Условия действительности и содержание завещания

21. Исполнитель завещания Исполнителем завещания являются наследники или исполнитель завещания, если раздел имущества осуществляется в судебном порядке. Исполнение завещания в соответствии с пожеланиями завещателя осуществляется наследниками, указанными в завещании.

16. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к ним В юридической литературе выделяют нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. Нотариально удостоверенными являются те, которые заверены нотариусом, а также лицом, уполномоченным на

Завещания в бутылке Порой в поисках своих наследников завещания, запрятанные в бутылки, плывут по морям и океанам…В 1942 г. у восточных берегов Австралии пропал небольшой катер. Семь месяцев спустя недалеко от Сиднея была найдена бутылка с запиской владельца катера

Завещателю запрещалось подрывать экономическую базу семьи, закон гарантировал права ее членов, если по какой-то причине их обошли наследством. В древности он не мог передать наследство помимо сыновей (завещание признавалось недействительным, и сыновей призывали к наследству по закону), позже для ближайших родственников ввели обязательные доли и право обратиться с иском о признании завещателя сумасшедшим, если он не оставил им ничего или меньше законного минимума. В классическую эпоху обязательная доля была закреплена законом и предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а также для полнокровных братьев и сестер завещателя, если наследником называлось опороченное лицо. Уважительность причин лишения наследства устанавливалась судом.

§ 7. Исполнение завещания. Исполнитель завещания Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.Завещатель может поручить исполнение

Наследование по завещанию

В римском праве substitution fideicomissaria означала право завещателя установить преемственность распоряжения о наследстве: завещатель мог назначить наследнику наследника, при этом первый наследник обязан был управлять имуществом для последующей передачи следующему наследнику.

Часто возникают проблемы, связанные с установлением самого факта наличия чрезвычайных обстоятельств. Гуев А.Н. обращает внимание на то, что чрезвычайные обстоятельства, упомянутые в ст. 1129 ГК РФ не совпадают с обстоятельствами непреодолимой силы ст. 401 ГК РФ. Иванов Г.А. полагает, что круг чрезвычайных ситуаций может определить только практика. Однако для исключения противоречий в судебной практике необходимо иметь обоснованные критерии, которым должна удовлетворять ситуация, признаваемая чрезвычайной.

Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то, что завещатель должен являться дееспособным лицом. Понятие дееспособности четко определено в законодательстве. «Лица признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания».

В русской цивилистической науке завещание тоже рассматривалось как односторонняя сделка, хотя некоторые ученые говорили о том, что завещание стоит на грани между односторонней и двусторонней юридической сделки, обосновывая свою точку зрения тем обстоятельством, что в данном случае требуется впоследствии согласие наследника на принятие наследствав данном случае требуется впоследствии согласие наследника на принятие наследства.

Соответственно наследники основного наследника не могут наследовать ни по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), ни в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Право наследовать возникает у подназначенного наследника, когда основной наследник не принимает наследство в силу обстоятельств, перечисленных в комментируемой статье.

Условия действительности и содержание завещания

Завещание при жизни завещателя не создает никаких прав и обязанностей ни для завещателя, ни для лиц, в интересах которых оно составлено. Совершение завещания не ограничивает завещателя в праве распоряжения имуществом, включенным в завещание (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

При этом не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Следует отметить, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Правом совершения завещания также обладают граждане, не достигшие 18-летнего возраста, но состоящие в зарегистрированном браке, и эмансипированные граждане (ст. 21, 27 ГК РФ).

Завещатель также вправе назначить душеприказчика, то есть поручить исполнение всего завещания или его определенной части указанному в завещании лицу, не мотивируя данное назначение. Душеприказчик может являться или не являться наследником завещателя (п. 1 ст. 1134 ГК РФ). Завещатель, принимая решение о назначении душеприказчика, вправе либо сообщить об этом душеприказчику, который может присутствовать при удостоверении завещания, либо не ставить душеприказчика в известность о принятом решении. В этом случае душеприказчик узнает о возложенном на него поручении быть исполнителем завещания только после открытия наследства.

Завещатель при совершении завещания не ограничен ни кругом наследников по закону, ни очередностью их наследования и вправе завещать все имущество или часть его лицам, не входящим в число наследников по закону. Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве, установив равные либо разные размеры долей каждого из наследников. Завещатель может не определять доли наследников в завещанном имуществе и не указывать, что именно из наследства кому из наследников предназначается. В этом случае наследство считается завещанным в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Как правило, завещание составляется в двух экземплярах: один хранится у нотариуса, а другой – у заявителя. После смерти наследодателя его документ передаётся наследникам. Последние вправе либо принять завещание, либо попытаться оспорить его действительность.

