Опекуны наследники какой очереди

  • восстановление способности понимать и контролировать свои действия совершеннолетним (требует подтверждения суда);
  • достижение гражданином 18 лет;
  • эмансипация несовершеннолетнего (вступление в брак, трудовая занятость по договору или контракту, осуществление предпринимательской деятельности).

Правопреемство по закону имеет место в случаях, когда наследодателем при жизни не было установлено обратное, то есть при отсутствии завещания. Ст. 1142–1145 Гражданского кодекса РФ установлен круг возможных наследополучателей и последовательность их призвания к наследованию:

Чтобы самостоятельно совершать сделки гражданину требуется полная дееспособность. Это же применимо к праву оставлять посмертные распоряжения относительно своего имущества, иными словами — к оформлению завещания. И подопечный, в силу своего статуса, осуществить подобные действия не может. Но данное ограничение полностью снимается с прекращением опеки вследствие признания подопечного дееспособным на основании следующих обстоятельств:

В случае, когда индивидуальные части в общей собственности не определены, их принято считать равными. Но, если у преемников подопечного по этому поводу есть претензии, они могут обратиться в суд с намерением оспорить осуществлённый раздел и потребовать уменьшение доли опекуна.

Сам по себе статус опекуна не является основанием для включения гражданина, осуществляющего функции опеки, в круг наследников подопечного. Это подтверждается п. 1 ст. 17 ФЗ № 43-ФЗ, который отрицает право притязания сторон опекунства в отношении имущества друг друга. Более того, в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, сделки, заключённые с опекуном или членами его семьи лишены юридической силы. То есть наследниками по завещанию они стать не могут. Но на практике все не так однозначно. У назначенного законом представителя подопечного есть право стать наследполучателем как по закону, так и по завещанию, но при соблюдении некоторых условий.

Опекуны наследники какой очереди

Человек же не был признан недееспособным до написания завещания ?
А то что еще в гос. конторе — это никак не влияет на саму суть завещания. Все равно в нотариальной конторе сделано было завещание.
Наследство по завещанию.. кому завещано — тому и имущество завещанное.

ну и законы у нас. расчитаны как обычно на «самых умных» . опекун значит не щадя себя, своего времени, своей личной жизни будет до конца дней ухаживать за опекаемым(характер заболевания может быть и действующим на психику) а наследовать имущество будут наследники 1-ой, 2-ой и.т.д. очереди. пока человек трудился, они в очереди стояли за наследством)))) ну где справедливость. и вообще она в нашей стране будет когда нибудь.
опекуна никто не заставляет быть опекуном. не нравится — не лезь.

Можно ли как-то оспорить право его наследования этой квартиры?
дарственная и наследование — слегка разные вещи.
в первом случае право собственности на квартиру СРАЗУ переходит к одаряемому, во втором — только ПОСЛЕ СМЕРТИ собственника квартиры.
определитесь.

И родственники
> НАСТАИВАЮТ, чтоб мой муж оформил опекунство над
> бабушкой (после смерти деда она стала теряться в
> реальности), хотят признать ее недееспособной.
> Правильно я поняла, он будет ухаживать за ней,
> писать отчеты какие-то, а с наследством пролетает?
> Насколько это опекунство необходимо? И нужно ли
> обязательно увольняться с работы, как настаивает
> родня?

Такая ситуация: в квартире прописано два человека: мать и сын, сын оформил опекунство над ребенком, сейчас сына нет в живых. Мать на данный момент признана невменяемой, над ней оформила опекунство старшая сестра. Кому по наследству перейдет квартира?
а в чьей собственности она находится?

Отраженный порядок может существенно меняться, исходя из последней воли наследодателя. Последнему законом дается право распорядиться личным имуществом по своему усмотрению в том числе отписать его любому постороннему человеку, в том числе и проживающему за рубежом.

Претендовать на имущество умершего лица вправе его наследники, осуществляющие законные правомочия или руководствующиеся составленным завещанием.
Законом предусмотрена четкая очередность лиц, которые вправе выступать в качестве наследников оставившего этот мир гражданина. К ним относятся:

Так, в статье 29 ГК РФ сказано, что суд признает гражданина недееспособным, если тот не понимает, что делает, и не может отвечать за свои действия. Такая категория людей считается наиболее уязвимой, поэтому им нужен уход, внимание и поддержка — то есть опека.Ее оформляют органы опеки и попечительства, предварительно согласовав решение с тем, кому она нужна.

