Проблемы наследования в российском праве

Прежде всего, стоит отметить, что закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить наследство представляется возможным только в исключительных случаях и через суд.

В этом случае после получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет приложить соответствующие документы, которые подтвердят уважительность причины его позднего обращения.

  • Долги по наследству. Зачастую наследникам попадает в руки не только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть денег эквивалентную своей доли наследства.
  • Отсутствие наследного имущества. Может случится так, что человек указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования она исключается.
  • Они немного отличаются от тех, которые могут возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, собирающимися вступить в наследство. Подробнее о различиях принятия наследства по закону и по завещанию мы рассказывали тут.

    • Оно имеет письменную форму и написано от руки самим человеком, который желает оставить наследство (за исключением особых случаев).
    • Оно должно быть заверено нотариусом или другими лицами, которые в определённых ситуациях уполномочены на это действие (капитан корабля, главный врач).
    • В тексте должны быть указаны время и место удостоверения (кроме закрытой формы).
    • На нём должны стоять данные и подписи свидетелей (если они необходимы).

    Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию.

    • Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу.
    • Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом.

    Для принятия наследства Гражданским кодексом Российской Федерации установлен определенный срок – 6 месяцев (ГК РФ, ст. 1154). При пропуске данного срока, его можно восстановить. По заявлению наследника, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. Однако, не установлен круг этих причин, не даны критерии их определения. Решением данного пробела в законодательстве может стать закрепленный список причин, или критериев, определяющих основания восстановления пропущенного срока. Данное введение значительно облегчит работу судей при вынесении решений о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства.

    Последний способ наследования законодательно закреплен относительно недавно, а именно, Федеральным законом «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 19 июля 2023 года. По общему правилу к наследственным договорам применяются нормы о завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ), но нет полных оснований полагать, что имеются в виду абсолютно все законодательные положения. В частности, уточнение о возможности удостоверения наследственных договоров по аналогии с завещаниями должностными лицами органов местного самоуправления, было бы весьма полезным (порядок такого удостоверения предусмотрен п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 37 Основ законодательств РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I).

    Предметом наследственного права являются наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ мершего лица другим лицам в порядке наследования независимо от основания наследования. Состав предмета наследственного права включает: субъекты, предмет и содержание наследственных правоотношений. Предметом правоотношений является само наследство. Оно представляет собой комплекс имущественных и нематериальных прав, которые могут быть переданы от покойного его наследодателям. Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав и обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать не причинение препятствий в осуществлении наследником своего права. [5, С. 11] Субъектами данных правоотношений выступают: наследодатель – лицо, передающее наследство и наследник – правопреемник наследодателя. Гражданским кодексом Российской Федерации определен круг граждан, которые не имею права на получение наследства – недостойные наследники. Недостойными наследниками признаются лица, которые пытались или причинили вред наследодателю (другим наследникам), повлияли каким–то способом на волю завещателя, чтобы получить выгоду для себя или третьих лиц, либо злостно игнорировали свое обязательство по содержанию наследодателя. Также, отстраняются от наследования по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. [4, С. 20] Данную статью в Гражданском кодексе Российской Федерации можно усовершенствовать, закрепив возможность установления наследодателем самостоятельно указывать в завещании критерии недостойности наследника. Например, совершение преступления в отношении наследодателя, наличие судимости, отсутствие детей и т.д.

    Решением данного пробела может стать дополнение, п.1 ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключающее переход права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, к родителям, лишенных родительских прав после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, в случае смерти детей (братьев и сестер наследника) после открытия наследства, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

    Наследодатель может заранее заключить наследственный договор с любым человеком (независимо является он родственником или нет). В данном договоре определяется порядок перехода прав на имущество при соблюдении каких–либо условий или без таковых. Например, наследник принимая наследство обязуется пожизненно содержать до конца дней одного или нескольких членов семьи и т.д. Такой наследственный договор имеет приоритет перед завещанием. Договор считается заключенным после нотариального оформления, но вступает в силу только после смерти наследодателя. До сих пор, законодательно не закреплено положение несовершеннолетних детей, чьи родители умерли. Как правило, судьба таких детей, после потери родителей не предопределена. Решением данной проблемы могло бы стать дополнение пункта в ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающего право завещателем в наследственном договоре определять после своей смерти опекуна или попечителя несовершеннолетним детям (с согласия указанного лица). Также, в данном договоре завещателем устанавливалось бы имущество, за счет которого указанный опекун вправе осуществлять расходы на содержание подопечного, вознаграждение опекуну. При этом, право на данное имущество переходит к несовершеннолетним детям завещателя, над которым установлена опека или попечительство.