  • Текст имеет свободную форму, которая должна быть понятной для других людей. Не следует употреблять сомнительные словоформы, двойственные трактовки и малопонятные термины.
  • Не желательно передавать наследникам общее имущество. Гораздо практичнее разделить его на пропорциональные доли каждому из претендентов. Это поможет избежать родственных склок и дележа имущества.
  • Указывая наследников, нужно перечислить ФИО и дату рождения претендентов. Впоследствии, если они захотят получить имущество покойного, им останется подтвердить факт родства (например, свидетельством о рождении).
  • По возможности следует составлять завещательный акт заблаговременно. В противном случае, велик риск вовсе не успеть оформить последнюю волю. Тогда кто-то из наследников (не из числа родственников) не получит причитающуюся им долю.

Завещание начинает действовать только после смерти его составителя. При жизни наследодатель вправе отменять или изменять документ по своему усмотрению. Например, если внуки не заботятся о деде, то он может исключить их из списка или урезать доли каждому из них.

Завещание – это письменное волеизъявление наследодателя, где указываются категории наследников, объект наследства и прочие условия передачи имущества. Важным условием рассмотрения завещания в качестве юридического документа является его действительность. Иными словами, распоряжение должно быть составлено по образцу и иметь недвусмысленное содержание. Только тогда нотариус приступает к распределению долей имущества между наследниками. Сегодня мы поговорим о том, как составить акт и что должно быть отражено в документе?

Такой документ оформляется в нотариальной конторе. Текст пишется самим завещателем либо нотариусом со слов наследодателя. При составлении акта рядом должны находиться один или несколько свидетелей. Он (они) ставят свои подписи в конце распорядительного акта и на конверте.

Всё о видах и форме завещания: письменная и устная разновидности, а также инструкции по заполнению

Не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Завещание, приравненное к нотариально заверенному. Предусмотреть все жизненные ситуации невозможно. Существует категория граждан постоянно находящихся в группе риска, когда воспользоваться услугами нотариальных контор не возможно из-за отдаленного или изолированного места проживания.

В ГК РФ вы встретите следующее определение понятия. Завещание – это нормативный акт о добровольной передаче своего движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, предметов роскоши.

В Гражданском Кодексе законодательно закреплены различные виды завещаний. Получить квалифицированную консультацию по каждому виду можно в нотариальной конторе, там же составленный документ хранится до момента оглашения. Нотариально удостоверенные завещания бывают открытые и закрытые.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

  • К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.
  • Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
  • Что нужно знать при составлении завещания

    Сама по себе процедура составления завещания является крайне формализованной, любое нарушение требований законодательства может повлечь за собой признание завещания недействительным. Однако в российском законодательстве предусмотрена специальная норма, которая должно обеспечить максимальную действительность завещаний. Так, по общему правилу, способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма такого завещания определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания. Фактически это означает, что нотариус без ущерба для действительности завещания может составлять его в форме, предусмотренной российским законом.

    В частности, при удостоверении завещания нотариус обязан установить дееспособность завещателя. На практике дееспособность устанавливается по внешним признакам, однако в идеале о дееспособности должны свидетельствовать документы из соответствующих лечебно-профилактических учреждений, получение которых возможно по запросу нотариуса. Кроме того, завещание должно быть составлено в письменной форме (ч. 1, ст. 1124 ГК), причем написано собственноручно завещателем либо записано с его слов нотариусом с использованием технических средств (ст. 1125 ГК). В последнем случае завещатель должен самостоятельно ознакомиться с текстом завещания до его подписания. Если же личное ознакомление невозможно в силу дефекта зрения, нотариус обязан огласить текст завещания завещателю. При этом на завещании обязательно должна присутствовать запись о наличии дефекта физического свойства. Следует заметить, что гражданин вправе составить завещание только в том случае, когда это позволяет состояние здоровья. При наличии дефектов, препятствующих самостоятельному изложению воли, возможность составления завещания исключена, т. к. завещание предполагает способность завещателя четко осознавать свои действия и выразить свое согласие содержанием завещания.