Но действовать в своих интересах, распоряжаясь имуществом, они не могут – все сделки должны происходить только в интересах подопечного. Сделки контролируются органами опеки, которым отчитываются эти люди., предварительное разрешение необходимо всегда. И потому просто переписать на себя собственность не получится, это совершенно незаконное действие.

Согласно действующему законодательству, наследование происходит по закону либо по завещанию. В первом случае имущество распределяется в равных долях между правопреемниками соответствующей очереди, поэтому вопрос, имеет ли право опекаемый на наследство опекуна после его смерти, является наиболее актуальным. Опекаемые не входят в круг наследников разных очередей, однако получить наследство в определенных случаях все же могут.

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого: право и правила

При правильной подаче документов и выплате пошлины необходимо обратиться к нотариусу вновь спустя полгода после смерти наследодателя, чтобы получить нотариальный сертификат, который станет главным основанием для перерегистрации собственности на наследника.

Надо сказать, что часть наследства после смерти опекаемого (подопечного) все же можно получить. Если опекун (попечитель) понес определенные финансовые расходы на управление наследственным имуществом, он имеет право на возмещение этих расходов. Расходы возмещаются органом опеки и попечительства из средств умершего.

Поэтому активы перейдут именно к данным родственникам. При отсутствии таковых преемниками станут братья или сестры. И их возраст не имеет значения. Даже если они не достигли полностью дееспособного возраста, вступят в права именно они. Безусловно, все действия будут происходить посредством участия представителей.

Подопечный в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 43-ФЗ определен как полностью недееспособный гражданин, который лишен права осуществлять сделки, распоряжаться своим имуществом и исполнять обязанности ввиду отсутствия объективного восприятия окружающей обстановки, оценки своих действий и их возможных последствий.

Именно свобода выражения воли, осознанность своих действий обуславливают законность завещания. Между тем, опека устанавливается над лицами не старше 14 лет. В этом возрасте дети не приобретают даже ограниченной дееспособности. Они не вправе расписываться в документах, не имеют права самостоятельно реализовать правомочия собственника по отношению к своим активам.

Вот реальная история. После смерти отца осталась квартира. Двое сыновей вступили в наследство: одному досталось ¾, другому — ¼. Отец должен был платить алименты тому сыну, которому завещал большую часть квартиры, но не платил. К моменту смерти накопилось 740 тысяч рублей долга. Сын подал в суд на своего брата, чтобы тот, как наследник ¼ части имущества, погасил четверть долга по алиментам — 185 тысяч рублей. И выиграл.

Еще почитать --->  Статус Малоимущих В 2023 Году В Ростовской Области

Но даже если договориться не получилось, у некоторых наследников есть преимущественное право на неделимое имущество. Например, оно есть у супруги умершего мужчины, если у них было право общей собственности на квартиру. После смерти мужа половина квартиры стала наследством и дети от первого брака могут претендовать на имущество отца. Но квартиру разделить нельзя, поэтому она останется у жены, а дети получат деньги в счет своих долей. Компенсацию будет выплачивать жена.

Например, мужчина оставил завещание в пользу второй жены: отписал ей квартиру, машину, дачу и миллион рублей на вкладе. Но кроме этой жены у него был пятнадцатилетний сын от первого брака — тому по завещанию ничего не досталось. Если мать этого ребенка знает об обязательной доле, она добьется того, чтобы часть квартиры, машины, дачи и денег досталась ее сыну. Он получит по ¼ от всего имущества отца. По закону сыну причиталась бы половина наследства, но раз есть завещание, то его обязательная доля составит половину от половины. Хотя папа распорядился по-другому , но есть закон: нельзя оставлять детей без наследства.

  1. Несовершеннолетние дети наследодателя.
  2. Его нетрудоспособные дети, родители и супруг.
  3. Нетрудоспособные наследники по закону, которые были на иждивении минимум год до смерти наследодателя.
  4. Иждивенцы, которые не считаются наследниками по закону, если они нетрудоспособны не менее года и жили с наследодателем.

Как это работает. Допустим, мужчина получил в наследство от своей матери квартиру. Он не успел оформить недвижимость в Росреестре и сам умер. Квартиру должен унаследовать его сын. Но проблема в том, что право отца на квартиру еще не оформлено. Может показаться, что тогда и унаследовать ее нельзя.

Опекуны наследники какой очереди

Наследственные правоотношения весьма подробно урегулированы специальной главой ГК России. Согласно положениям законодательства наследуется все имущество, принадлежавшее умершему лицу. Каких-либо изъятий, касающихся несовершеннолетних опекаемых или недееспособных лиц, закон не содержит.