    Проблемы наследования в российском праве

    В мероприятии приняли участие юристы, специализирующиеся на вопросах семейного и наследственного права, адвокаты, представители исследовательских компаний и научного сообщества. Нотариат, который играет важную роль в существующей системе наследственного права и выступает ее ключевым правоприменителем, представляла член Правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

    Одна из самых обсуждаемых и дискуссионных законодательных инициатив в области наследственного права касалась положений Федерального закона № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации». Данный нормативный акт ввел в российское законодательство совершенно новый правовой институт — наследственный фонд, призванный изменить порядок управления имуществом и бизнесом после смерти наследодателя. Как отмечают авторы законопроекта, «необходимость введения наследственных фондов» была вызвана развитием современных экономических отношений, вовлеченностью в наследственный процесс все большего количества иностранных юрисдикций и изменением состава наследственной массы».

    Обсуждая вопросы наследования, эксперты затронули проблемные моменты, которые присутствуют при передаче бизнеса: отсутствие адекватных механизмов передачи, слабое корпоративное управление, отсутствие договоренностей с бизнес-партнерами, нежелание заниматься наследственным планированием.

    Как передать бизнес по наследству, решить наследственные и семейные споры с зарубежным элементом, почему набирает популярность заключение брачных договоров, каковы особенности суррогатного материнства в России – основные вопросы, которые обсуждались в рамках конференции, проведенной ИД «Коммерсантъ» 30 августа в Москве.

    Нужно понимать, что заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничение в действиях, а на придание стабильности и предсказуемости имущественных отношений. Как отметил старший партнер, юридическая фирма «БИЭЛ» Филипп Рябченко, «при заключении брачного договора не должно быть перекосов и явной дискриминации, условия договора не должны нарушать права и свободы супругов».

    дования. Обеспечительная функция наследования не должна дифференцироваться в зависимости от факта их родства либо совместного или раздельного проживания с наследодателем. Положение нетрудоспособных иждивенцев наследодателя в случае открытия наследства одинаково, оно не зависит от места проживания и наличия или отсутствия родства с ним. Они лишаются иждивения, которое получали при жизни наследодателя. Без определяющего признака иждивенчества ни факт родства, ни факт совместного проживания сами по себе не дают права ни на обязательную долю в наследстве, ни на скользящую очередь наследования по закону. Существо отношений иждивения требует предоставления нетрудоспособным иждивенцам наследодателя равных условий наследования: продолжительность оказанного содержания составляла не менее года до смерти наследодателя»9.

    Рассматриваются основополагающие принципы и отличительные черты российского наследственного права . Обращается внимание на некоторые проблемы в регулировании наследственных правоотношений, в частности касающихся правил наследования обязательными наследниками .

    Рассматриваются основополагающие принципы и отличительные черты российского наследственного права. Обращается внимание на некоторые проблемы в регулировании наследственных правоотношений, в частности касающихся правил наследования обязательными наследниками.

    Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества2.

    Подобную точку зрения о включении в круг обязательных наследников по закону нетрудоспособных и несовершеннолетних внуков (правнуков) завещателя в случае их призвания к наследованию по закону по праву представления следует поддержать. Данная категория граждан нуждается не только в особом внимании, помощи и защите государства, но и в материальной поддержке, которая может быть выражена в виде получения доли в имуществе наследодателя.

    2) Кроме этого наследование пережившим супругом сталкивается со спорными вопросами, в частности с такими, как: наследование при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве или же участие пережившего супруга в деятельности общества с ограниченной ответственностью при наследовании доли в уставном капитале, а также при наследовании отдельных жилищных прав.

    Кроме этого при завещательном возложении завещатель имеет такие дополнительные права, как: возложение на одного или несколько наследников обязанности по содержанию принадлежащих ему домашних животных, а также осуществлению необходимого надзора и ухода за ними; требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке.

    1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании от 12.12.1993 г.
    2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
    3. Наследственное право: учебник / М. С. Абраменков, П. В. Чугунов ; отв. ред. В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2023.
    4. Правовые основы нотариальной деятельности в РФ: Учебник / под ред. Е.А.Борисовой.- М.: Юстицинформ, 2023.