    Составление завещаний как способ распоряжения своим имуществом получило свое развитие в России относительно недавно. В 1993 году были утверждены Основы законодательства РФ о нотариате, действующие и сегодня, а в 2001 году была принята Третья часть Гражданского Кодекса РФ (ГК), посвященная наследственному праву. Эти документы регулируют процесс составления, удостоверения и открытия завещания. Положения законодательства о нотариате также крайне важны, поскольку данный процесс характеризуется существенной ролью нотариуса. В настоящий момент в связи с бурным ростом частной собственности завещание становится все более распространенным: это и возможность передачи большого объема имущественных прав, и актуальный способ распоряжения своим имуществом на случай смерти.

    Приняв решение о составлении завещания, следует ответственно подойти к его написанию и удостоверению. Важно помнить, что здесь нет мелочей и незначительных деталей, каждое слово завещания должно иметь только одно значение, чтобы у наследников не возникло сомнений в решении завещателя.

    Все вышесказанное справедливо как для граждан России, принявших решение составить завещание, так и для иностранцев. В отношении наследования иностранцам предоставляется национальный режим, что закреплено в ст. 4 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Например, иностранцы, как и граждане РФ, освобождены от налога на наследство. Однако из данного режима могут быть исключения, установленные федеральными законами РФ. Примером такого исключения является невозможность завещать или наследовать земли сельскохозяйственного назначения в РФ, поскольку такими землями иностранные граждане могут обладать только на праве аренды (в соответствии с Земельным кодексом РФ).

    Завещатель может предусмотреть в завещании действия, которые исполнитель завещания обязан совершать, а также действия, от совершения которых он обязан воздержаться, в том числе вправе предусмотреть обязанность исполнителя завещания голосовать в высших органах корпораций таким образом, который указан в завещании. В завещании, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, завещатель может указать также полномочия исполнителя завещания по совершению фактических и юридических действий, связанных с созданием наследственного фонда (п. 2.1 статьи 1135 ГК РФ).

    Поскольку завещание порождает правовые последствия не в момент его совершения, а после открытия наследства, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в будущем (п. 5 ст. 1118, ст. 1120 ГК РФ). В связи с изложенным при нотариальном удостоверении завещания не требуется представления нотариусу доказательств, подтверждающих право завещателя на указываемое в завещании имущество (п. 18 Методических рекомендаций, утвержденных Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004).

    • в новом завещании прямо указано об отмене ранее составленных завещаний;
    • содержание нового завещания противоречит содержанию ранее составленного завещания. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Если новое завещание не содержит прямых указаний об отмене предыдущего завещания или его отдельных частей, вывод об отмене завещания производится путем сравнения содержания нескольких составленных одним завещателем завещаний (п. 29 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний…, утв. решением Правления ФНП от 01-02.07.2004). Завещание, составленное ранее, считается отмененным, если содержащиеся в нем завещательные распоряжения полностью или в части противоречат более позднему по времени составления завещанию.

    Согласие лица быть исполнителем завещания может быть отозвано в любой момент до открытия наследства путем направления исполнителем завещания уведомления завещателю и нотариусу, удостоверившему завещание, а после открытия наследства — путем направления уведомления нотариусу.

    • обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
    • совершить в интересах наследников от своего имени все необходимые юридические и иные действия в целях охраны наследства и управления им или при отсутствии возможности совершить такие действия обратиться к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследства;
    • получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183);
    • исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (статья 1137) или завещательного возложения (статья 1139).
    • не соответствующее закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ);
    • совершенное гражданином, признанным недееспособным (статья 171 ГК РФ);
    • совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме (статья 171 ГК РФ);
    • совершенное гражданином, ограниченным судом в дееспособности (статья 176 ГК РФ);
    • совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (статья 177 ГК РФ);
    • совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п. (статья 179 ГК РФ).

    Завещание начинает действовать только после смерти его составителя. При жизни наследодатель вправе отменять или изменять документ по своему усмотрению. Например, если внуки не заботятся о деде, то он может исключить их из списка или урезать доли каждому из них.

    Поскольку завещание порождает правовые последствия не в момент его совершения, а после открытия наследства, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в будущем (п. 5 ст. 1118, ст. 1120 ГК РФ). В связи с изложенным при нотариальном удостоверении завещания не требуется представления нотариусу доказательств, подтверждающих право завещателя на указываемое в завещании имущество (п. 18 Методических рекомендаций, утвержденных Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004).

    В отличие от предыдущего варианта такие распоряжения составляются собственноручно наследодателем без присутствия других лиц. Далее, бумага передаётся нотариусу, где в присутствии свидетелей помещается в конверт. Закрытые завещания вскрываются по прошествии 15 дней после кончины завещателя.

