Указ от 14 марта 1945 года о наследниках по закону и по завещанию

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г; О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от г

В развитие статей 19 и 20 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Установить, что иски матерей о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося до издания Указа от 8 июля 1944 г. от лица, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, при условии, если ответчик записан в качестве отца ребенка в книгах записей актов гражданского состояния, подлежат рассмотрению в судебных органах.

2. Дети, родившиеся до издания Указа от 8 июля 1944 г. от родителей, не состоящих между собой в зарегистрированном браке, имеют в случае смерти отца (записанного в книгах записей актов гражданского состояния) право наследования, а равно право на обеспечение пенсией и установленными для семей военнослужащих государственными пособиями наравне с детьми, родившимися в зарегистрированном браке.

3. В случае вступления матери в зарегистрированный брак с лицом, от которого она ранее родила ребенка и которое признает себя отцом ребенка, ребенок приравнивается во всех отношениях к детям, родившимся в зарегистрированном браке. Ему присваивается отчество по имени отца и, с обоюдного согласия родителей, фамилия отца.

На лиц, получающих по завещанию наследственное имущество в порядке, предусмотренном третьей частью ст. 422, завещатель может возложить исполнение обязательства в пользу любого лица. При завещании имущества государственным органам или общественным организациям завещатель имеет право указать определенную цель, на которую должно быть употреблено завещанное имущество».

«423. На лиц, поименованных в ст. 418, получающих по завещанию наследственное имущество, завещатель может возложить исполнение какого-либо обязательства в пользу одного, нескольких или всех остальных наследников, которые в силу этого распоряжения получают право требовать исполнения соответствующего обязательства вышеуказанными лицами; равным образом, завещатель может возложить на них исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели.

В связи с большим числом погибших власти пошли на смягчение ограничений права наследования. В частности, были отменены пошлины при наследовании имущества погибших на фронте. В число наследников по закону были включены братья и сестры наследодателя (ранее таковыми признавались лишь его супруг, нисходящие и восходящие родственники и содержавшиеся им нетрудоспособные). Была несколько расширена свобода завещаний. В частности, их авторы получили право возлагать на наследников определенные обязанности. Тем не менее, и после издания этих законов право наследования и по закону, и по завещанию оставалось очень ограниченным.

а) дополнить статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 г. «О государственной пошлине» пунктом «н» следующего содержания: «наследники лиц, погибших при защите Родины, за выдачу свидетельств, подтверждающих право наследования имущества погибших»;

«421. Из лиц, призванных к наследованию в порядке, указанном в ст. 418, те, кто проживал совместно с наследодателем, получают имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу (за исключением предметов роскоши), сверх доли из имущества умершего, причитающейся им согласно ст. 420».

Указ от 14 марта 1945 года о наследниках по закону и по завещанию

Положение иждивенца как наследника по закону было изменено еще и в другом отношении. До 1945 года завещатель не мог лишить наследства только несовершеннолетних наследников по закону. Это ограничение не распространялось, следовательно, на всех иждивенцев, которым уже исполнилось 18 лет. Статья 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. включила всех иждивенцев в круг необходимых наследников.

В условиях социализма, когда эксплуататорские классы ликвидированы, вопрос о наследовании — это в основном вопрос о наследовании личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы личного потребления и удобства. В редких сравнительно случаях дело идет о наследовании в мелком трудовом частном хозяйстве кустарей-одиночек, крестьян-единоличников (ст. 9 Конституции СССР).

Рост благосостояния граждан СССР, укрепление общественных связей социалистического типа между гражданами получили свое отражение в новых правилах о наследовании иждивенцев. Теперь в качестве иждивенцев наследодателя получили право наследования не только те лица, которые находились на полном содержании наследодателя, но и все те нетрудоспособные лица, которые в течение последнего года жизни наследодателя получали от него основные средства к существованию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1943 г. было установлено, что наследники по закону призываются к наследованию не все одновременно, а в порядке очереди. Наличие кого-либо из наследников первой очереди и принятие им наследства исключают призвание наследников, отнесенных к двум следующим очередям; призвание наследника второй очереди исключает наследование лиц, отнесенных к третьей очереди. ^

3) Новые правила наследования по завещанию допускают наследование даже постороннего для завещателя гражданина, если на момент открытия наследства нет ни одного наследника по закону. Это правило, существенно расширяющее свободу завещания, не противоречит интересам семьи, поскольку завещание в пользу постороннего лица допущено лишь при отсутствии наследников по закону. Оно учитывает те особые случаи, когда гражданин не создал себе семьи или утратил ее. В таких особых случаях, не имеющих юридической квалификации, узы дружбы иногда заменяют собой семейные узы. Это и учитывает советское наследственное право.