    В соответствии со ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права независимо от этнических, языковых, социальных и иных признаков. Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. Именно они (наследственные правоотношения) образуют предмет наследственного права.

    1) Федеральный закон от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» гарантирует погребение умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланиями родственников. Однако не всегда такое волеизъявление может быть известно иным лицам (например, членам диаспоры или конфессии, к которой принадлежал умерший), которые хорошо знали покойного и могли бы потребовать исполнения его воли соответствующим образом. Нередки случаи, когда родственники пренебрегают волей покойного относительно погребения, особенно если исповедуют другую религию.

    Проблемы наследования в российском праве

    Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

    Даже этот беглый обзор некоторых тенденций развития и проблем наследственного права демонстрирует, что законодательство отстает от развития экономических и общественных отношений, содержит пробелы и противоречия, в том числе связанные с несинхронным развитием различных подотраслей и институтов частного права. Выразим надежду на преодоление этих негативных моментов.

    Международные договоры, участницей которых является Россия, также помогают решать вопросы, касающиеся наследственного права, к ним, например, относится Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 22 января 1993 г. в г. Минске.

    На основании ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ, являясь высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным делам, подсудным судам общей юрисдикции, наряду с судебным надзором дает разъяснения по вопросам судебной практики. Одним из важнейших документов в сфере наследственного права следует признать постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [10] . Такие разъяснения способствуют правильному и единообразному применению в том числе и актов законодательства, связанного с наследованием. Следует отметить, что разъяснения Верховного Суда сначала в СССР, затем в РСФСР и Российской Федерации, данные до принятия Конституции РФ (12 декабря 1993 г.) и законодательных актов, принятых на ее основе, применяются в части, им не противоречащей.

    Итак, в процедуре наследования может возникнуть несколько сложностей, из-за которых она будет проходить более сложно. Завещание признаётся недействительным, другие претенденты на имущество пытаются увеличить свои доли, а кто-то пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы, нужно только не бояться защищать свои права в суде.

    Как заметил В. Дозорцев [4, с.36], такой вывод не совсем соответствует тенденции законодательства, которое стремится сохранить законную волю наследодателя, но другой вывод ограничил бы наследника, который принял наследство, в его праве распоряжаться своим имуществом.

    Введение. Реформы в законодательстве Российской Федерации базируются в основном на интеграционных процессах и непосредственно действуют на главные институты права. Среди них и институт наследования, суть которого заключается в создании условий для формирования отношений в сфере права на собственность.

    Также достаточно распространенными за последнее время являются вопросы по выдаче свидетельств о смерти наследодателя; механизмов оформления наследства; правоустанавливающих документов, которые находятся на неподконтрольных территориях; отключение нотариальных реестров.

    Пропущенный срок для принятия наследства может быть возобновлен судом при условии, что причины пропуска срока суд признает уважительными. Однако факт представление соответствующего заявления в суд не влечет перераспределение долей наследства. Только после обновления срока или предоставление дополнительного срока для принятия наследства судом у лица возникает право обратиться к нотариусу с таким заявлением. В случае положительного решения дела в пользу заявителя наследник по завещанию может получить наследство. Но в связи с тем, что основной наследник пропустил срок для принятия наследства, назначенного уже было призвано к наследованию. В таком случае возникает ситуация, когда есть назначенный наследник, который уже получил имущество завещателя в собственность или в пользование, а также основной наследник, который имеет те же права на имущество завещателя. Нормами законодательства не урегулированы такие случаи, поэтому вопрос перераспределения наследственных долей или перехода прав от назначенного наследника к основному остается открытым.

    Также стоит учитывать тот факт, что непринятие наследства может произойти как осознанно по воле наследника, так и из-за обстоятельств, которые не зависят от воли последнего. Именно для этого законодательством предусмотрена возможность назначить наследника. ГК РФ не содержит определение соответствующего понятие, но раскрывает его содержание через описание правомочия завещателя.

    Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики

    1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре;

    2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения;

    На практике можно столкнуться с позицией, согласно которой после смерти одного из супругов общее жилье автоматически переходит в единоличную собственность пережившего супруга . Следует заметить, что ранее оформление права собственности пережившего супруга производилось именно так, по аналогии со ст. 560 ГК РСФСР, которая имела отношение к наследованию имущества в колхозном дворе. Но по действующему на сегодняшний день законодательству правовых оснований для этого не существует. Это противоречит ст. 1110 , 1112 , 1150 ГК РФ. Кроме того, ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает обязанность нотариуса выдавать свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов после смерти одного из них пережившему супругу. В данной статье прямо подчеркнуто, что такое свидетельство может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

    Указанные лица обладают преимущественным правом, но не обязанностью, следовательно могут отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам. По общим правилам раздел также производится, если заявление о разделе было изъявлено по прошествии трех лет со дня открытия наследства.