    Наследополучателям важно помнить об ограничении срока законной силы документа шестью месяцами со дня смерти его составителя. По истечении этого периода наследство считается непринятым и права на него переходят к подназначенным преемникам, распределяется между уже оформившими имущество покойного или теми, кто в таком случае обретает возможность наследования по закону.

    Наследование по завещанию

    – завещание посредством весов и меди или манципации – завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию. Виды завещания:

    legatum per praeceptionem – возможен только в пользу одного из сонаследников: одному из них отдается какая-либо вещь не в счет его наследственной доли. Этот легат возможен и в пользу третьих лиц, причем эти лица имели те же права, что при legatum per vindicationem. В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической защитой, исполнять их было делом совести наследника. Отсюда произошло название этого распоряжения – фидеикомисс – «поручение совести». В период принципата они получили юридическую защиту и стали подобны легатам. Однако путем фидеикомисса можно было возложить на наследника обязанность выдать другому лицу все наследство или его долю; вся ответственность по обязательствам лежала на наследнике. Позднее в случае фидеикомисса (fideicommissum hereditatis) наследник мог оставить четверть наследства, а лицо, получившее часть наследства, отвечало за долги наследства.

    Легат (завещательный отказ) – распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-либо права или иной выгоды за счет наследственного имущества (например, с помощью легата устанавливалось право легатария на известную или определенную вещь наследодателя). Легатарий – преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства (сингулярный характер преемства легатария). Получение легата не сопровождалось ответственностью за долги наследодателя.

    За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежало никакому лицу – лежачее наследство (hereditas iacens). В древнейшем римском праве это имущество считалось бесхозным (res nullius), любое лицо, захватив вещи из лежачего наследства и провладев ими год, становилось собственником. В более развитом праве лежачее наследство до принятия наследником как бы числили за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

    Если наследник не один, а несколько, все они являлись совместными собственниками в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Наследственные требования и долги распадались на соответственные доли. Требования и долги неделимые создавали солидарные права и солидарную ответственность всех наследников вместе. Но каждый наследник в любой момент мог потребовать раздела наследства.

    Условия действительности и содержание завещания

    3) завещание совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК). На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. В соответствии со ст. 21 ГК дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста. В слу­чае когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражда­нин, не достигший этого возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание. Согласно ст. 27 ГК несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельно­стью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого со­гласия — по решению суда. При наличии решения названных органов об эманси­пации несовершеннолетнего гражданина он может совершить завещание. Лица, частично (ст. 26 ГК) или ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК), завещательной дееспособностью не обладают, равно как и лишенные судом дееспособности по состоянию здоровья;

    Нарушение любого из названных условий влечет недействительность завеща­ния. Завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное заве­щание) (ст. 1131 ГК). Например, если при составлении, подписании, удостовере­нии завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие такового при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК, может служить основанием признания завещания недействительным. Таким образом, в первом из упомянутых случаев завещание является ничтожным, во втором — оспоримым.

    В ГК содержится исчерпывающий перечень лиц, которые в указанных случа­ях не могут выступать в качестве свидетелей и рукоприкладчиков (п. 2 ст. 1124): нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не вла­деющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за ис­ключением случая, когда составляется закрытое завещание.

    7) соблюден порядок совершения завещания (ст. 1124 ГК). Существенной но­вацией по сравнению действовавшими правилами наследственного законодатель­ства являются нормы о присутствии в некоторых случаях свидетелей при состав­лении, подписании, удостоверении или передаче нотариусу завещания. Присут­ствие свидетелей при совершении указанных действий может быть обязательным (п. 3 и 4 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, п. 1 ст. 1129 ГК) и факультативным (п. 4 ст. 1125 ГК). При этом подписание завещания вместо завещателя следует отличать от подпи­сания завещания вместе с завещателем. В первом случае лицо, подписывающее завещание, является рукоприкладчиком (абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК), во втором — свидетелем (абз. 2 п. 4 ст. 1126 ГК, абз. 1 п. 2 ст. 1127 ГК).

    Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содер­жащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных рас­поряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завеща­ния, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при от­сутствии распоряжений, являющихся недействительными.