Только после формирования перечисленных обстоятельств у опекуна появляется право вступить в наследство после смерти подопечного. Но для этого нужно документально оформить волеизъявления. После смерти подопечного опекун может воспользоваться данными и получает право на собственность почившего. Для этого необходимо явиться в ту же нотариальную контору.

Теперь поговорим об очереди наследования. Законом предусмотрено семь очередей наследников и всё это родственники умершего. То есть если попечитель или опекун не относится к родственникам, он автоматически исключается из списка претендентов на наследство. При этом опекаемый или подопечный после смерти опекуна смело может побороться за наследство.

  • первая очередь — супруг, родители, дети (внуки — по праву представления);
  • вторая очередь — братья, сестры (племянники), дедушки, бабушки;
  • третья — тети и дяди (их дети);
  • четвертая — дедушки и бабушки родителей;
  • пятая — внуки братьев и сестер, дяди и тети родителей;
  • шестая — правнуки братьев и сестер, внуки дядей и тёть, племянники дедушек и бабушек;
  • седьмая — законные дети официального супруга либо, наоборот, официальный супруг законного родителя.

Главное право, которым наделены наследники первой очереди – это возможность первыми вступать в наследование. Если есть этот круг наследников, то всё имущество покойного делится между ними – за исключением обязательной доли, выделяемой некоторым наследникам другой категории (нетрудоспособные иждивенцы и т. д.).

После рассмотрения материалов по истечении полугода сыну Омарова Н.Е. и Ефанову В.М. были выданы два разных свидетельства о праве на наследство – квартиру. Впоследствии оба получили выписки из ЕГРН, где каждый из них значится собственником 50% от площади недвижимости.

Опекун занимает важное место в жизни своего подопечного — заменяет родителей или выполняет важную задачу по поддержанию достойного существования совершеннолетнего, но недееспособного гражданина. Наделяется ли он особыми имущественными привилегиями и правом наследования по отношению к подопечному — предмет споров на бытовом уровне. Законом ответ на этот вопрос уже обозначен, осталось только выявить его из отдельных положений нормативно-правовых актов.

Чтобы получить половину доли в оставшейся после Омарова Н.Е. квартире, законный представитель наследника обратился к нотариусу с документами и паспортом, в котором было указано, что с момента оформления опекунства опекаемый зарегистрирован по адресу прописки наследодателя. До достижения совершеннолетнего возраста наследники имеют право действовать только через законных представителей.

Подопечный в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 43-ФЗ определен как полностью недееспособный гражданин, который лишен права осуществлять сделки, распоряжаться своим имуществом и исполнять обязанности ввиду отсутствия объективного восприятия окружающей обстановки, оценки своих действий и их возможных последствий.

  1. Оплатить долги наследодателя полностью или частично.
  2. Приступить к ремонту полученного имущества.
  3. Осуществлять уход и охрану наследства.
  4. Выплачивать денежные суммы на его содержание.
  5. Управлять и/или пользоваться унаследованной собственностью.
  6. Получить положенные наследодателю деньги.

Однако несовершение опекуном своевременно указанных действий не обязательно влечет утрату недееспособным наследственных прав. Это обусловлено тем, что в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ отказ от наследства без предварительного согласия органов опеки и попечительства невозможен. Следовательно, не согласованная с органом опеки и попечительства неподача опекуном заявления о принятии наследства может быть оспорена в судебном порядке. В частности, это обстоятельство может быть указано при подаче заявления о продлении срока для принятия наследства .

В такой ситуации, считает В.А. Белов, откровенно несправедливо позволять опекуну (попечителю) представлять своего подопечного в суде. Вполне обоснованно делается вывод о необходимости дополнения ГК РФ нормой, обязывающей орган опеки и попечительства в описанных ситуациях назначать специального судебного представителя недееспособному или ограниченно дееспособному сонаследнику .

Кроме того, следует не согласиться с аргументом о праве на обязательную долю, так как слишком узок круг лиц, указанных в п. 1 ст. 1149 и п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. Выходит, что если у завещателя имеются совершеннолетние дети и трудоспособная супруга, то защитить их интересы не представляется возможным.

Значительно труднее приходится решать вопросы с лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. Дело в том, что зачастую нотариус не имеет сведений от суда об ограничении дееспособности или о признании недееспособным того или иного гражданина. Родственники такую информацию умышленно скрывают. И только путем личной беседы, личных наблюдений нотариус может это установить.