Указ от 14 марта 1945 года о наследниках по закону и по завещанию

Существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию»*(18). Соответствующие изменения были внесены 12 июня 1945 г. в ГК 1922 г.*(19)
Указ расширил круг наследников за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Была введена очередность призвания к наследованию по закону. В первую очередь подлежали призванию дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418). Во вторую очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии — в третью очередь — братья и сестры умершего (ч. 3 ст. 418).
Для нисходящих наследников вводилось наследование по праву представления, предусматривавшее призвание к наследованию внуков и правнуков наследодателя в случае, если их родитель умрет раньше наследодателя (ч. 2 ст. 418). Соответственно изменился размер законных наследственных долей внуков и правнуков, которые наследовали не в равных с прочими наследниками долях, а делили между собой поровну долю, причитавшуюся их родителю.

Какие права есть у наследников

Если завещание есть, но детям и нетрудоспособному супругу по нему причитается меньше обязательной доли, они могут увеличить свою часть до законного минимума. Например, отец оставил сыну только 100 тысяч рублей, а недвижимость, машину и 900 тысяч завещал новой жене. Несмотря на волю отца, сын все равно получит больше, чем указано в завещании: всю свою обязательную долю.

Или выяснилось, что есть завещательное возложение: бабушка завещала квартиру внуку, но при условии, что тот должен заботиться о ее сорока кошках и помогать приюту для бездомных животных. Сын живет за границей и не любит животных. Он отказывается от наследства, чтобы не принимать на себя обязательства ради маленькой квартиры в старом доме.

По такому соглашению движимое имущество можно поделить даже до того, как нотариус выдаст всем свидетельства. Например, мебель, посуду, драгоценности или наличные деньги дети могут поделить сами — как захотят. При условии, что они все согласны. Допустим, одному наследнику достанется старинный сервиз, другому — колье, третьему — картины. Тогда не придется думать, как поделить каждый предмет на троих.

На самом деле можно: считается, что имущество принадлежит наследникам с того дня, когда открыто наследство. То есть фактически отец стал владельцем квартиры со дня смерти своей матери. Его право подтверждается свидетельством, а не выпиской из ЕГРН. Сын получит свое свидетельство о праве на наследство: нотариус не имеет права ему отказать. А потом наследник зарегистрирует квартиру в Росреестре на свое имя.

Еще почитать --->  Способы наследования по завещанию

Есть особые случаи, когда срок составляет не шесть месяцев или отсчитывается не с даты смерти, а, например, с даты решения суда о признании человека умершим. Еще так бывает, если есть завещание, но указанные в нем наследники отказались от имущества. Или наследники первой очереди не приняли наследство в течение полугода: тогда наследникам второй очереди дадут дополнительное время, это еще три месяца.

Во-вторых, при универсальном правопреемстве наследство выступает как «единое целое». Наследственное имущество представляет собой комплекс, конгломерат различных по своему юридическому характеру явлений. Из этого следует, что наследник не может принять только часть наследства. Согласно п.2 ст.1152 Гражданского кодекса, правопреемник имеет возможность либо принять безоговорочно все причитающееся ему имущество, либо полностью отказаться от него. Именно на этом основано правило, согласно которому принятие части имущества означает принятие всего имущества в целом.

Понятие трансмиссии, также как и право представления, возникает, когда непосредственного наследника нет в живых. Переход права на принятие наследства при наследственной трансмиссии осуществляется в пользу непосредственного наследника умершего по завещанию или по закону.