    Наследование по завещанию в римском праве

    · Основными субъектами завещательных отношений являются наследник и завещатель. Последний должен обладать завещательной активной правоспособностью, то есть за ним должно признаваться законом право составления данного завещания. К таким относились лица, которые обладали правоспособностью. Данной завещательной правоспособностью не обладали: несовершеннолетние, расточители, умалишённые, перегрины, подвластные, интестабилие, то есть лица лишившиеся за свои аморальные поступки права выступления свидетелями, а также приглашения в своих интересах свидетелей. А также отступники от христианства, осуждённые за некоторые преступления и пр. Женщины могли составлять завещание лишь с разрешения опекуна, но позже (при Августе) они приобрели завещательную правоспособность. Завещание составлялось в пользу лица, которое обладало пассивной завещательной правоспособностью, то есть реальным правом выступать наследником. Например, раб мог по завещанию принять наследство только если оно включало в себя условие отпуска его на волю. Пассивной завещательной правоспособностью не обладали: еретики, интестабилие, женщины (все, кроме весталок), дети государственных преступников, несовершеннолетние, расточители, а также глухонемые и другие люди, которые не могли выразить собственную волю. При этом некоторые лица, обладающие правоспособностью не могли при наличии определённого обстоятельства получить наследство. Данное правило касалось холостых мужчин и бездетных (они получали лишь половину наследства).

    Особую категорию фактических наследников составляли так называемые postumi, являвшиеся лицами, зачатые при жизни самого наследодателя, однако рождённые после его кончины. Завещание могли признать недействительным в том случае, если постуми не назначались прямо наследниками и не исключались из него.

    · Завещанием считалось только распоряжение, которое содержало назначение наследника. В противном случае (если наследник не был обозначен) не было и самого завещания. Наследник обязан был быть назначен чётки и ясно. Исключения составляли постумы и юридические лица. Кроме того, также допускалось составление наследника под так называемым отлагательным условием. В данном случае наследство открывалось по наступлении условия, а не в момент наследования. Отменительное условие в завещании влекло за собой его недействительность, так как римляни придерживались правила: «Провозглашённый наследник – всегда остаётся наследником!». То есть лицо, которое однажды вступило в право наследства уже не могло от него отказаться. Также в завещании допускалось подназначение наследника (или же наследственная субституция), которое являлось указанием в завещании нового наследника в случае кончины предыдущего или его отказа от наследства.

    · Провозглашения завещания по куриям в народном собрании. это можно было сделать дважды в год. Завещателем публично называлось лицо, которое тот хотел бы видеть своим наследником, а потом он просил всех собравшихся зафиксировать его волю. При этом собрание могло отказаться одобрять его желание.

    · Согласно императорской конституции от четыреста тридцать девятого года нашей эры законную силу приобретали только завещания составленные в письменной форме, которое было заверено самим завещателем и семью свидетелями. Наряду с этим продолжало существовать также устное завещание в весьма упрощённой форме. Главным требованием для завещательной формы в период империи – составление завещания должно протекать непрерывно от начала до конца.