    Однако, получив имущество в общую долевую собственность, зачастую наследники не могут в полной мере реализовать свои частные личные интересы (еще Ульпиан называл общую собственность матерью раздоров), поэтому законодатель предусмотрел возможность заключения ими соглашения о разделе наследственного имущества. При этом при разделе наследственного имущества необходимо учитывать, что к общей собственности наследников применяются положения главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165 — 1170 ГК РФ о преимущественных правах отдельных категорий наследников.

    Проблемы наследственного права

    Проблемы в данной сфере связаны, прежде всего, с выделением такой доли из общей наследственной массы. Согласно закону, обязательные наследники получают 50% всего наследственного имущества, в том числе и завещательные отказы других наследников, сделанные в его пользу. При этом возникает ряд проблемных моментов, которые касаются вопроса о расчете в денежном выражении объема данного отказа, если было предоставлено, например, право пользования жилым помещением.

    Вторая категория таких лиц – это родители, лишенные родительских прав. Проблема в данном случае состоит в том, что такие наследники признаются недостойными в случае доказанного факта их злостного уклонения от содержания наследодателя. При этом иск о признании их недостойными может подать любой наследник, который сам заинтересован в изменении процесса перехода имущества.

    Проблемы наследования имели важное значение еще в древности. В Русской правде уже содержались нормы, которые касались наследования. Это также связано с тем, что данные вопросы касаются практически каждого человека и тесно связаны с собственностью граждан.

    Третья часть Гражданского кодекса РФ По данной теме мы уже выполнили реферат Гражданский кодекс РФ подробнее , посвященная, по большей части, наследственным правоотношениям, вступила в силу в 2002 году. Этот нормативный акт можно назвать одним из тех, которые были наиболее ожидаемы в России, так как социально-экономическая сфера за десять долгих лет значительно изменилась. Наследственные отношения были актуальны во все времена, о чем свидетельствует существование множества других актов до принятия новой части кодекса.

    Проблемы возникают также в связи с недостатком законодательных формулировок в данной области. Так, закон не дает определение понятию «обязательных наследников». Кроме того, понятие «нетрудоспособных лиц» также отсутствует, что компенсируется лишь обращением к законодательным актам других отраслей права.

    Отметим, что ранее действовавшей ст. 532 ГК РСФСР к наследникам по закону были отнесены нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Условие совместного проживания наследника-иждивенца с наследодателем в ГК РСФСР отсутствовало.

    Кроме того, обжалуемые нормы, предусматривающие право распоряжения движимым и недвижимым имуществом, переданным учреждениям социального обслуживания, органам труда и социальной защиты населения по завещаниям и договорам пожизненного содержания с иждивением, противоречат ст.604 ГК РФ, которая предоставляет право распоряжения имуществом только с согласия лица, передавшего это имущество.

    Недостаточно урегулирован вопрос о возможности удостоверения завещаний граждан, находящихся за рубежом, действующим законодательством; частичное решение этого вопроса предусматривается в пункте 7 ст. 1125 ГК РФ. Однако, как справедливо отмечают комментаторы законодательства, содержащихся в этой норме положений недостаточно для полноценного законодательного регулирования данного вопроса. Представляется целесообразным п. 1 ст. 1127 ГК РФ дополнить следующим подпунктом: 6)завещания граждан Российской Федерации, находящихся заграницей, удостоверенные должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации».

    Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

    Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

    Проблемы наследования в российском праве

    Оформление наследственных прав через нотариуса — это наиболее надежный и удобный способ принятия наследства в бесспорном порядке. Благодаря действующим сегодня электронным реестрам наследственных дел и завещаний, функционирующим на базе Единой информационной системы нотариата, значительно упростилась процедура поиска всей необходимой информации о наследстве и проверки факта составления завещания. Электронные технологии позволили снизить риски реализации мошеннических схем с поддельными и уже недействительными завещаниями. Налажена и система взаимодействия при обнаружении наследуемого имущества, ограниченного в обороте: оружия, драгоценных металлов. Нотариус отсекает случаи незаконного владения, например, самовольно возведенными строениями. Электронный информационный обмен с крупнейшими банками позволяет, не выходя из нотариальной конторы, выявить наличие на счетах покойного средств, на которые вправе претендовать наследник.