В юридической литературе нет единства мнения относительно вопроса завещательной правоспособности ограниченно дееспособного гражданина. Так, большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные граждане правом завещать не обладают . Однако в отечественном законодательстве можно усмотреть правовые основания, позволяющие говорить о возможности для таких лиц самостоятельно распоряжаться своим имуществом на случай смерти.

Еще почитать --->  1152 ГК РФ принятие наследства комментарии

Охрана прав несовершеннолетних наследников

Во-вторых, возможен ли раздел наследства в ситуации, когда в числе наследников не только несовершеннолетние, но и их родители? Раздел наследства является сделкой: согласно абз. 2 п. 1 ст. 1165 ГК РФ к соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров. Между тем в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ не может быть совершена сделка между несовершеннолетним, с одной стороны, и опекуном, попечителем или их супругом и близкими родственниками, с другой стороны. Исключение составляют только безвозмездные сделки в пользу несовершеннолетних.

Хочется надеяться на то, что практика отказа в удовлетворении иска о восстановлении несовершеннолетнему на момент открытия наследства срока для принятия наследства изменится в связи с разъяснениями Верховного Суда РФ, изложенными в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2013 г. в части рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Так, в данном Обзоре прямо разъяснено: «…бездействие законного представителя, приведшее к пропуску срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства ребенком, являвшимся малолетним на момент открытия наследства, является уважительной причиной для восстановления этого срока» .

В практике правоприменения встречаются случаи отказа суда в удовлетворении иска о восстановлении срока на подачу заявления о принятии наследства по причине бездействия законного представителя. Так, в Апелляционном определении Самарского областного суда от 12 марта 2013 г. N 33-2255/2013 суд указал, что «такое обстоятельство, как несовершеннолетний возраст наследника, не может являться уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, поскольку в силу статьи 64 Семейного кодекса РФ защита прав и интересов детей возлагается на их родителей» .

Практике известен случай, когда отец малолетнего ребенка обратился в орган опеки и попечительства за разрешением раздела наследства между ним и его малолетним сыном (наследниками первой очереди по закону) путем совершения мены долями в праве на недвижимое имущество, что позволило бы малолетнему сыну стать единоличным собственником трехкомнатной квартиры, а родителю приобрести единоличное право собственности на однокомнатную квартиру. Орган опеки и попечительства отказал родителю в выдаче разрешения на совершение данной сделки, ссылаясь на п. 3 ст. 37 ГК РФ, не предусматривающий совершение сделок между близкими родственниками. В связи с этим отец ребенка, действуя за себя и в интересах сына, обратился в суд с иском к органу опеки и попечительства о разделе наследственного имущества. Суд первой инстанции не усмотрел нарушений прав несовершеннолетнего и признал возможным раздел наследственного имущества. Орган опеки и попечительства решение суда не признал и обратился с апелляционной жалобой в Московский городской суд. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не нашла оснований к отмене решения суда первой инстанции, указав в своем апелляционном определении, что «положения правовых норм, на которые ссылается ответчик, не исключают право заинтересованного лица, находящегося в ситуации необходимости осуществить раздел наследственного имущества, обратиться в суд с соответствующим иском, по результатам которого с привлечением органа опеки и попечительства суд разрешает дело по существу» .

Размер обязательной доли снижен по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. (с двух третей до одной второй законной доли). Таким образом, прослеживается тенденция расширения свободы завещания. При этом действующим ГК РФ предусматривается возможность в судебном порядке уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении ( п. 4 ст. 1149 ГК РФ), что делает положение несовершеннолетних «обязательных» наследников более уязвимым. Важно отметить, что если завещание совершено до 1 марта 2002 г. (до введения в действие части третьей ГК РФ), размер обязательной доли определяется по ГК РСФСР 1964 г. (ст. 535) и составляет не менее двух третей законной доли .

Если пропуск был допущен по уважительной причине, суд может провести восстановление. В свою очередь заинтересованные лица могут оспорить такое требование, подав встречный иск. Также можно оспорить и само признание человека наследником, если есть к тому основания.

Наконец стоит сказать, что правило представления действует и для наследников второй, третьей и последующей очередей. Например, вместо умершего брата (вторая очередь) его место могут занять племянники и племянницы, вместо наследника-дяди, который умер, можно увидеть двоюродного брата или сестру и т. д.