    Институт наследования по завещанию подвергся серьезным изменениям по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании.
    В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия “завещание”, тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия “завещание”: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти, а с другой стороны – об определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно назначив своих наследников.
    Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).
    В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю. Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны.
    Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью). Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, “подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности”.
    Предметом завещательного распоряжения может быть прежде всего любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон). Однако завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.
    Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно выступает лишь как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом – открытием наследства – приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.
    Завещание может быть составлено только от имени одного лица. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается, так как в противном случае оно будет признано недействительным.
    Завещать гражданин может только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.
    Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет.
    Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя или посредника, действующих на основании закона или по доверенности, невозможно. Это зафиксировано непосредственно вп.3 ст. 1118 ГК РФ. В связи с этим лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки посредством действий представителя), как отмечается в юридической литературе, ни при каких обстоятельствах завещателями быть не могут – они могут передавать наследство только наследникам по закону.
    С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права и обязанности завещателя – человека, пожелавшего оставить распоряжение относительно судьбы своего имущества после своей смерти. Прежде всего это касается ограничения законодательством свободы волеизъявления завещателя. Его воля, в частности, может быть заключена только в ту форму, которая будет соответствовать требованиям, изложенным в главе 62 ГК РФ, т. е. будет заключена в завещании определенной формы.
    По российскому законодательству завещательной правоспособностью в полном объеме обладают лишь лица, которые полностью дееспособны, т. е., в частности, достигшие возраста 18 лет, а равно и эмансипированные несовершеннолетние. Однако необходимо отметить, что в правовой литературе было высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество. Так, Никитюк П.С., аргументируя высказанную точку зрения, ссылается на два обстоятельства.
    Во-первых, в ч. 1 ст. 21 ГК РФ говорится о гражданской дееспособности как “способности гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности”, что по сравнению с “завещательной дееспособностью как способностью создавать права и обязанности на случай смерти для других” не является одним и тем же.
    В данном случае Барщевский М.Ю. совершенно справедливо отмечает, что приведенный аргумент нельзя признать убедительным, так как он основывается на неверном, казуистическом толковании закона. Исходя из смысла ст. 21 ГК РФ, необходимо сделать вывод: законодатель имел в виду, что с момента вступления в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, у последнего возникает полная гражданская дееспособность, включая, разумеется, и право завещать.
    Во-вторых, Никитюк П.С. говорит о том, что вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет его правосубъектности с позиций гражданского процессуального права и т. д. Но очевидно, что нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном случае, хотя бы в силу того, что, во-первых, вопросы гражданской дееспособности и, в частности, прав завещать, регулируются исключительно нормами гражданского законодательства, а во-вторых, право завещать и право избирать и быть избранными сравнивать нельзя, поскольку они являются разными отраслевыми субъективными правами.
    Кроме того, анализ п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, показывает, что так как понятие “право завещать” входит в понятие “распоряжаться”, то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. Подчеркивая слова Барщевского М.Ю., вряд ли у кого-либо вызовет возражение перечисление несовершеннолетним своего заработка, например, в Российский фонд мира либо на счет детского дома, где подросток воспитывался.
    При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.
    Противоположное мнение высказывает Чепига Т.Д., которая выступает против предоставления несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет права завещать. Согласно ее точке зрения, ст. 26 ГК РФ, устанавливая право несовершеннолетнего самостоятельно распорядиться своей стипендией или заработком, предусматривает возможность ограничения или лишения несовершеннолетнего этого права. При таких условиях нельзя допустить расширительное толкование вышеуказанной ст. 26 ГК РФ и признать за несовершеннолетним право завещать свое имущество, приобретенное за счет зарплаты или стипендии.
    Рассуждая о возможности составлять завещания лицами в возрасте от 14 до 18 лет, мы фактически поднимаем проблему завещательной правоспособности несовершеннолетних, которая, как видим, в теории гражданского права дискутируется давно. Однако аргументы сторонников предоставления в оговоренных в законе случаях лицам, не достигшим 18-летнего возраста, права завещать не были учтены при создании третьей части ГК РФ. Представляется, что в этом вопросе следует согласиться с мнением Барщевского М.Ю., который считает, что несовершеннолетнему можно было бы предоставить право завещать денежные средства и имущество, “источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения”. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т. п.), подростки в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать свободой волеизъявления, в том числе не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения.
    Что же касается полностью недееспособных лиц, то они согласно закону завещать не могут. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который “вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека”. Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания. При этом, исходя из строго личного характера сделки-завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного даже с согласия опекуна.
    Остается не до конца разрешенным в юридической литературе и вопрос о возможности предоставления завещательных прав лицам, в судебном порядке признанным ограниченно дееспособными. Так, большинство авторов (Гущин В.В., Власов Ю.Н., Калинин В.В., Корнеева И.Л. и т. д. ), основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные граждане правом завещать не обладают. По мнению же ряда других авторов (Чепига Т.Д., Никитюк П.С. и др. ), в отечественном законодательстве можно усмотреть правовые основания, позволяющие говорить о возможности для таких лиц реализовать свою волю и самостоятельно распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Эти основания состоят, например, в том, что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней. Придерживаясь аналогичной точки зрения, Никитюк П.С. указывает, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства (с 1 сентября 2008 г. опекун будет не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ)).
    Следует отметить, что такая позиция согласуется с п. 2 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 4 (в редакции от 21 декабря 1993 г.) “О практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами”, где завещание было прямо указано в ряду действий, совершение которых лицом, не полностью дееспособным, ограничено и без согласия попечителя не допускается. Со своей стороны хотелось бы отметить, что данное положение косвенно допускает, что с согласия попечителя лицо, ограниченно дееспособное, может завещать.
    Противоположной точки зрения придерживались некоторые ученые (Гордон М.В., Дронников В.К. ), которые в своих работах указывали, что предварительное согласие попечителя, а также органов опеки и попечительства противоречит личному характеру завещания как сделки.
    Никитюк П.С., не соглашаясь с подобной точкой зрения, абсолютно справедливо отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных волеизъявлений двух или более лиц, что при составлении завещания (даже с согласия попечителя) не имеет места. Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказ должен быть мотивированным.
    В соответствии со ст. 1119 ГК РФ, равно как и по действовавшей прежде ст. 534 ГК РСФСР, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ.
    Осуществить это гражданин может двумя способами. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать, что определенное лицо лишается права на наследство. Во-вторых, можно при составлении текста завещания просто не упоминать того или иного наследника. Однако между этими двумя способами есть существенная разница. Так, если лицо было лишено права на наследство, то оно уже не может претендовать не только на имущество, которое было перечислено в завещании, но и вообще на любое иное наследственное имущество, которое не было упомянуто в завещании и потому распределяемое в соответствии с правилами наследования по закону. Если же лицо не было упомянуто в завещании, то на имущество, определенное завещанием, указанное лицо претендовать не может, но при этом за ним сохраняется право наследования имущества, в завещании не указанного. Однако, если наследодатель составил завещание, используя формулировку “завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим”, то это лицо попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.
    Законом также установлено, что завещатель может не только назначить наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ч. 2 ст. 1121 ГК РФ). Это называется “подназначение наследника” (субституция). Анализируя сложившуюся практику, можно определить случаи, в которых имеет место применение правила о подназначении наследника, а именно:
    а) если основной наследник умрет ранее открытия наследства;
    б) если он не примет наследства;
    в) если основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный.
    Право наследодателя на распоряжение своей собственностью ограничивается в наследственном праве не только нормами ГК РФ о неполной либо ограниченной дееспособности. Это право ограничивается также на основе норм семейного права, обязывающих родителей содержать несовершеннолетних либо нетрудоспособных совершеннолетних детей (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 СК РФ), а также обязывающих детей содержать своих нетрудоспособных родителей (п. 1 ст. 87 СК РФ), обязывающих супругов на взаимное содержание (ст. 89 СК РФ), а также приравниванием к такой обязанности добровольного содержания наследодателями иных нетрудоспособных граждан (ст. 1149 ГК РФ).
    Таким образом, завещание как сделка, позволяющая определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение. При жизни наследодателя завещание не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, квартиры); он может назначить наследниками лиц как из числа наследников по закону, так и любых иных граждан; может, напротив, лишить права наследования своих законных наследников; подназначить наследника на случай смерти или непринятия наследства кем-либо из наследников, указанных в завещании; возложить на кого-либо обязательство неимущественного характера (завещательное возложение) и т. п.
    Таким образом, в российском наследственном праве завещанием признается:
    • гражданско-правовая сделка;
    • односторонняя сделка;
    • строго личная сделка;
    • бессрочная сделка;
    • безвозмездная сделка.