Необходимо добавить, что завещатель должен обладать дееспособностью именно на момент составления завещания. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то оно будет недействительным, хоть бы впоследствии гражданин стал дееспособным32. И наоборот, потеря лицом дееспособности после составления завещания не лишат последнего юридической силы.

Одной из сфер регулирования «Русской правды» являлись наследственные отношения. Уже в это время законодатель выделял наследование по закону и по завещанию. Так, в «Русской правде» закреплялся принцип, существовавший еще в Древнем Риме, согласно которому наследование по закону возможно только в случае отсутствия завещания17. Однако в завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание имуществом. Завещание, «ряд», имело своей целью не изменение обычного порядка, а лишь распределение имущества между законными наследниками и наказ об управлении18. Кроме этого в связи с тем, что порядок наследования в Киевской Руси носил сословный характер, дочери феодалов (при отсутствии у них братьев) могли быть наследниками, в том числе и по завещанию, а дочери зависимых людей (смердов) — наследовать не могли19. Завещания в этот период были, конечно, устными.

И уже в дореволюционном русском праве XIX века действовало следующее правило о наследниках по завещанию: «Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении»22. Из этого видно, что родственники могли быть наследниками по завещанию, согласно российскому законодательству этого периода, вне зависимости от степени родства.

Положение иждивенца как наследника по закону было изменено еще и в другом отношении. До 1945 года завещатель не мог лишить наследства только несовершеннолетних наследников по закону. Это ограничение не распространялось, следовательно, на всех иждивенцев, которым уже исполнилось 18 лет. Статья 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. включила всех иждивенцев в круг необходимых наследников.

В условиях социализма, когда эксплуататорские классы ликвидированы, вопрос о наследовании — это в основном вопрос о наследовании личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы личного потребления и удобства. В редких сравнительно случаях дело идет о наследовании в мелком трудовом частном хозяйстве кустарей-одиночек, крестьян-единоличников (ст. 9 Конституции СССР).

Последнее по времени существенное изменение советского наследственного права было проведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» ‘. Статья 4 Указа содержала предложение Президиумам Верховных Советов союзных республик внести соответствующие изменения в гражданские кодексы этих республик. Во исполнение этого предложения последовали соответствующие указы Президиумов Верховных Советов союзных республик 2.

Рост благосостояния граждан СССР, укрепление общественных связей социалистического типа между гражданами получили свое отражение в новых правилах о наследовании иждивенцев. Теперь в качестве иждивенцев наследодателя получили право наследования не только те лица, которые находились на полном содержании наследодателя, но и все те нетрудоспособные лица, которые в течение последнего года жизни наследодателя получали от него основные средства к существованию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1943 г. было установлено, что наследники по закону призываются к наследованию не все одновременно, а в порядке очереди. Наличие кого-либо из наследников первой очереди и принятие им наследства исключают призвание наследников, отнесенных к двум следующим очередям; призвание наследника второй очереди исключает наследование лиц, отнесенных к третьей очереди. ^

Статья 424 Гражданского кодекса РСФСР была дополнена словами «а при отсутствии законных наследников — любое лицо», т.е. была расширена завещательная свобода, а из ст. 429 Гражданского кодекса РСФСР исключены слова «Доля отказавшегося переходит к государственным органам или организациям, упомянутым в ст. 433 настоящего Кодекса», чем было положено начало развитию в советском наследственном праве особой категории — права приращения. В развитие данного положения в новой редакции была изложена ст. 433 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. о приобретении наследства: «В случае неявки в течение шести месяцев со дня открытия наследства, отказа от принятия наследства (за исключением случаев, предусмотренных ст. 424) или лишения завещателем права наследования одного или нескольких наследников, их доля переходит к другим наследникам по закону и делится между ними в порядке, установленном ст. 420, если только в завещании не указано, что завещатель оставляет все свое имущество назначенным им наследникам. В случае неявки в установленный срок, отказа от принятия наследства или лишения завещателем права наследования всех наследников имущество признается выморочным и переходит в собственность государства».