Несколько сложнее ситуация, если в качестве наследника выступает супруг. Дело в том, что популярный сейчас «гражданский брак» по закону никак юридически не связывает двоих людей, и после смерти права наследования не возникает. Претендовать на что-то из имущества покойного «гражданский супруг» может лишь по завещанию. По закону же он (или она) не считается состоящим в родстве с наследодателем, и никакие наследственные отношения тут возникнуть не могут.

Также отметим, что наследовать может лишь тот человек, кто состоял в браке с наследодателем на тот момент, когда последний умер. Даже когда оформление развода состоялось за день до кончины – бывший супруг уже не является наследником. Оспорить факт развода, зафиксированного в загсе, практически нереально.

Также в число тех, кто определяется как наследники первой очереди, не входят более дальние родственники, чем дети, еще живой супруг и родители умершего. Братья, сёстры, дяди, тёти и другая родня наследует лишь в том случае, когда нет никого из первоочередных наследников. Если есть хотя бы один «первоочередник», изначальный или по праву представления – все получает именно он.

Самый простой способ отказаться от наследства – нотариус. Помимо этого, сотрудники дадут хорошую консультацию по всем интересующим наследственным темам. Правильно и доходчиво объяснит все законы и права, все последствия ваших действий, после отказного акта. Бывают случаи, когда человек не думает, и принимаете поспешные решения, либо на него действует давление со стороны. Кто-то может очень хотеть, чтобы вы отказались от имущества. В нашей практике случалось многое, и такое довольно часто.

Внуки, являются ли они наследниками? Если да, то какой очереди по закону? Внуки покойных бабушек и дедушек могут получить наследство. Но, необходимо учесть, что распределения наследства происходит исключительно от очередности. Помимо наследования по закону, в кодексе есть и другие основания для перехода прав на наследство умершего.

Судебные органы должны иметь в виду все необходимые нужды фигурантов наследников, также и самого человека, который оставил после себя наследство. Одним из самых беззащитных располагается немного больше гарантий, так как они не могут сами себя достойно обеспечить. Поэтому все дела, которые касаются завещания и всего этого рассматриваются строго по закону, в данном законе учитывается все, по отношению завещателя и его отношений к наследникам и другим близким ему людей. Также очень важны все профессиональные отношения и опыт по отношению к личной позиции дела.

Еще почитать --->  Минстрой разъяснил, как не платить за мусор в квартире, в которой не проживаешь

Важно знать и соблюдать правила – чтобы получить наследство, необходимо быть достойным наследником своих предков. Это конечно не касается маленьких наследников, которые не достигли 18 лет. Но как наследнику исполняется 18 лет, они уже полноправно распоряжаются своей жизнью, и могут получить не очень хорошие отзывы от других родственников.

Чтобы получить завещанное родными имущество, внукам необходимо предпринять некоторые действия. Как составляется заявление о вступлении в наследство? Чтобы вступить в наследство, внукам необходимо составить специальное заявление. Нужно прийти к тому нотариусу, который находится рядом с местом жительства, где проходил консультацию умерший родственник. Сделать это необходимо на протяжении 6 месяцев с момента открытия наследства нотариусом.

Наследником может быть недееспособное лицо

Когда по делу о наследстве было установлено наличие иных наследников, которые также изъявили желание принять имущество, то необходимо осуществить соразмерный размер. Но наличие недееспособного претендента требует участия органа опеки, под надзором которого и осуществляется раздел.

Размер такой доли всегда равен половине того, что причитается недееспособным наследникам по закону. Разумеется, другие наследники по завещанию вправе обжаловать данное правило, но лишь при наличии определенных оснований, прямо предусмотренных законодательством. По решению суда такая доля может быть уменьшена или увеличена.

Как мы уже упоминали ранее, будучи опекуном недееспособной особы, надеяться на переход имущества к нему после смерти подопечного не стоит. Но некоторые возможности вернуть затраченные на управление наследством средства существует. Для этого нужно обратиться в органы опеки, которые возмещают затраты из средств умершего подопечного.

Наследуемые недееспособными гражданами недвижимость, земельные участки, денежные средства, ценные бумаги — это их имущество, а опекун, выступая в интересах своего подопечного, обязан оформить, сохранить и использовать это имущество только в интересах подопечного.

Иногда для получения наследства требуется защита своей личности и прав. Потенциальный наследник доказывает правомерность своей претензии на долю в наследстве. Это происходит в случае появления незарегистрированного наследника уже после раздела имущества родственниками.