    • административную ответственность (ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом»);
    • уголовную ответственность (ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»);
    • меры дисциплинарного воздействия, вплоть до лишения статуса нотариуса.
    1. Определение понятия «завещание». Виды завещаний
    2. Завещание. Общие положения
    3. Свобода завещания
    4. Право завещать любое имущество
    5. Назначение и подназначение наследника в завещании
    6. Доли наследников в завещанном имуществе
    7. Тайна завещания
    8. Форма и порядок удостоверения завещания
    9. Закрытое завещание
    10. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям
    11. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
    12. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
    13. Отмена и изменение завещания
    14. Недействительность завещания
    15. Исполнитель завещания. Полномочия. Расходы
    16. Завещательный отказ
    17. Завещательное возложение
    • имущество, в силу закона не входящее в состав наследства (например, государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ).
    • имущественные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов).

    На нотариуса возложена обязанность не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, вскрыть конверт с завещанием. Законом не предусмотрена возможность продления указанного срока. Обязательным условием для вскрытия конверта с завещанием является присутствие не менее чем двух свидетелей. Таким образом, максимальное количество свидетелей не ограничено.

    Минус закрытого завещания состоит в том, что завещатель, составляя завещание без помощи нотариуса, может допустить некорректные формулировки в тексте, либо даже незаконные распоряжения, что может явиться основанием для признания завещания недействительным.

    Глава 62

    Пункт 5 комментируемой статьи устанавливает, что нотариус обязан предупредить свидетеля и рукоприкладчика о необходимости соблюдения тайны завещания в соответствии со ст.1123 ГК. Очевидно, это должно относиться и к другим лицам, присутствующим при удостоверении завещания, например, к переводчику.