Во-первых, были восстановлены действовавшие ранее в дореволюционное время поочередный и поколенный принципы раздела наследства. Как известно, ГК РСФСР 1922 г. (а за ним и гражданские кодексы других союзных республик, для которых ГК РСФСР, по сути, стал модельным) в число наследников по закону включил детей, внуков, правнуков и их потомство, пережившего супруга умершего, а также нетрудоспособных и неимущих лиц, фактически находившихся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ст. 418). В ст. 420 ГК РСФСР содержалось положение, что при наследовании по закону наследственное имущество делилось поголовно на равные доли между всеми наследниками, т.е. между супругом, нисходящими прямыми потомками и иждивенцами. Таким образом, все указанные выше лица наследовали одновременно, что свидетельствовало об отсутствии очередности наследников по закону. Получалось, что все нисходящие родственники, как дети, так и внуки с правнуками и, возможно, с праправнуками, делили имущество в равных долях с супругом и иждивенцами . Через шесть лет после принятия Кодекса круг наследников был дополнен усыновленными и их потомством, что связано с восстановлением института усыновления Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г. , вследствие чего усыновленные и их потомство были приравнены к кровным детям и их потомству.

Гражданские кодексы других советских республик практически не отличались от ГК РСФСР, поскольку он был использован советскими республиками в качестве модельного при разработке собственных кодифицированных актов гражданского права. Например, ГУ Украинской ССР содержал всего три отступления от ГК РСФСР 1922 г., которые не затрагивали правил о наследственном правопреемстве (см.: Гражданский кодекс Советских Республик: текст и практический комментарий / Под ред. проф. Ал. Малицкого. Изд-е второе, исправ. и доп. Киев: Гос. изд-во Украины, 1927. С. 3.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР «Об изменениях Гражданского кодекса РСФСР» ст. 423 была изложена в следующей редакции: «На лиц, поименованных в ст. 418, получающих по завещанию наследственное имущество, завещатель может возложить исполнение какого-либо обязательства в пользу одного, нескольких или всех остальных наследников, которые в силу этого распоряжения получают право требовать исполнения соответствующего обязательства вышеуказанными лицами; равным образом завещатель может возложить на них исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. На лиц, получающих по завещанию наследственное имущество в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 422, завещатель может возложить исполнение обязательства в пользу любого лица. При завещании имущества государственным органам или общественным организациям завещатель имеет право указать определенную цель, на которую должно быть употреблено завещанное имущество».

Указ «О наследниках по закону и по завещанию» установил, что наследниками по закону являются дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Если кто-либо из детей наследодателя умрет до открытия наследства, его наследственная доля переходит к его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (правнукам наследодателя). В случае отсутствия указанных наследников или непринятия ими наследства наследниками по закону являются трудоспособные родители, а при их отсутствии — братья и сестры умершего (п. 1). Подобный порядок свидетельствует об очередности, когда последующие призываются только в случае отсутствия последующих наследников или непринятия ими наследства. Указ ввел три очереди наследников по закону. В первую очередь были включены дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Во вторую очередь наследовали трудоспособные родители, а в третью очередь — братья и сестры умершего. Как видим, внуки, правнуки и их потомство были исключены из числа наследников по закону и призывались к наследованию, если их родитель (ребенок наследодателя) умрет до открытия наследства, его наследственная доля переходила к его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (правнукам наследодателя). В литературе подобный порядок наследования был назван наследованием по праву представления, однако по своей правовой природе это можно было назвать только суррогатом наследования по праву представления, поскольку внуки и их потомство призывались к наследованию, даже если их умершие родители (наследники по закону) не имели права наследовать либо были завещанием лишены права наследования еще при их жизни наследодателем. При наследовании по праву представления дети и их потомство не призываются к наследованию, если бы не наследовал их восходящий родственник .

Еще почитать --->  Прожиточный Минимум В Кировской Области Как Рассчитать В 2023 Году

Была существенно расширена свобода завещания: завещатель получил право при отсутствии лиц, являющихся наследниками по закону, составить завещательные распоряжения в пользу посторонних лиц (ч. 3 ст. 422). В то же время обязательная доля устанавливалась в размере полной законной доли, а к числу необходимых наследников помимо несовершеннолетних детей наследодателя были отнесены все нетрудоспособные лица из числа наследников по закону (ч. 2 ст. 422).