    Создание и использование наследственных фондов предусмотрено уже с 1 сентября. Главная их задача — помочь сохранению бизнеса и обеспечению работы предприятия в случае смерти владельца. Учреждение наследственных фондов законодатель доверил нотариусу, который традиционно играет ключевую роль в существующей системе наследственного права.

    По новым правилам завещание о создании наследственного фонда должно быть удостоверено в 3 экземплярах, напомнила Александра Игнатенко. Нотариус и клиент готовят проекты решений о создании фонда, его устав и условия управления со списком лиц, которых будут для этого привлекать.

    В мероприятии приняли участие юристы, специализирующиеся на вопросах семейного и наследственного права, адвокаты, представители исследовательских компаний и научного сообщества. Нотариат, который играет важную роль в существующей системе наследственного права и выступает ее ключевым правоприменителем, представляла член Правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

    Нужно понимать, что заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничение в действиях, а на придание стабильности и предсказуемости имущественных отношений. Как отметил старший партнер, юридическая фирма «БИЭЛ» Филипп Рябченко, «при заключении брачного договора не должно быть перекосов и явной дискриминации, условия договора не должны нарушать права и свободы супругов».

    Реферат: Проблемные вопросы наследования по закону

    Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

    Такой порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами обеспечивает оптимальное решение двуединой задачи. Во-первых, гарантируется повышенная защита интересов указанных лиц, призвание их к наследованию независимо от наличия близких родственников умершего. Во-вторых, наследуя вместе и наравне с родственниками наследодателя, иждивенцы не отстраняют их от наследования.

    Согласно ст. 1148 ГК нетрудоспособность определяется на день открытия наследства. В ГК 1964 года содержалась несколько иная формулировка: к числу наследников по закону относились нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ст. 532). Это позволяло толковать данную норму таким образом, что лицо признавалось законным наследником, если находилось на иждивении умершего, будучи нетрудоспособным. Иначе говоря, требование «не менее года» относилось в равной мере к состоянию на иждивении и к продолжительности нетрудоспособности. ГК РФ разъединил эти требования во времени. Отсюда следует, что ст. 1148 ГК не исключает такого положения, когда лицо, будучи трудоспособным, находилось на иждивении умершего; решающее значение имеет нетрудоспособность «ко дню открытия наследства». Это не должно вызывать недоумения, принимая во внимание, что если лицо, не являясь нетрудоспособным, находилось на иждивении, то тем более, став нетрудоспособным ко дню открытия наследства, должно иметь право наследования1.

    Наследование по закону – древнейшее право – фиксировало фактически сложившиеся отношения на основе агнатского родства. Прежде всех наследовали дети, затем кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и потом, наконец, переживший супруг.

    В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ). В целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно расширился. Данное принципиальное нововведение позволяет максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании.

    Опись производиться нотариусом незамедлительно после проведения неотложных мер, по принятию мер по охране имущества умершего с выездом на место нахождения имущества для составления акта описи при участии заинтересованных лиц. В обязательном порядке при производстве описи должны присутствовать свидетели, приглашенные нотариусом (не менее двух), которыми могут быть любые незаинтересованные лица (п. 1 ст. 1172 ГК РФ).

    Так же имеется и противоречие между гражданским и налоговым законодательством, а именно п. 1 ст. 1172 ГК РФ и пп. 10 п. 1 ст. 333.25 Налоговый кодекс РФ противоречат друг другу. Гражданским законодательством предусмотрено, что оценка производится по соглашению между наследниками, а согласно Налоговому кодексу РФ стоимость имущества должна определятся только оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству об оценочной деятельности, т.е. по рыночной стоимости. В связи с этим в сложном положении находятся нотариусы, которые порой затрудняются в выборе норм права. Поэтому следовало бы абз. 3 п. 1 ст. 1172 изменить, изложив в его следующей редакции:

    При затруднительной оценке отдельных вещей или в случае не согласия наследников с оценкой проведенной нотариусом, нотариус вправе пригласить специалиста — оценщика. Оплата его труда, производится наследниками, а в случае их отсутствия — за счет наследственного имущества.