    Банк выдает средства, находящиеся на счету (во вкладе) умершего, его наследникам, получившим свидетельство о праве наследования, на основании этого свидетельства и в соответствии с ним. При этом должны быть учтены правила, установленные ГК РФ и СК РФ, в соответствии с которыми имущество супругов является общим, если иное не установлено договором между ними (брачным контрактом). Таким образом, наследуется та часть вклада, права на которую принадлежали наследодателю, т.е. всю сумму при указанных обстоятельствах банк выдавать не обязан.

    Важное требование к действительности простого письменного завещания — наличие двух свидетелей, поскольку свидетели обязательны (это установлено ч.2 п.1 комментируемой статьи, они должны соответствовать требованиям п.2 ст.1124). В присутствии как минимум двух свидетелей (представляется, что их может быть и больше) наследодатель должен собственноручно написать и подписать документ, указав в нем, что он является завещанием (это может также следовать из содержания документа).

    Прежде всего возможность составления простого письменного завещания определяется нахождением человека в положении, явно угрожающем его жизни. Как видим, закон использует признак очевидности, когда усомниться в опасности ситуации нельзя. Обстоятельства должны быть чрезвычайными. Интересно сравнивание этих обстоятельств с непреодолимой силой: «. они близки к непреодолимой силе, хотя в абз.1 п.1 ст.1129 не назван второй признак, характеризующий непреодолимую силу, — ее непредотвратимость (ср. п.3 ст.401 ГК)»*(26). Можно полностью согласиться с тем, что сделано это не случайно, так как на возможность составления завещания в простой письменной форме не влияет то, что гражданин сам способствовал поставлению себя в опасную ситуацию, например, отправившись рыбачить, несмотря на угрожающую метеосводку. Кроме того «речь идет о составлении завещания не при, а в чрезвычайных обстоятельствах. Иными словами, гражданин должен находиться не на периферии указанных обстоятельств, наблюдая за ними со стороны, а, что называется, в их эпицентре»*(27).

    — определение наследников и их доли в наследственном имуществе (поскольку не установлено иное, наследники могут быть конкретизированы путем указания их имени, отчества, фамилии; возможно и отсутствие конкретизации путем указания на категорию наследников (например, дети сестры — в этом случае наследниками станут все дети сестры, даже те, которые на момент составления завещания еще не родились);

    1. Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам.
    Подобно тому, как собственность (в экономическом смысле) существовала и до образования государства и права, а право собственности появилось только с образованием государства, так и наследственное право в качестве завершения права собственности появилось только с возникновением государства.
    2. Наследование (в собственном смысле) есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя (или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.п.
    Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т.е. предоставление лицу отдельных прав — так называемые легаты или отказы (о них см. ниже, гл. V).
    3. Наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства).
    Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону (в этом смысле надо понимать афоризм «пето pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest», т.е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой часто— по закону).
    4. В процессе наследования необходимо различать открытые наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Но эти лицо еще не становятся в момент открытия наследства собственниками вещей, оставшихся после наследователя, должниками по его обязательствам и т.д., — словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье (см. разд. IV, § 1) непосредственно подвластные домовладыке (дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались «необходимыми» наследниками и приобретали наследственное имущество независимо от акта принятия наследства. «Необходимым» наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.

    Если по каким-либо причинам завещатель желает изменить свою волю частично или полностью, он имеет право это сделать. Можно заранее ознакомиться с данной процедурой и, в случае надобности, изменить завещание в юридически правильной форме. Либо вовсе отменить его.

    1. Первый этап закрытого наследования – это текстуальное оформление воли лица.
    2. Второй этап – процесс удостоверения документа. Для закрытого завещания необходимо обязательно соблюдать процедуру особого нотариального оформления согласно ст. 1126 ГК РФ.

    Дата открытия наследства подтверждается датой, указанной в медицинском заключении и впоследствии в свидетельстве о смерти. Если же такой информации нет (тело наследодателя найдено не было), день его гибели устанавливается судом. Происходит это в случае, когда:

    Завещатель также вправе составить новый акт, который изменяет, дополняет или отменяет предыдущее волеизъявление. Количество новых завещаний не ограничено. Нотариус будет рассматривать последний документ, если тот не был изменен или дополнен. Однако в случае недействительности текущего акта к рассмотрению принимается прежде отмененный (ст. 1124 ГК РФ).

    Еще почитать --->  Сроки Регистрации При Переезде В Другой Город
    Adblock
    detector