Из ст. 429 ГК 1922 г. была исключена норма о переходе к государству доли отказавшегося от наследства наследника, что означало переход этой доли к другим наследникам по закону, призываемым к наследованию. Таким образом, наследственное имущество становилось выморочным только при отсутствии наследников, отказа всех наследников от наследства либо лишения их всех права наследования (ч. 2 ст. 433).

Указ расширил круг наследников за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Была введена очередность призвания к наследованию по закону. В первую очередь подлежали призванию дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418). Во вторую очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии — в третью очередь — братья и сестры умершего (ч. 3 ст. 418).

Для нисходящих наследников вводилось наследование по праву представления, предусматривавшее призвание к наследованию внуков и правнуков наследодателя в случае, если их родитель умрет раньше наследодателя (ч. 2 ст. 418). Соответственно изменился размер законных наследственных долей внуков и правнуков, которые наследовали не в равных с прочими наследниками долях, а делили между собой поровну долю, причитавшуюся их родителю.

Поскольку сложившееся к 1945 г. наследственное законодательство представляло собой, как уже отмечалось, систему развернутого и подробного регулирования всех традиционных наследственных институтов, а также в связи с многочисленными изменениями, вносившимися в него на протяжении 20 лет, отражавшими, естественно, различные уровни экономического и социально-политического развития общества, архаичностью многих норм, относящихся к 1920-м гг., в судебной и нотариальной практике во второй половине 1940-х гг. стало возникать немало вопросов и затруднений в применении этого законодательства. В связи с этим в 1947 г. Пленум Верховного Суда СССР принял постановление, содержавшее разъяснения и руководящие указания по целому ряду вопросов наследственного права. Постановление было направлено на обеспечение единообразия применения правовых норм, ориентировало практику на адекватное существу наследственных правоотношений толкование законодательства. В дальнейшем Верховный Суд СССР в 1957 г. и в 1966 г., а Верховный Суд РСФСР в 1974 г. и 1991 г. принимали комплексные постановления, разъяснявшие отдельные вопросы, возникавшие в судебной практике по делам о наследовании.

Исправительные работы без лишения свободы назначаются на срок от одного месяца до одного года и отбываются в соответствии с приговором суда либо по месту работы осужденного, либо в иных местах, определяемых органами, ведающими применением исправительных работ, но в районе жительства осужденного.

Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за убийство, умышленное нанесение телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, разбой, кражу, грабеж, злостное хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение государственного, общественного имущества или личного имущества граждан, повлекшее тяжкие последствия, а также за умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем. (…)

При наличии условий, указанных в части третьей настоящей статьи, несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности и наказания с направлением его в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных мер воспитательного характера.

Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов Советского государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. (…)

Наследование по закону и завещанию

В соответствии со статьей 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. В соответствии с главой 61 статьи 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Согласно статьи 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 ГК РФ. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146 ГК РФ)
Статья 1142 ГК РФ -наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Статья 1143 ГК РФ говорит, что если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Частью 3 главы 62 статьи 1118-1140 ГК РФ (завещание) :
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Указ о наследниках по закону и по завещанию 1945 г

Из ст. 429 ГК 1922 г. была исключена норма о переходе к государству доли отказавшегося от наследства наследника, что означало переход этой доли к другим наследникам по закону, призываемым к наследованию. Таким образом, наследственное имущество становилось выморочным только при отсутствии наследников, отказа всех наследников от наследства либо лишения их всех права наследования (ч. 2 ст. 433).

Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходили к наследникам по закону, которые проживали совместно с наследодателем не менее года до его смерти, независимо от их очереди и наследственной доли (ст. 533). Однако стоимость указанного имущества должна была учитываться при определении размера обязательной доли (ст. 535).

Исполнение завещания возлагалось на назначенных в завещании наследников или исполнителя завещания, который должен был выразить на это согласие в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию (ст. 544). Исполнитель завещания не имел права на вознаграждение, но мог требовать возмещения за счет наследства необходимых расходов, связанных с охраной наследства и управлением им (ст. 545).