Как вступить в наследство несовершеннолетнему ребенку

Согласно этому правовому акту, все дети усопшего человека относятся к наследникам первой очереди (ст. №1142 ГКРФ). Они, наряду с супругой (супругом) усопшего, имеют преимущественное право перед остальными родственниками на получение доли оставленного после смерти имущества.

Отец в завещании определил своим единственным наследником малолетнего сына, родившегося от второго брака. Ему он отписал всё имеющееся у него личное имущество. Однако, у этого гражданина имеется ещё один несовершеннолетний ребёнок, рождённый в первом браке. В подобной ситуации не указанный в документе сын от первой супруги имеет законное право на часть собственности отца в случае смерти последнего.

Усыновление приводит к возникновению правоотношений, в т. ч. в наследовании. Причем, будучи узаконенными, они являются основанием для включения детей в список первоочередных правопреемников. А если речь идет о несовершеннолетнем приемном ребенке, он тоже имеет право на обязательную долю. Этот факт означает, что, даже если ныне покойный не включил его в список наследников, часть имущества положена ребенку все равно. А при распределении по закону усыновленные дети пользуются теми же правами, что и кровные.

Избежать выплаты долговых обязательств умершего можно только путем полного отказа от наследства. В соответствии с положениями ст. 37 ГК отчуждать имущество подопечного (ребенка) можно только с разрешения органов опеки и попечительства. Поэтому для отказа от наследства несовершеннолетнего родителю (опекуну) необходимо будет обосновать перед уполномоченным госорганом, что подобное решение не ухудшит материальное положение ребенка. Однако стоит помнить, что нотариально оформленная отказная обратного действия не имеет.

Несмотря на законодательные гарантии, права и интересы несовершеннолетних при наследовании учитываются не всегда. Причин этому много — от банальной неосведомленности родственников и недобросовестности остальных претендентов до наличия нетипичных обстоятельств, значительно усложняющих дело. Решить большинство из них на практике вполне реально, но без юридической помощи сделать это будет непросто.

Так, в наследственном законодательстве прямо не определяется, что понимается под указанными выше условиями призвания к наследованию (общими являются критерии нетрудоспособности и иждивения, а для иждивенцев второй группы дополнительно требуется совместное проживание). Поэтому содержание каждого требования раскрывается на основе логического и систематического толкования и подходов, выработанных судами.

  1. Удостоверение личности.
  2. Свидетельство о смерти.
  3. Подлинник завещания.
  4. Доказательства родства с усопшим субъектом.
  5. Бумаги, подтверждающие право на наследство (пенсионное удостоверение, решение суд о признании иждивенцем, свидетельство о рождении).
  6. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на имущество.
  7. Справку о последнем месте регистрации усопшего гражданина.
  8. Отчет о стоимости принимаемого имущества.
  9. Квитанцию об оплате пошлины.

Такие лица всегда наследуют как наследники скользящей очереди (т.е. наравне и наряду с наследниками призванной к наследованию очереди), но только в том случае, когда они были: а) нетрудоспособны ко дню открытия наследства и одновременно с этим; б) не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Невозможность призвания указанной группы к наследованию в рамках самостоятельной очереди объективна, поскольку если эти иждивенцы так или иначе относятся к числу наследников предшествующих очередей, ситуации, когда отсутствуют наследники предшествующих очередей (условие для призвания к наследованию самостоятельной восьмой очереди), не могут возникнуть в принципе.

6. В случае призвания к наследованию иждивенцев второй группы правовое значение приобретает дополнительное условие — совместное проживание с наследодателем. Формулировка п. 2 коммент. ст. не совсем удачна, поскольку допускает двоякое толкование. На основе грамматического анализа (соединительный союз «и») можно утверждать, что совместное проживание также должно длиться не менее одного года до даты открытия наследства. Однако если учесть, что все нормы о наследовании по закону должны толковаться буквально (на что обращал внимание КС), равным образом допустим вывод, что в тексте п. 2 ст. 1148 указание на период времени в один год сделано только для нахождения на иждивении.

Понятие «нетрудоспособность» принято определять, основываясь на положениях гражданского и пенсионного законодательства, посредством формальных критериев возраста и состояния здоровья. В частности, нетрудоспособными считаются: а) дети, не достигшие совершеннолетнего возраста; б) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет); в) инвалиды (с детства, I, II, III групп), имеющие ограничение способности к трудовой деятельности (см., например, п. 2 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях).

Adblock
detector