капитаном судна при нахождении гражданина в плавании;
  • начальником МЛС, если наследодатель отбывает наказание;
  • командиром воинской части, когда лицо несет военную службу.

Значимую роль при охране наследственных прав граждан РФ в иностранных государствах играют консульские представители РФ. Согласно положениям Консульского устава, если консулу будет известно об открытии наследства в пользу подданных РФ, то он должен сообщить сведения об этом в МИД РФ.

Открывается наследство в день смерти гражданина/объявления его умершим через суд. В последнем случае срок начинает отсчитываться с момента вступления решения в законную силу или со дня, указанного в данном акте. Лица, умершие в один день, не наследуют друг после друга.

  1. Имущество: недвижимость (квартиры, дачи, земельные участки), производственного назначения (предприятия, оборудование, торговые помещения и пр.), транспорт, иные вещи.
  2. Вещи с ограниченным оборотом: оружие, ядовитые/сильнодействующие вещества.
  3. Имущественные права: собственности, на получение гонорара автора, доля в хоз. обществе (ООО, АО), право на вклады, наследуемое владение.
  4. Долги.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства, но зачатые при жизни наследодателя. Наследники призываются к наследованию независимо от того, являются ли они на момент принятия наследства дееспособными, совершеннолетними, лицом, не имеющим гражданства, иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только позавещанию. При этом юридическое лицо должно существовать на момент открытия наследства. Для призвания юридического лица к наследованию не важно, является ли оно коммерческой или некоммерческой организацией. Однако если завещание совершено в пользу секты, не являющейся юридическим лицом на территории РФ, то оно может быть признано недействительным на основании противоречия публичному правопорядку. Также могут привлекаться к наследованию и иные международные организации (ООН) и иностранные государства. Что же касается наследодателя, совершение завещания недееспособным, несовершеннолетним, в момент просветле-нияпсихической болезни и другое является основанием признания завещания недействительным. В данном случае наследование происходит по закону.

Право наследования гарантируется законодательством Российской Федерации наряду с основными правами и свободами граждан. Каждый имеет право на защиту своих интересов в вопросах передачи имущества после смерти родным и близким, и получения собственности по наследству.

Теоретико-правовые аспекты наследования по закону Текст научной статьи по специальности; Право

2) Уточнение нюансов: при отсутствии наследников предыдущей очереди, очередность наследования уступается (вторая очередь сможет наследовать только при отсутствии первой). Не менее важная деталь — закон предусматривает не просто фактическое наличие наследников первой очереди, а только тех, кто будет иметь право считаться таковым.

Законодатель посредством 1110 статьи Гражданского кодекса дает определение наследования, которое представляет собой переход имущества, принадлежащего умершему к другим лицам, при чем переход, имеющий место в порядке универсального правопреемства1. Содержание последнего заключается в том, что от умершего к его наследнику должно переходить все имущество в неизменном виде и в один и тот же момент.

Изменения Гражданского Кодекса, введенные в действие в сентябре 2023 года, устанавливают, что в случае смерти одного из супругов хотя бы на час раньше другого, наследовать будет второй супруг и далее в соответствии с линией очередности. Именно данный вопрос у родственников вызывал разногласия, изменения в ГК РФ позволили разрешить данную проблему.

Сроки наследования применительно ко второй очереди наследников аналогичен первоочередным. Однако, важно иметь ввиду момент — если наследники первой очереди объявятся спустя по истечению времени, установленного законом, наследование все равно можно оспорить. Естественно, что основания для этого, должны быть веско — уважительными.

В законодательстве предусматривается такой вид наследования, как наследование по закону, что представляет собой порядок деления имущества умершего, либо же признанного умершим между его родственниками исходя из положения Гражданского Кодекса РФ и иных НПА.

Adblock
detector