Дальнейшее развитие и детализация положений Основ были проведены ГК РСФСР, принятым в 1964 г. и введенным в действие с 1 октября 1964 г. При этом источниками законодательного материала для новой кодификации наряду с воспроизведенными в ГК 1964 г. положениями Основ стали действовавшие правила ГК 1922 г. и других нормативных актов о наследовании, обширная судебная практика применения этих правил, а также выводы и предложения цивилистической науки*(20).

Еще почитать --->  Можно ли лишить родительсктх прав ребенка емли он несколько лет не втдится с ребенком и не общается только платит алименты

К наиболее существенным новеллам, предусмотренным Основами 1961 г. по сравнению с ГК 1922 г., относится включение родителей в первую очередь наследников по закону независимо от их трудоспособности (ч. 1 ст. 118), а также изменение положения иждивенцев наследодателя, которые наследовали вместе с той очередью наследников, которая призвана к наследованию (ч. 4 ст. 118). Основы установили, что предметы обычной домашней обстановки и обихода наследуются только теми наследниками по закону, которые проживали совместно с наследодателем, независимо от того, относятся ли они к призываемой к наследованию очереди (ч. 5 ст. 118). При этом отсутствовало положение о том, что к наследуемым в таком порядке предметам не относятся предметы роскоши. Основы существенно расширили свободу завещания, допустив безусловное право наследодателя завещать свое имущество любым лицам независимо от того, относятся ли они к наследникам по закону (ч. 1 ст. 119). Размер обязательной доли был уменьшен до 2/3 доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону (законной доли), и сокращен круг необходимых наследников, к которым относились только дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего. При определении размера обязательной доли должна была учитываться и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода (ч. 2 ст. 119). Основы ввели отсутствовавшую ранее в Гражданском кодексе норму о том, что при неизвестности последнего постоянного места жительства наследодателя местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества или его основной части (ст. 121).

«Лица, для которых право наследования возникает на основании третьей части ст. 418 лишь в случае отсутствия других наследников или непринятия ими наследства, могут заявить в те же сроки о своем согласии принять наследственное имущество независимо от того, будут ли они призваны к наследованию».

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. О наследниках по закону и по завещанию, Указом Президиума Верховной Рады УССР от 17 декабря 1945 г. были внесены изменения в ст. 418 ГК УССР 1922 г. согласно которым усыновленные получили право на наследование вместе с детьми умершего. К нетрудоспособных родителей как наследников не было привязки — в том числе усыновители. Это означало, что право на наследование могло возникнуть только у усыновленных.

Во исполнение этого предложения последовали соответствующие указы Президиумов Верховных Советов союзных республик. В ГК РСФСР эти изменения были внесены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г.[3] Во-первых, был существенно изменен порядок призвания наследников по закону. «…вопрос о наследовании — это был в основном вопрос о наследовании личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы личного потребления и удобства. В редких случаях речь шла о наследовании в мелком трудовом частном хозяйстве кустарей-одиночек, крестьян-единоличников» — устанавливала ст. 9 Конституции СССР 1936 г.[1, с. 282].

Кабинет Министров Украины в Письме от 12 мая 1993 г. который был направлен областным государственным администрациям для выполнения, остановил усыновление детей за границу. Такое усыновление могло быть проведено в исключительных случаях, с обязательным согласованием с Кабинетом Министров Украины. Этим Письмом в Кабинет Министров пытался уменьшить поток украинских детей, которых вывозили за границу.

Указ обусловил появление в литературе мнения о существовании двух форм усыновления: с записью усыновителей родителями и без такой записи. В первом случае считалось, что происходит полное уравнение усыновленного в правах ребенка не только в отношении усыновителя, но и всех его родственников.

Например, предусмотрена возможность продажи наследственной доли. Купля-продажа оформляется в нотариальной форме. К покупателю переходит право требовать выравнивания долей, обязательства перед кредиторами наследственной массы, при этом ответственность продавца перед кредиторами также сохраняется. ГК предоставляет наследодателю право назначить в завещании одного или нескольких исполнителей. Он также может поручить назначение исполнителя третьему лицу, которое должно заняться этим сразу после открытия наследства. Происходит это путем подачи заявления нотариусу. В некоторых случаях, когда есть полная уверенность, что это отвечает желанию покойного, нотариус назначает исполнителем завещания авторизованного управляющего, адвоката или другое лицо, согласившееся принять на себя эти полномочия.