    Под правила о трехмесячном сроке подпадают подназначенные наследники (п. 2 ст. 1121 ГК РФ), которые призываются к наследованию в результате смерти основного наследника (в случае отказа основного наследника от наследства, срок для его принятия подназначенными наследниками определяется по правилам п. 2 ст. 1154 ГК РФ), так же наследники, которые призываются к наследованию в результате смерти не успевшего принять наследство другого наследника.

    Российским законодательством к кругу недостойных наследников (при наследовании по закону) отнесены родители, которые ранее были лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка и не восстановлены в таких правах ко дню открытия наследства (ст. 1117 ГК РФ).

    Очевидные пробелы: эксперты поговорили о реформе наследственного права

    На необходимости принять документ настаивают представители бизнес-сообщества. Они даже обратились к Владимиру Путину с просьбой ускорить процесс. Их мотивы понятны, ведь цель законопроекта – усилить защиту бизнеса и облегчить его наследование. Сейчас через полгода, отведенные на передачу наследства, имуществом можно распорядиться помимо воли наследников. Чтобы этого не происходило, предлагается перенять опыт других юрисдикций – ввести в российское право возможность составления совместных завещаний, наследственных договоров и создания наследственных фондов. Но будут ли нововведения работать?

    Экономические реалии в России изменились, а наследственное законодательство осталось прежним. Сможет ли планируемая реформа ГК изменить ситуацию к лучшему или новые схемы из зарубежных юрисдикцийфонды, наследственные договоры и совместные завещаниятолько ухудшат положение? Вопрос обсудили эксперты в ходе конференции «Право.ru» “Наследственное право в России: предпосылки для реформы, актуальные вопросы”.

    Наследственный договор: определяет порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти; может также возлагать на наследников обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера.

    Законопроект предлагает интересный инструментарий, хотя и недостаточно обоснованный, резюмировала представитель ФНП. «Но нотариат должен участвовать, чтобы проект был работающим. Иначе нотариусы не смогут помочь просто потому, что это не урегулировано в законодательстве о нотариате», – призвала Игнатенко коллег. Согласилась с таким взглядом и Ольга Пучкова, ведущий эксперт группы семейного и наследственного права «Пепеляев Групп». «Верхи пишут, низы не могут исполнять», – кратко сформулировала она проблему. И нотариусы, и адвокаты не хотят несовершенного закона, заметила она и также призвала коллег принимать активное участие в разработке законопроектов – направлять свои соображения в ФНП, проявлять личную инициативу. В противном случае проблемы останутся незамеченными, согласились и другие участники конференции.

    Необходимость реформирования российского права диктуют современные экономические реалии, отметила адвокат Ирина Зимина, адвокат «Инфралекс». Усложнились экономические отношения, увеличилась открытость другим юрисдикциям, всё чаще используются иностранные практики и правовые механизмы. Меняется и состав наследственной массы: виды наследуемого имущества стали разнообразнее и требуют различного правового регулирования прав собственности на него.

    Эмпирическую базу исследования составили нормативные правовые акты, постановления Конституционного суда Российской Федерации, акты толкования, даваемые Пленумом Верховного суда Российской Федерации и Пленумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации, решения судебных органов по конкретным делам.

    Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. В части IV статьи 35 Конституции Российской Федерации прямо указано «Право наследования гарантируется законом».

    Степень разработанности темы: под наследственным правоотношением понимают зачастую различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. Так, наследственное правоотношение, как утверждает Н.Д. Егоров, носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами. 1 Б.С. Антимонов и К.А. Граве считают, что в наследовании можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства. Подобное отношение наследственного правоотношения, например В.В. Гущину и Ю. А. Дмитриеву представляется слишком узким.

    Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Традиционно наибольшее количество споров между наследниками возникает, если в наследство входят объекты недвижимости (квартиры, жилые дома и др.). Именно в этой ситуации между наследниками возникает наибольшее количество споров, избежать которых можно, имея представление об основных положениях наследственного права.

    Особую группу источников наследственного права представ ляют собой акты, регулирующие отдельные сферы деятельности правоприменительных органов, связанных с удостоверением завещаний, выдачей свидетельств о праве на наследство и т.д. Это, в частности, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Методические рекомендации Министерства Юстиции Российской Федерации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации и т.д.

    Еще почитать --->  Статья 228 Ук Диспозиция Санкция Гипотеза
    Adblock
    detector