По общему правилу, завещательное распоряжение действует 30 лет после открытия наследства. ГК оговаривает, что исполнитель завещания может в любое время отказаться от своих полномочий путем подачи заявления нотариусу. По заявлению заинтересованных лиц и при наличии обоснованных мотивов суд вправе отстранить исполнителя от его функций. Это может произойти, например, если он грубо нарушает свои обязанности или проявляет некомпетентность в вопросах правильного управления наследственной массой.

По мнению нашего собеседника, было бы хорошо, если бы законодатели более четко высказались о соблюдении баланса между интересами наследников и волеизъявлением наследодателя, и прежде всего, урегулировали вопрос о допустимости отступления от воли покойного в отношении порядка пользования наследуемым имуществом. Ведь фактически наследники становятся его полноправными собственниками уже с момента открытия наследства, что предполагает свободное распоряжение своим имуществом.

Что это означает на практике? Ранее переживший супруг делил всё поровну, как правило, с детьми. Логика закона виделась правильной и справедливой, так как именно супруги являются лицами, которые сформировали имущество, дети участвуют в его распределении исходя из принципа взаимной социальной ответственности между родителями и детьми. Родители обязаны заботиться о детях, затем дети обязаны заботиться о родителях.

В завершающей публикации пойдет речь еще об одной актуальной теме, с которой рано или поздно сталкивается практически каждый человек. В ГК включена «Книга четвертая – Наследование», которая охватывает традиционные и новые положения о разделе наследства, определении права наследования и невозможности наследования, уточнении статуса наследника и другие важные детали.

Наследование по закону

Однако это правило имеет исключение для тех случаев, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ родственные отношения между перечисленными лицами сохраняются и после усыновления. Во-первых, если ребенка усыновляет только одно лицо, суд может вынести решение о сохранении отношений между усыновленным и одним из его родителей, если последний, естественно, об этом просит. Однако такая правовая конструкция возможна лишь при том условии, что родители и усыновитель являются лицами разного пола (п. 3 ст. 137 СК). Во-вторых, если один из родителей умер, то по просьбе родителей умершего (соответственно дедушки и бабушки усыновленного) суд может сохранить правовую связь ребенка и родственников умершего родителя.

В том случае, если кто-либо из наследников третьей очереди умрет до открытия наследства, т.е. раньше наследодателя, к наследованию по праву представления призываются двоюродные братья и сестры наследодателя, т.е. дети братьев и сестер его родителей (п. 2 ст. 1144 ГК).

Декрет ВЦИК РСФСР от 22 мая 1922 г. признавал наследниками только супруга и прямых нисходящих родственников (детей, внуков, правнуков). ГК РСФСР 1922 г. расширил этот круг, включив в него нетрудоспособных и нуждающихся лиц, находящихся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. С 1928 г. законными наследниками стали и усыновленные. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. включил в круг законных наследников нетрудоспособных родителей умершего. И только Основы гражданского законодательства 1961 г. ввели правило о наследовании по закону родителями независимо от степени их трудоспособности. С 1961 г. стали наследовать и усыновители умершего. ГК РСФСР 1964 г. предусматривал две очереди наследников по закону. Однако 17 мая 2001 г. в ст. 532 этого Закона были внесены изменения и дополнения, благодаря которым количество очередей наследников по закону расширилось до четырех.

Вплоть до 1918 г. родители по общему правилу не наследовали после своих детей. Лишь Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г. включил родителей в число наследников по закону. Однако ГК РСФСР 1922 г. вновь не указывает родителей в числе наследников по закону. И только Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» называет родителей в качестве наследников по закону.

Наследование по закону внуками и их потомками связано только с одним фактом — смертью их родителей до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Поэтому, если родители живы, но, скажем, не приняли наследства либо были лишены этого права из-за недостойного поведения, наследование по праву представления не происходит. Не наследуют по праву представления и потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 2 ст. 1146 ГК).

Adblock
detector